Наследство по завещанию
Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на всё наследство, в чём бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Акт принятия наследства распространяется на всё наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит. Так, наследник может не знать о банковских вкладах наследодателя… Читать ещё >
Наследство по завещанию (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Глава 1. Общие положения наследственного права
1.1 Основания возникновения наследственных отношений
1.2 Принципы наследственных отношений
1.3 Субъекты при наследовании по завещанию
Глава 2. Особенности наследования по завещанию
2.1 Исполнение завещания
2.2 Формы завещания
2.3 Признание завещания недействительным
2.4 Проблемы правового регулирования при наследовании по завещанию и пути их решения Заключение Список использованных источников
Актуальность темы
настоящего исследования обусловлена новизной законодательства о наследовании и отсутствием практики его применения. С момента вступления в силу III части Гражданского кодекса Российской Федерации появился ряд монографических работ, посвященных институту наследования по завещанию.
Наследственное право — это консервативная подотрасль гражданского права. Наследование представляет собой переход имущества от наследодателя к его наследникам. Следовательно, наследование затрагивает интересы каждого человека и обеспечивает непрерывность существования и развития частной собственности. Свобода выбора наследников и предписание совершения действий в отношении наследственного имущества, например, его передачи третьим лицам характеризуется в таком основании наследования, как наследование по завещанию.
Правовое регулирование наследования по завещанию осуществляет с 1 марта 2002 года введенная в действие III часть Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащая раздел V «Наследственное право». В этот раздел были включены положения, учитывающие мнения ученых-цивилистов и практику применения Гражданского кодекса РСФСФ 1964 г. Дополнение и уточнение норм, посвященных механизму совершения завещаний и иных завещательных распоряжений, их содержание, нашедшее свое отражение в III части Гражданского кодекса Российской Федерации, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт.
Стоит отметить существенное расширение круга объектов наследственного имущества, изменение приоритета в основаниях наследования, когда на первое место в Гражданском кодексе Российской Федерации поставлено наследование по завещанию, а не по закону, как было ранее, введение новых форм завещания, что делает завещание главным основанием наследования имущества. Произошедшие изменения требуют теоретического изучения проблем, возникающих при наследовании по завещанию, с целью их решения и выявления необходимых дальнейших изменений законодательства.
В настоящее время действие правовых норм III части Гражданского кодекса Российской Федерации нельзя назвать длительным и устоявшимся, о чем свидетельствует рост количества судебных дел по наследственным спорам. На данный момент также не сложилось судебной и нотариальной практики применения новых положений о наследовании по завещанию. К тому же отсутствуют руководящие разъяснения высших судебных органов по вопросам наследственного права. Несмотря на детальную проработку норм о наследовании по завещанию, новое законодательство, как представляется, не лишено недостатков и противоречий,
До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, то есть основания наследования, порядок и условия перехода имущества гражданина в случае его смерти к другим лицам, ГК РСФСР 1964 года — было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия. Которые характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической собственностью, и в первую очередь государственной, ограничение частной собственности граждан по её составу, объёму, источникам приобретения.
Изменение экономических условий, утверждение частной собственности граждан и всемирная её защита со стороны государства привели к принятию нового законодательства — третьей части ГК РФ, на основании Федерального Закона РФ «о введении в действие части третьей ГК РФ» № 147 Федерального Закона, от 26 ноября 2001 года, вступающим в действие с первого марта 2002 года. В котором нормами наследственного права регламентируются такие вопросы: как основания наследования по закону и по завещанию; круг лиц, которые могут быть наследниками, и круг лиц, которые лишаются права наследования, а также случаи перехода наследственного имущества к государству; порядок и объём обязанностей наследника по обязательствам наследодателя; условия и порядок составления завещания, и другие вопросы, имеющие отношение к наследственному праву. Кроме того, в отношении завещаний, составленных до вступления в силу третьей части ГК РФ, применяются правила о недействительности завещания, закреплённые в ГК РСФСР, независимо от того, когда по ним откроется наследство — до первого марта 2002 года или после.
Целью исследования является изучение теоретических аспектов наследования по завещанию, анализ и выявление пробелов законодательства в области наследования по завещанию. Изучение проблем правоприменения, а также поиск решения этих проблем.
Поставленная цель обусловила постановку и разрешение следующих задач:
1. Определить основания возникновения наследственных правоотношений.
2. Проанализировать взаимодействие принципов наследственного права.
3. Выявить особенности наследования по завещанию.
4. Проанализировать проблемы правового регулирования при наследовании по завещанию и пути их решения.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи со смертью гражданина, обуславливающие переход его имущества и имущественных прав к другим лицам по завещанию.
Предметом исследования являются правовое регулирование отношений, возникающих в связи со смертью гражданина, обуславливающие переход его имущества и имущественных прав к другим лицам по завещанию.
Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляет комплексное применение научных методов познания и, прежде всего, диалектического, логико-юридического и сравнительно-правового.
Основу теоретической базы ВКР составили труды известных ученых в области гражданского права: А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого, В. В. Пиляева, Н. А. Зелина, М. Ю. Власова, Ю. Н. Барщевского, Ю. Беспалова, Е. П. Данилова, С. Г. Егоровой, Н. С. Кириловой, П. Крашенинникова, Т. Зайцевой, Г. Е. Юдина, Т. Н. Юдиной и др.
Нормативно-правовой базой исследования явилось действующее законодательство РФ, в частности, ГК РФ.
Эмпирическую базу ВКР составили Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Работа состоит из трёх глав.
Первая глава носит методологический характер, в ней излагается сущность исследуемых проблем, даётся их оценка. Вторая глава носит аналитический характер, в ней автор даёт анализ нормативно правовых актов, выявляет проблемы правового регулирования при наследовании по завещанию. Следует отметить, что основным документом, регламентирующим наследственные отношения, в настоящее время является раздел пятый, третьей части ГК РФ. Также большое значение для правильного разрешения споров о наследовании имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 2 в редакции Постановления Пленума от21 декабря 1993 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» и другие правовые акты. Третья глава является проектной, в ней автор предлагает пути решения проблем при применении законодательства о наследовании по завещанию.
Глава 1. Общие положения наследственного права
1.1 Основания возникновения наследственных отношений Основанием возникновения наследственных отношений, является сам факт смерти гражданина (наследодателя), либо объявление судом гражданина умершим.
Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания, кровообращения, то смерть в данном случае ещё не наступила. Лишь, после того как эти аппараты будут отключены, и произойдёт полное прекращение деятельности сердца, лёгких, почек и других органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами загса Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в РФ. -М.: Юристъ, 2004.-С.184.
К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти гражданина.
Если гражданин безвестно отсутствует не менее пяти лет, то он может быть объявлен судом умершим Власов Ю. Н. Наследственное право Российской Федерации. — М.: Юрайт, 2006. — С.21. Объявление гражданина умершим, происходит при условии, безвестности отсутствия в месте его жительства, а также невозможности устранить неизвестность его отсутствия. Длительность же отсутствия для объявления гражданина умершим составляет, по общему правилу, пять лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, — шесть месяцев. Объявление судом гражданина умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. — 3 декабря 2001 г. — № 49. -Ст.1113.
Днём смерти объявленного умершим гражданина признаётся день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если умершим объявлен гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от определённого несчастного случая, суд может признать днём смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели Власов Ю. Н. Наследственное право Российской Федерации. — М.: Юрайт, 2006. — С.23.
Если же основанием возникновения наследственных правоотношений является сам факт смерти гражданина (наследодателя), либо признании его умершим, то основаниями наследования будут являться завещание и закон. Для наследования по закону и по завещанию необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своём завещании наследодатель. Обязательными юридическими фактами, которые свидетельствуют о возникновении права наследования, что при наследовании по завещанию, что при наследовании по закону будут являться смерть наследодателя или объявление его умершим Барщевский М. Ю. Наследственное право. — М.: Юрист, 1996. С. 56.
Следует отметить, что наследственные отношения возникают по поводу наследства. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия «наследство» необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения.
Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель.
Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежащие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что и «умирают» вместе с ним. Таково, например, право авторства. В тоже время авторство наследодателя продолжает существовать, и после его смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.
В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключён или ограничен в силу прямого указания закона.
В-четвёртых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с не имущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на участие в управлении делами акционерного общества Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462−1// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.-1998.-№ 6.
Все выше перечисленные положения позволяют сделать вывод, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство.
Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на всё наследство, в чём бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Акт принятия наследства распространяется на всё наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит. Так, наследник может не знать о банковских вкладах наследодателя, принадлежавших ему акциях или о его долговых обязательствах. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. — 3 декабря 2001 г. — № 49. -Ст. 1152. На первый взгляд исключением из этого правила является предоставленная наследнику возможность отказаться от наследства в пользу других наследников того же наследодателя. На самом деле никакого исключения здесь нет, поскольку речь идёт именно об отказе от наследства, а не о его принятии. Так же акту принятия наследства придаётся обратная сила. То есть, если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников несколько) уже с момента открытия наследства.
Универсальность наследственного правопреемства находит своё наиболее полное выражение в том, что наследник выступает в качестве преемника наследодателя не только в его правах, но и в его обязанностях.
Подводя итог выше сказанному нужно отметить, что наследственные правоотношения возникают только со смертью наследодателя, либо с момента объявления судом его умершим. И имущество, принадлежащее наследодателю, наследуется в порядке универсального правопреемства. Что касается оснований наследования, то к числу таковых издавна относятся завещание и закон.
1.2 Принципы наследственных отношений К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений отрасли гражданского права и законодательства могу быть отнесены Барщевский М. Ю. Наследственное право. — М.: Юрист, 1996. С. 131.:
— принцип универсальности наследственного правопреемства;
— принцип свободы завещания; принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
— принцип учёта не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию;
— принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств.
Принцип свободы завещания является одним из основных принципов наследственного права, который тесно взаимодействует с вышеперечисленными принципами наследственных правоотношений. Таким образом, раскрывая данный принцип, нельзя не рассмотреть другие принципы.
Российское законодательство провозглашает свободу завещательных распоряжений. В третьей части ГК РФ пределы этой свободы несколько расширены. Свобода в данном случае это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии, каких либо ограничений.
Свобода завещания означает, что наследодатель Данилов Е. Наследование. Нотариат. Комментарии. Адвокатская практика. Образцы документов.- М.: КноРус, 2006.-С. 23.:
— вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;
— вправе самостоятельно определить доли в наследстве;
— вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;
— лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения;
— вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части третьей ГК РФ о наследовании;
— вправе отменить уже совершённое завещание;
— вправе изменить уже совершённое завещание;
— не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания;
— не обязан сообщать кому-либо о содержании завещания;
— не обязан сообщать кому-либо об изменении завещания;
— не обязан сообщать кому-либо об отмене завещания.
Свобода совершения завещания признаётся лишь только в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершённого на основании заблуждения.
Наследодатель имеет право отменить уже совершённое завещание, то есть объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершённое завещание — по другому распорядиться своим имуществом.
Не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания — означает, что наследодатель не должен ни кому, ни чего доказывать о своих поступках и действиях. У него нет ни каких обязанностей, на основании которых он был бы обязан что-либо, кому-либо доказывать. Он никому не подотчётен. Это свобода его действий. Так же наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании, изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны наследников и иных заинтересованных лиц.
Статья 1120 ГК РФ, даёт гражданам право завещать любое имущество. Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько он проживёт, какое имущество приобретёт и какого имущества он лишиться.
Право завещать любое имущество означает, что завещатель вправе:
— совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, имеющимся в его собственности;
— совершить завещание, содержащее распоряжение о том имуществе, которое он может приобрести в будущем;
— распорядиться всем своим имуществом;
— распорядиться какой-либо частью имущества;
— составить одно завещание;
— составить несколько завещаний.
Наследодатель вправе составить не одно, а несколько завещаний. Но в таком случае, надо учитывать, как они могут быть восприняты после смерти. По общим правилам, когда совершается несколько завещаний, то силу имеет завещание, составленное последним. Но это правило применимо, когда речь идёт об одном и том же имуществе. Следовательно, завещать имущество наследодатель может в нескольких завещаниях, только разделив его так, чтобы имущество одного завещания не совпадало с имуществом другого завещания.
Законодательство регулирует так же доли наследников в завещанном имуществе. В статье 1122 ГК РФ сказано «имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считаются завещанным наследникам в равных долях» Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32. .
Статья 1121 ГК РФ регулирует правила назначения и под назначения наследника в завещании.
Назначенный наследник — это конкретное лицо, которое завещатель определил как непосредственного наследника своего имущества.
Подназначение наследника в завещании означает, что завещатель может указать в завещании не просто наследника, а учесть все непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть как лично с ним (наследодателем) так и с тем наследником, которому он завещал имущество. На такой случай он указывает другого наследника, но тот становиться таковым, только если первый наследник не сможет принять наследство по каким-либо причинам. Например, если наследник по завещанию после открытия наследства не успел принять его в установленный срок (умер), то право на принятие наследства переходит к подназначенному наследнику. Подназначенный наследник может вступить в наследство только в том случае если не будет наследника, на которого было оставлено завещание.
Следует отметить статью 1123 ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32. (Тайна завещания), в которой так же закреплён принцип свободы завещания. Данная статья, призвана защищать, применительно к принципу свободы завещания, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан. Законодатель предусматривает, что в случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными частью третьей ГК РФ.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что принцип свободы завещания наиболее общим образом закреплён в статье 1119 ГК РФ. А так же развит и конкретизирован во многих других нормах, закреплённых в третьей части ГК РФ, которые автором были освещены в данной главе.
Но, несмотря на это принцип свободы завещания может быть ограничен в одном случае, прямо предусмотренном законом. Среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Таких наследников ещё со времён римского права принято именовать необходимыми наследниками. В соответствии с законодательством к таким наследникам относятся Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462−1// Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.-1998.-№ 6.:
А) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
Б) нетрудоспособный супруг;
В) родители (усыновители);
Г) иждивенцы умершего, которые наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины, доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
При наличии таких наследников принцип свободы завещания терпит известные ограничения благодаря тому, что начинает действовать другой принцип наследственного права — принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающийся им обязательной доли.
Норма о праве на обязательную долю носит императивный характер, поэтому её действие не может быть поставлено в зависимость от наличия или отсутствия согласия других наследников на выделение этой доли. Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, носит исчерпывающий характер.
Граждане, не имеющие право наследования, не призываются и к наследованию обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли является наследованием по закону.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности, не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из этой части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий права на такую долю, получает из наследства, по какому либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа Данилов Е. П. Наследование по закону и по завещанию. -М.: Право и Закон, 2006. — С.137.
Если осуществление на обязательную долю в наследстве повлечёт за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учётом имущественного положения наследников, имеющих обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли.
1.3 Субъекты при наследовании по завещанию При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Е. А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники Гражданское право. Том 1.Учебник. / Отв. ред. Е. А. Суханов.- М.: Издательство Проспект, 1993. Ст. 222. А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут» Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право. — М.: Проспект, 2005. С. 548. Автор согласен с мнением А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого, и считает, что сам наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых. В момент смерти прекратилась его правоспособность, а в месте с нею и возможность быть субъектом каких либо правоотношений.
Наследодатель — это гражданин, после смерти, которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам. Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют.
Раз речь идёт о завещании, то от установления подлинной, юридически бездефектной воли наследодателя зависит к кому перейдёт наследство и как оно будет распределено. Поскольку завещание — односторонняя сделка, к нему предъявляются все те требования, которые предусмотрены законом для признания сделки недействительной. На момент составления завещания наследодатель должен обладать полной дееспособностью Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32. — Ст.1118. Завещание не может быть совершено не только недееспособным гражданином, но и гражданином который на момент совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью. Так несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств. В тоже время на общих основаниях могут совершать завещания лица, которые в установленном порядке вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица. Если лицо, совершившее завещание, будучи полностью дееспособным, в последствии становиться недееспособным, то это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу ранее совершённого завещания. Более того, указанное лицо лишается возможности отменить или изменить ранее совершённое завещание Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое лицо, и государство в целом. Причём круг наследников по завещанию определяет сам наследодатель, указывая их в завещании Ляпунов С. Г. Наследование: Комментарий законодательства. Справочные материалы.- М.: КноРус, 2008.-С. 87.
При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин РФ оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству — правопреемнику к РФ.
Следует отметить, что юридические лица, в том числе и иностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.
По ст. 1161 части третьей ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32. наследниками могут быть как граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, юридические лица, существующие на день открытия наследства, так и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Итак, первая категория наследников по завещанию — это граждане, если они находились в живых к моменту смерти наследодателя (статья 1116 ГК РФ). Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность гражданина и т. п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по завещанию, могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т. д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным. Кирилова Н. С. наследственное правоотношение. Автореф. канд. юрид. наук. -М., 2009.-С.8.
Следует отметить, что в ГК РФ представлена норма о лицах, которые имеют обязательную долю в наследстве. В число необходимых наследников входят несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. А также его нетрудоспособный супруг и родители Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32.. В соответствии с принципом свободы завещания право на обязательную долю удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся не завещанной части имущества даже если это приведёт к уменьшению прав на эту часть имущества других, то есть не имеющих право на обязательную долю, наследников по закону. Права наследника по завещанию могут сталкиваться с правами наследника по закону имеющего право на обязательную долю. Здесь будет учитываться. Кто при жизни наследодателя пользовался имуществом, судьба которого зависит от того, будет ли осуществлено право на обязательную долю или исполнено завещание. Если при жизни наследодателя необходимый наследник имуществом не пользовался, а наследник по завещанию пользовался, то суд может с учётом имущественного положения и степени нуждаемости в завещанном имуществе нетрудоспособных наследников, уменьшить размер обязательной доли и вовсе отказать в её принуждении. Вторая категория наследников — юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство Косарева И. А. Наследование по завещанию // Правовой вестник. -2008. — № 10.-С.24. Гражданским законодательством предусмотрены два случая, когда наследственное имущество или его часть переходят к государству по праву наследования.
В первом случае такая возможность допускается по основаниям статьи 1116 ГК РФ, в соответствии с положениями пункта три которой к наследованию по завещанию могут призываться РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. При этом оформление завещания должно производится с учётом требований, установленных главой 62 ГК РФ («Наследование по завещанию») Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32.. Если один из наследников по завещанию воспользовался своим правом отказа от наследства и оформил свой отказ в пользу государства, то причитающаяся данному наследнику доля наследственного имущества перейдёт к государству только в том случае, когда государство в лице одного из перечисленных выше субъектов, входит в число наследников по данному завещанию.
Во втором случае переход наследства к государству предусматривается нормой статьи 1151 ГК РФ («Наследование выморочного имущества»). Согласно положениям указанной статьи в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет право наследовать или все наследники отстранены от наследования по основаниям статьи 1117 ГК РФ («Недостойные наследники»), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается от наследства в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32. .
Порядок наследования и учёта выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом. В тех случаях, когда завещатель составил завещание, по которому всё своё имущество завещал государству, но в дальнейшем воспользовавшись своим правом отмены и изменения завещания, составленным позднее завещателем изменил или отменил установленное первоначальное распределение наследственного имущества, то ранее составленное завещание отменяется полностью или в той части, в которой оно противоречит завещанию составленному позднее. Поэтому в случае указания в повторном завещании о наследовании наследником какой-либо части имущества, завещанного первым завещанием государству, наследник имеет право наследования именно той части наследственного имущества, которая была ему завещана, а оставшаяся часть имущества переходит государству в силу первоначально составленного завещания.
Глава 2. Особенности наследования по завещанию
2.1 Исполнение завещания Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля, выраженная в завещании, и ею, в первую очередь, при исполнении завещания следует руководствоваться.
Наследодатель посредством указания в завещании имеет возможность сделать распоряжение не только в части распределения и дальнейшего использования его имущества, но и о назначении исполнителя завещания, о выборе опекуна своим детям, о месте своего погребения и других вопросах.
В соответствии с положениями статей 1133,1134 ГК РФ исполнение завещания, которое представляет собой перечень действий, совершаемых с целью реализации воли завещателя, указанной в завещании, возлагается на назначенных в завещании наследников. А если завещателем поручено исполнить завещание его исполнителю, лицу не указанному в завещании в качестве наследника, то наследникам необходимо получить согласие данного исполнителя завещания, выраженное им в надписи на самом завещании либо в отдельном заявлении о таком согласии, которое должно быть приложено к завещанию.
В соответствии с законодательством согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признаётся также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
После открытия наследства освободить исполнителя завещания его обязанностей может суд, как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников. Освобождение исполнителя завещания от исполнения возложенных на него обязанностей производиться судом при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
В свою очередь, исполнитель завещания, указанный завещателем, имеет право самостоятельно совершать все действия, необходимые для исполнения воли завещателя без привлечения наследников. За исполнение таких действий исполнителю завещания предоставляется право требовать возмещения необходимых расходов, понесённых им при охране наследственного имущества и по управлению этим имуществом за счёт наследства. По требованию наследников исполнителю завещания надлежит представить отчёт по исполнению завещания Барчукова Н. В. Некоторые вопросы наследования имущества.// Законодательство. — 2008. — № 8. -С.20.
Полномочия исполнителя завещания определены нормами статьи 1135 ГК РФ и основываются на содержании завещания, в соответствии с которым он назначен исполнителем. Возложенные на исполнителя завещания полномочия подлежат удостоверению соответствующим свидетельством, которое выдаётся нотариусом.
В обязанности исполнителю завещания могут вменяться раздел и передача наследникам имущества наследодателя согласно завещания, продажа в случае необходимости наследственного имущества с последующим распределением полученных при этом денежных средств между наследниками и т. п. Исполнитель завещания наделяется правом выступать в качестве истца или ответчика в суде по спорам, касающимся управления завещательным имуществом. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.
В тех случаях, когда кто-либо из наследников не согласен с действиями исполнителя завещания в части исполнения воли завещателя, он вправе оспорить эти действия в судебном порядке.
В общем случае, в соответствии с нормой статьи 1135 ГК РФ, если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять следующие необходимые для исполнения завещания меры Вергасова Г. И. Принятие наследства. // Нотариальный вестник. -2008. -№ 4.-С.21−22. :
— обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
— принять самостоятельно или через нотариуса необходимые меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
— получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если данное имущество по правилам наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, не подлежит передаче другим лицам по основаниям статьи 1183 ГК РФ;
— исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
Исполнение завещания, завещательный отказ и завещательное возложение являются особыми завещательными распоряжениями завещателя. Исполнение завещания автор уже рассмотрел, далее остаются рассмотреть, что такое завещательное возложение и завещательный отказ.
Завещательный отказ — это обязательство наследника выделить из наследственного имущества что-либо конкретному лицу. Это лицо получает имущество, не обремененное долгами. У него сингулярное, а не универсальное правопреемство. Отказополучатель вправе требовать свою долю только после того, как будут погашены долги наследодателя. Предметом завещательного отказа может быть и конкретное право, например, право, пользоваться домом или его частью, если дом завещан определенному наследнику. Право и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.
Особый интерес представляет вопрос о том, могут ли права отказополучателя переходить другим лицам, в частности в результате наследования. Если отказополучатель умирает до открытия наследства или одновременно с завещателем, завещательное распоряжение об отказе в силу пункта три статьи 1138 ГК РФ утрачивает силу, поскольку обременение еще не возникло (если, конечно, не был подназначен другой отказополучатель). Судьбу завещательного отказа определить сложнее, когда отказополучатель умирает после открытия наследства. Закон содержит лишь правило о том, что не переходит к другим лицам право на получение завещательного отказа (пункта четыре статьи 1137 ГК РФ), но ничего не говорит о возможности наследования существующих прав отказополучателей, то есть уже возникшего обременения. Верховный Суд РФ, выполнив не присущую ему законотворческую функцию, установил, что права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, только если иное не предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23.04.1 993, № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1996.-№ 6. -п.15.
Завещательное возложение — это обязанность, возложенная наследодателем на наследника, по совершению действий в общеполезных целях. Здесь нет конкретного третьего лица. Например: обязанность передавать на выставку картины наследодателя не менее одного раза в год. Исполнение возложения наследником в настоящее время возможно по заявлению прокурора, который вправе предъявить такое требование в суд.
Как отмечалось выше, завещательный отказ и завещательное возложение относятся к особым завещательным распоряжениям завещателя, и они достаточно близки друг к другу.
Во-первых, если при завещательном отказе завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, именуемых отказополучателями, то при завещательном возложении он может обязать тех же лиц совершить какое-либо действие не только имущественного, но и неимущественного характера, причем это действие должно быть направлено на осуществление общеполезной цели. Таким образом, конкретное лицо, в пользу которого указанное действие должно быть совершено, при завещательном возложении может и не быть обозначено. Если, скажем, завещатель обязал наследника за счет наследства на определенную сумму денег закупить теплые вещи и передать их детскому дому, в котором проживают дети беженцев и вынужденных переселенцев, то такое завещательное распоряжение можно квалифицировать как завещательный отказ. Если же завещатель обязал наследника оборудовать общественную столовую и кормить в ней всех нуждающихся, пока не иссякнут отпущенные на эти цели в завещании средства, то налицо завещательное возложение.
Во-вторых, исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследников (как это имеет место при завещательном отказе), но и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного имущества для исполнения завещательного возложения. Но и в этом случае такая обязанность может быть возложена на исполнителя завещания в самом завещании. После же смерти завещателя она может быть возложена на исполнителя при согласии на то самого исполнителя и наследников. Обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ними надзор и уход завещатель может возложить не только на наследников, что предусмотрено статьёй 1138 ГК РФ, но и на других лиц, к которым животные привязаны (например, на проживавшую вместе завещателем в течение многих лет домработницу) Юдин Г. Е., Юдина Т. Н. Наследование по завещанию — современные тенденции развития // Нотариат и современное гражданское общество: проблемы и перспективы развития. Материалы Межрег. научно-практич. Конф. — Саранск: Изд-во РПА МЮ РФ, 2006. — С. 167.
В тех случаях, когда предметом завещательного распоряжения являются действия имущественного характера, к нему, соответственно, могут применяться правила статьи 1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа, что подчеркивает близость завещательного возложения и завещательного отказа (легата).
Заинтересованные лица (например, общество по охране культурных ценностей или общество по защите животных), исполнитель завещания, любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Например, наследник, которому завещатель оставил средства для содержания собаки, прокручивает их, жестоко обращается с животными. Общество собаководов вправе на основании статьи 241 ГК РФ и пункта три статьи 1139 ГК РФ предъявить к наследнику иск о выкупе животного за счет оставленных на эти цели в завещании средств и передаче его в добрые надежные руки Косарева И. А. Наследование по завещанию // Правовой вестник. -2008. — № 10.-С.24.
Право на получение завещательного отказа действует в течении трех лет и не переходит к другим лицам. Исключение сделано здесь лишь для тех случаев, когда отказополучателю, который по тем или иным основаниям утратил право на получение завещательного отказа, был подназначен другой отказополучатель. Особо следует подчеркнуть, что право отказополучателя на получение завещательного отказа не может перейти к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). И это понятно, ибо в порядке наследственной трансмиссии может перейти право на принятие наследства. Между тем право на получение завещательного отказа и право на принятие наследства — это не одно и то же. Если же отказополучатель воспользовался правом на получение завещательного отказа, то право на то, что ему было отказано, при определенных обстоятельствах может перейти к его наследникам, но не в порядке наследственной трансмиссии, а в составе принадлежавшего отказополучателю, но уже как наследодателю, имущества.
Подчеркнем, однако, еще раз: право на получение завещательного отказа действует в течении трех лет и к другим лицам не переходит, кроме случая, когда отказополучателю в завещании подназначен другой отказополучатель. Позицию законодателя в этом вопросе можно объяснить тем, что завещательный отказ рассчитан на его получение вполне определенным лицом, которое с завещателем связывают лично-доверительные отношения. В намерения завещателя обычно не входит получение завещательного отказа наследникам отказополучателя, а если завещатель этого желает, то, но может подназначить их в качестве запасных отказополучателей к основному отказополучателю.
Иначе обстоит дело, когда отказополучатель не выбывает из игры, а доля наследника, обремененного завещательным отказом, переходит к другим наследникам того же наследодателя в порядке приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ). В этом случае указанные наследники, если из завещания или закона наследует иное, обязаны исполнить такой отказ. Как быть, если приращения наследственных долей не происходит, но право на принятие наследства, которое наследник, обремененный завещательным отказом, не успел осуществить, в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам? Обязаны ли они, если наследство будет ими принято, исполнить завещательный отказ? Да, обязаны, ибо в результате принятия наследства доля наследства, причитавшаяся наследнику, обремененному завещательным отказом, перейдет к ним со всем своим активом и пассивом.
Таким образом, в порядке доктринального толкования закона надлежит прийти к выводу, что к наследникам, к которым переходит обязанность исполнить завещательный отказ, относятся не только наследники одного и того же завещателя, установившего отказ, но и наследники обремененного отказом наследника, не успевшего принять наследство, к которым в порядке наследственной трансмиссии перешло от него право на принятие наследства (разумеется, при условии, что наследство будет ими принято).
Правила ст. 1140 ГК РФ, что вытекает уже из ее текста, относятся и к завещательному возложению, поскольку смена наследника, обремененного завещательным возложением, сама по себе не препятствует выполнению воли завещателя, установившего возложение. Соответственно, обязанность исполнить возложение переходит не только на других наследников завещателя, получившего долю отпавшего наследника в порядке приращения долей, но и на его собственных наследников, получивших его долю в порядке наследственной трансмиссии.
2.2 Формы завещания Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания содержаться в статье 1124 третьей части ГК РФ. При определении правил оформления завещания на первое место ставится его форма — письменная. Только письменная форма позволяет закрепить волю наследодателя. С другой стороны, завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая рассматривается по всем правилам оформления сделок Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 32. .
Письменная форма завещания имеет две формы составления: специальная форма, утвержденная законодательством; простая форма, в которой должны содержаться все основные позиции, касающиеся завещания. Это место, время составления завещания, фамилия, имя, отчество завещателя. Фамилия, имя, отчество нотариуса, который удостоверяет завещание. Несоблюдение правил в письменной форме завещания и о его нотариальном удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
По общему правилу, только нотариус имеет право удостоверить завещание (специальная форма). Исключение составляют следующие случаи (форма завещания простая).
Простая форма составления завещания допускается лишь при чрезвычайных обстоятельствах, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности, совершить завещание в соответствии с законодательством страны, может изложить последнюю волю в ношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.