Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Проблемы, связанные с наследованием жилых помещений по современному законодательству

ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Если говорить о завещании как сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (п. 2 ст.21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ), становятся… Читать ещё >

Проблемы, связанные с наследованием жилых помещений по современному законодательству (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

  • Введение
  • Глава I. Развитие наследственного права в России
  • 1.1 История становления наследственных правоотношений
  • 1.2 Субъекты наследственных правоотношений в РФ
  • 1.3 Время, место открытия наследства
  • Глава II. Проблемы, связанные с наследованием жилых помещений по современному законодательству
  • 2.1 Анализ законодательства, связанного с наследованием жилых помещений
  • 2.2 Особенности наследования жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов
  • 2.3 Особенности нотариальных действий при оформлении сделок с недвижимостью
  • Заключение
  • Список использованной литературы и нормативно — правовых актов

Среди известных правовых институтов одним из древнейших является наследование, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и других памятников права, дошедших до нас из глубины веков.

В привычном нам виде основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех зарубежных государств. Именно римскому праву современные законодательства обязаны самим понятием наследования, как универсального преемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей универсального преемства римское право выработало и понятие сингулярного преемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей. С этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.

Римские законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.

Первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако, законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.

При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro part testatus, pro parte intestatus decedere potest — наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника, например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне.

Римский юрист Ульпиан определял завещание так: завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.

В итоге своего развития, наследственное право Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследников по закону для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер), причем присутствие родственников в каждом разряде исключало из числа наследников следующие разряды. Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у немцев количество очередей, призываемых к наследованию, вообще не ограничено.

Традиции наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от общемировых. Завещание в России — это нечто особенное, составляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма искушенных в юриспруденции граждан. Россияне, во времена социалистического строя, установили две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка. Внуки наследуют по закону по «праву представлениями» — лишь в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно, и буржуазного института наследования Данилов Е. П. Наследование. Нотариат, Похороны. М.: Право и Закон, 2001 г. С. 17 — 18. .

После принятия в России Конституции 1993 года наша страна вступила в эру построения в ней правового государства, основанного на рыночной экономике. Подразумевается, что рыночная экономика выведет Россию на ее законное место среди высокоразвитых государств мира. Однако переход к рыночной экономике неизбежно ведет к массовому расслоению общества и как следствие этого большинство населения не имеет возможности не только получить высшее образование, но и в нужный момент обратиться за квалифицированной юридической помощью. В настоящее время темой, по поводу которой у населения страны возникает много вопросов и на которые оно хотело бы получить квалифицированный ответ, являются отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав Ягудин Н. К. Наследственное право в вопросах и ответах. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 г. С. 3. .

Данные положения обусловили выбор темы.

Задачи:

· Раскрыть историю развития законодательства о наследовании;

· Указать понятие и общую характеристику наследования по обновленному законодательству;

· Дать понятие наследования жилых помещений, указав при этом на проблемы, связанные с этим;

наследование жилое помещение россия

· Рассмотреть порядок нотариального оформления наследования жилых помещений.

Глава I. Развитие наследственного права в России

1.1 История становления наследственных правоотношений

Основным источником русского дореволюционного наследственного права являлась ч.1 тома Х Свода законов Российской империи, изданного в 1832 — 1833 годах.

В отличие от наследственного права других буржуазных стран русское дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как единое целое, а подразделяло его на две самостоятельных наследственных массы с особым порядком их преемства. Родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, а для остального имущества существовал общий порядок наследования.

Гражданское законодательство царской России допускало наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону допускалось:

1) если после смерти наследодателя оставалось родовое имение;

2) если умерший не оставлял завещания;

3) если завещано не все имущество;

4) если наследники по завещанию не приняли наследства;

5) в случае признания завещания недействительным.

Наследование по закону, равно как и по завещанию, имело место не только после смерти наследодателя, но и после лишения лица всех прав состояния, пострижения в монашество, признания лица безвестно отсутствующим.

Наследование по закону в дореволюционной России также, как и в других буржуазных государствах, строилось на началах кровного родства. Наследником по закону мог быть самый отдаленный родственник, если не оставалось более близких родственников.

Порядок наследования по закону в царской России отличался от порядка в других странах. В нем не устанавливалось число очередей родственников, призываемых к наследованию. В ст. 1121 Свода законов Российской империи записано: «Порядок наследования по закону между родственниками определяется вообще по линиям. Ближайшее право наследования имеет линия нисходящая; в недостатке оной, наследство обращается в побочные линии, или в определенных случаях к родителям и восходящим родственникам умершего» .

Следовательно, наследниками первой очереди являлись нисходящие. При живых детях наследодателя внуки и последующие нисходящие к наследованию не призывались. Они наследовали в порядке представления.

Между детьми наследодателя имущество делилось в равных долях. Единокровные и единоутробные дети наследовали только своим родителям (но не мачехе и не отчиму). Внебрачные дети наследовали только матери. Родовое имущество внебрачные дети и усыновленные вообще не могли наследовать.

При отсутствии нисходящих к наследованию призывались ближайшие родственники по боковой линии, то есть братья и сестры умершего (ст. 1134 Свода законов). Наследство между ними делилось поровну.

Царский закон не признавал наследниками родителей и других восходящих родственников. Родителям предоставлялось лишь право пожизненного владения имуществом, приобретенных умершими детьми, причем только в том случае, если у наследодателя не было детей.

Свод законов не признавал наследником пережившего супруга, а закреплял за ним лишь «указную долю» .

Для некоторых видов имущества (заповедных, временно-заповедных имений, находящихся в западных губерниях на праве майоратов, крестьянского имущества и др.) был установлен особый порядок наследования. Так, порядок наследования имущества крестьян регулировался не законом, а обычаем. Наследование по обычаю строилось на семейно-трудовом начале. Трудоспособные члены семьи мужского пола независимо от родственных отношений к умершему (например, усыновленные, зятья и др.) наследовали умершему поровну. Отдельные сыновья к наследованию не призывались. Дочери получали приданое. Наследование по завещанию не допускалось. Крестьянский надел мог быть отчужден только крестьянину. Он не мог быть продан за долги, не мог быть предметом залога Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19. 02. 1861 г., ст. 38. .

Наследниками по завещанию могли быть лица, не ограниченные в правоспособности, но не могли быть наследниками по завещанию: лица, лишенные по суду всех прав состояния; лица, не имеющие права владеть некоторыми видами имущества и т. д.

Закон предоставлял завещателю право распорядиться своим имуществом как в пользу наследников по закону, так и в пользу посторонних лиц. Обязательная наследственная доля супруга, детей и родителей законом не предусматривалась (ст.1148).

Ограничение завещательного распоряжения допускалось только в части родового имущества. По общему правилу родовые имения не подлежали завещанию. Однако завещатель мог распорядиться о передаче родового имения одному или нескольким своим нисходящим наследникам по закону (ст.1068).

Право дореволюционной России разрешало составлять завещательные распоряжения как под отлагательным, так и под отменительным условиями. Завещатель мог подназначать другого наследника (на случай смерти или отказа от наследства первого наследника), мог назначить легатария.

Разрешалась только письменная форма завещания. Устное распоряжение не признавалось завещанием. Допускалось домашнее и нотариальное завещание. Наиболее распространенной формой являлось нотариальное завещание, составленное завещателем в присутствии нотариуса и двух или трех свидетелей, которые удостоверяли и личность завещателя. Домашнее завещание обязательно подписывалось завещателем и двумя или тремя свидетелями. Если завещатель был неграмотным или не мог подписать завещание в силу болезни, то по его просьбе завещание подписывало в присутствии свидетелей другое лицо.

Помимо указанных завещаний в исключительных случаях могли быть составлены завещания: военно-походное, военно-морское, военно-госпитальное, заграничное и другие.

Охрана прав отсутствующих наследников обеспечивалась с помощью описи, опечатывания и сбережения наследственного имущества до явки наследников, а также путем вызова наследников. Срок давности для принятия наследства был установлен в 10 лет с момента публикации об открытии наследства (ст.1244). Воля наследника о принятии наследства могла быть выражена путем вступления в управление наследственным имуществом либо путем выражения своей воли о принятии наследства перед кредиторами или публикации в газете.

Наследникам предоставлялось право отречься от наследства, подав заявление в суд.

Законодательство Российской империи рассматривало наследство как совокупность прав и обязанностей, оставшихся после умершего (ст.1104). Поэтому закон возлагал на наследников полную ответственность по долгам наследодателя без ограничения ее стоимостью полученного наследства.

Итак, дореволюционному наследственному праву были присущи следующие характерные особенности:

1) Упразднен существовавший в период феодального строя сословный характер наследования и установлен единый порядок наследования.

2) Отменен особый характер наследования недвижимого имущества и закреплен принцип единства наследственной массы.

3) Наследственные права женщин уравнены с наследственными правами мужчин.

4) Упразднены существовавшие привилегии первородства Илькова А. Ю. Право наследования. СПб., 1999 г. С. 15 — 18. .

После Октябрьской революции 27 апреля 1918 года был издан декрет ВЦИК «Об отмене наследования» СУ РСФСР, 1918 г., № 34, ст. 456.. Этим декретом отменялось право наследования «буржуазной» собственности, которая после смерти ее владельца становилась собственностью государства. Супруг и ближайшие родственники умершего (нисходящие, восходящие, братья, сестры), если они являлись нетрудоспособными и не имели прожиточного минимума, получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти (ст. 2 Декрета).

Предписание ст. 2 рассматриваемого Декрета исходило из основных начал семейного права. До тех пор, пока государство не имеет возможности полностью содержать за счет общественных фондов всех нуждающихся нетрудоспособных лиц, обязанность по содержанию этих лиц возлагается на членов их семей и ближайших родственников.

Отменив весь институт дореволюционного наследственного права, Декрет от 27 апреля 1918 года установил новый порядок наследования трудовой собственности. В ст. 9 этого Декрета записано: «Если имущество умершего не превышает 10 тыс. рублей и состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств производства трудового хозяйства в городе или в деревне, то оно поступает в управление и распоряжение имеющихся налицо супруга и указанных выше родственников. «

В ст. 9 Декрета от 27 апреля 1918 года были указаны два признака, необходимых для перехода имущества умершего в порядке наследования:

1) чтобы стоимость имущества не превышала 10 тыс. рублей;

2) чтобы имущество умершего являлось трудовой собственностью.

В этой же статье 9 указан также и круг наследников:

1) Переживший супруг;

2) Родственники по прямой нисходящей линии;

3) Родственники по прямой восходящей линии;

4) Полнородные и неполнородные братья и сестры.

Указанные лица получали имущество независимо от их трудоспособности и нуждаемости.

Декрет «Об отмене наследования» распространялся в равной мере как на городскую семью, так и на крестьянскую. Он просуществовал без изменений до 1 января 1923 года, то есть до вступления в действие Гражданского кодекса РСФСР. Это был первый Гражданский кодекс РСФСР. Регулированию наследственных отношений ГК РСФСР посвятил специальный раздел (ст.416−435). По новому кодексу допускалось наследование как трудовой, так и нетрудовой собственности. Но тем не менее законом был установлен ряд ограничений в правопреемстве имущества. В частности, ст. 416 ГК РСФСР допускала наследование по закону и по завещанию «в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего» СУ РСФСР, 1922 г., № 17, ст. 904. .

Если стоимость наследства после вычета всех долгов умершего превышала 10 000 золотых рублей, то в силу ст. 417 ГК РСФСР этот излишек наследственного имущества переходил в доход государства. Следующее ограничение наследственного преемства выражалось в установлении узкого круга наследников. Согласно ст. 418 ГК РСФСР наследниками по закону и по завещанию могли быть:

1. Прямые нисходящие родственники умершего (дети, внуки, правнуки и другие);

2. Переживший супруг;

3. Нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При отсутствии указанных наследников имущество умершего признавалось выморочным и поступало в доход государства.

Наследственное преемство ограничивалось также и декретом ВЦИК от 11 ноября 1922 года «О наследственных пошлинах» СУ РСФСР, 1922 г., № 71, ст. 905.. Этим декретом было установлено, что если отдельный наследник (как по закону, так и по завещанию) получает долю наследственного имущества стоимостью от 6 до 10 тысяч рублей золотом, то он обязан платить пошлину в размере 4% стоимости наследственной доли.

ГК 1922 года допускал наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону имело место во всех случаях, если не было изменено завещанием. При наследовании по закону к наследованию призывались одновременно все наследники, то есть дети, внуки, правнуки умершего. переживший супруг, а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее 1 года до его смерти. Наследство делилось между ними в равных доля (ст. 433 ГК РСФСР).

Приращение наследственных долей, а также отказ от наследства в пользу другого наследника закон не допускал.

При наследовании по завещанию имущество умершего не выходило за пределы круга наследников по закону. Законодатель разрешал завещателю по своему усмотрению лишь распределить наследственное имущество между наследниками по закону. Но законодателем не было установлено право на обязательную долю в наследстве и материальное обеспечение нуждающихся несовершеннолетних детей, нетрудоспособного супруга и других членов семьи было поставлено в зависимость от воли завещателя.

Закон допускал лишь письменную форму завещания. Завещание признавалось действительным в том случае, если оно подписано завещателем и представлено в нотариальный орган для занесения в актовую книгу (ст. 425 ГК РСФСР). Если завещатель не мог подписать завещания в силу неграмотности, болезни или физически недостатков, то по его просьбе завещание подписывалось другим лицом — рукоприкладчиком.

Гражданский кодекс 1922 года подразделял наследников на присутствующих и отсутствующих. Если присутствующий в месте открытия наследства наследник в течение 3 месяцев со дня принятия мер охранения не заявлял суду об отказе от наследства, он считался принявшим наследство (ст. 429 ГК РСФСР). Отсутствующий наследник признавался принявшим наследство лишь в том случае, если он в течение 6 месяцев со дня принятия мер охранения наследственного имущества заявлял народному суду по месту открытия наследства о своем желании принять наследство.

Советское наследственное право не могло оставаться неизменным. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 года Еженедельник советской юстиции, 1926 г., № 32, с. 757. был отменен максимум наследования. В результате стало допускаться наследование по закону и по завещанию всего наследственного имущества независимо от его стоимости.

Следующее изменение в наследственном праве произошло в связи с введением с 1 марта 1926 года института усыновления СУ РСФСР, 1926 г., № 13, ст. 101.. Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям в личных и имущественных правах и обязанностях приравнивались к родственникам по происхождению. В связи с этим усыновленные и их потомство стали наследовать после усыновителей. Дальнейшее расширение круга наследников произошло с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 года СУ РСФСР, 1928 г., № 47, ст. 335.. Этим постановлением было разрешено завещать имущество не только наследникам, указанным в ст. 418 ГК РСФСР, но и государственным органам, а также общественным организациям. В 1928 году появляется институт обязательной наследственной доли. Согласно постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 года СУ РСФСР, 1928 г., № 65, ст. 468. независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники стали получать не менее ¾ той доли, которая им причиталась бы при наследовании по закону.

Следующее изменение в советском наследственном праве произошло лишь в конце Великой Отечественной войны. Эти изменения были изложены в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследовании по закону и по завещанию» Ведомости Верховного Совета СССР, 1945 г., № 15, ст. 2.. Эти изменения заключались в следующем:

1) расширился круг наследников. В число наследников были включены родители, братья и сестры умершего.

2) впервые была установлена очередность призвания к наследованию. Если до этого призывались по закону все наследники одновременно и каждый из них получал равную долю в наследстве, то согласно Указу к наследованию по закону стали призываться только наследники первой очереди. К ним относились: дети (в том числе и усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В случае отсутствия указанных наследников или непринятия ими наследства к наследованию по закону призывались наследники второй очереди — трудоспособные родители. Если и этих наследников не было или они отказались от наследства, к наследованию призывались наследники третьей очереди: братья и сестры умершего.

3) были расширены права завещателя. При отсутствии наследников по закону наследодатель мог завещать свое имущество любому лицу.

4) усилена охрана интересов нетрудоспособных лиц. Если до издания Указа размер обязательной доли составлял ¾ той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону, то согласно ст. 2 Указа обязательная доля нетрудоспособных наследников была увеличена до полной доли.

5) введен институт приращения наследственной доли. В случае отказа наследника по закону от наследства причитавшаяся ему доля в наследственном имуществе стала переходить к наследникам той очереди, которая призывалась к наследованию.

Таким образом, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года наследственное имущество стало оставаться в семье умершего. Значительно сократилось число случаев, когда имущество признавалось выморочным. Наследственное право с внесенными в него в 1945 году изменениями действовало без дополнений или изъятий вплоть до принятия в 1961 году Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик Ведомости Верховного Совета СССР, 1961 г., № 50, ст. 525.. В них закреплены основные принципиальные положения наследственного права (ст. 117 — 121).

С принятием нового законодательства произошли следующие существенные изменения в наследственном праве:

1) Еще больше расширились права завещателя. Гражданин стал иметь возможность завещать свое имущество любому лицу как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям.

2) Расширился круг наследников по закону.

3) Действующее законодательство расширило круг наследников по закону первой очереди, включив в него трудоспособных родителей умершего. Раньше эти лица призывались к наследованию во вторую очередь.

4) Расширились права наследников по закону, проживавших совместно с наследодателем не менее одного года до его смерти. По действующему закону все эти лица, независимо от их очереди и наследственной доли, получают предметы домашней обстановки и обихода.

5) Наследникам предоставлено право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону и завещанию, а также в пользу государства или юридических лиц. Отказ от наследства мог быть только безусловным.

6) Уменьшен размер обязательной доли в наследстве нетрудоспособных детей наследодателя (в том числе усыновленных), а также нетрудоспособных супруга, родителей (усыновителей) и иждивенцев умершего. Теперь они стали получать 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

7) Сужен круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Теперь согласно ст. 119 Основ право на обязательную долю имеют лишь нетрудоспособные наследники первой очереди и нетрудоспособные иждивенцы умершего.

8) Установлен единый порядок принятия наследства для присутствующих и для отсутствующих наследников.

9) При отсутствии наследников по закону и по завещанию или при отказе их принять наследство, а также в случае, если все наследники лишены права наследования, наследственное имущество стало переходит к государству не как выморочное, а по праву наследования Илькова А. Ю. Право наследования. СПб., 1999 г. С. 18 — 24. .

Таким образом, мы видим, что существенно расширилась законодательная база в области наследования и, что особенно важно, усилилось понятие свободы завещания. В свою очередь это положительно скажется на благосостоянии поколений семей, а в целом и благосостоянии всего общества. Также, отметим, что произошедшие изменения требуют теоретического осмысления института наследования с целью уяснения изменений наследственного законодательства, а также прогнозирования наследственных правоотношений в будущем.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений в РФ

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель — лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане.

Если говорить о завещании как сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (п. 2 ст.21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ), становятся полностью дееспособными и на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица частично дееспособные (ст. 26, 28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ.

Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться:

· граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

· юридические лица, существующие на день открытия наследства;

· Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Первая категория наследников — это граждане. Они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т. п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее правило. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти. Если нотариусу становится известно, что к наследованию будет призван ребенок, зачатый при жизни наследодателя, он приостанавливает выдачу свидетельства о праве на наследство до момента рождения ребенка.

Часть третья ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очереди. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т. п. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей 1147 части третьей ГК РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т. д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен.

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

Таким образом, законодатель закрепляет свободу воли наследодателя в части распоряжения наследством, обеспечивает равенство всех перед законом, гарантирует получение наследником причитающейся доли наследства.

Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т. д. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. Направленность умысла значения не имеет.

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Дети имеют право распорядиться своим имуществом по завещанию в отношении родителей, лишенных родительских прав.

Часть 2 п. 1 ст.1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

В соответствии с п. 2 ст.1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. К заинтересованным лицам относятся:

а) граждане, которые обратились с заявлением в суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса;

б) прокурор, обратившийся в суд с заявлением за защитой общественных и государственных интересов, прав и интересов других лиц.

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить все неосновательно полученное им из состава наследства имущество. Оно должно быть возвращено в натуре, т. е. таким, каким было получено, но если его возвратить невозможно, то недостойный наследник обязан возместить действительную стоимость этого имущества, а также убытки, возникшие в связи с последующим изменением стоимости имущества, возвратить или возместить все доходы, которые были получены за время пользования имуществом, проценты за пользование денежными средствами.

Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, подлежащих призванию к наследованию согласно п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ).

Эти правила применяются к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). Завещатель праве возложить за счет наследства на одного или нескольких наследников выполнение каких-либо обязанностей имущественного характера в пользу одного или нескольких отказополучателей. Если же предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Вторая категория наследников — юридические лица, которые призываются к наследованию только в том случае, если:

а) наследодатель оставил завещание на конкретное юридическое лицо;

б) данное юридическое лицо существует на день открытия наследства, т. е. на день смерти наследодателя.

Если юридическое лицо, которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание нотариусом и имущество наследуется по закону.

Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу как все имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин, вправе отказаться от наследства.

Третья категория наследников — публичные образования, т. е. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части.

В то же время в данном случае речь может идти о наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). Имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст.1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст.1158).

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Гущин В. В. Наследственное право. М., 2003.С. 12−17.

Новый ГК РФ расширяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию по завещанию. Так, согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследниками, как по закону, так и по завещанию, могут быть граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства в течение 300 дней со дня смерти наследодателя.

Как и в ГК РСФСР 1964 года, нынешний ГК РФ содержит нормы о лицах, не имеющих права на наследство. В соответствии со ст. 531 прежнего Кодекса не имели права наследовать ни по закону, ни по завещанию «граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке». Между тем в практике часто возникал вопрос: возможно ли призвание к наследованию лица, неосторожные противозаконные действия которого привели к смерти наследодателя? Таких ситуаций в жизни встречается немало. Поскольку приведенная выше статья ГК РСФСР не раскрывала характер противозаконных действий наследника (которые могут быть как неосторожными, так и умышленными), правоприменителям приходилось руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, который в своем постановлении указал, что не имеющими права наследовать могут быть признаны лишь лица, противозаконные действия которых носили умышленный характер П. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 года в ред. от 25 октября 1996 года. .

Пример:

Так, в суд обратился гражданин Д. с жалобой на отказ нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство. Гражданин Д. был виновником ДТП, в котором погибла его мать. Нотариус отказал в выдаче свидетельства на основании п. 1 ст.531 ГК РСФСР в связи с тем, что не допускаются в число наследников лица, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, способствовали призванию их к наследованию. Суд признал действия нотариуса незаконными, поскольку Д. совершил преступление по неосторожности, и оно не имело целью получение наследства Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1981, № 11. .

Теперь такое уточнение закреплено ГК РФ в п. 1 ст.1117: «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке» .

В пунктах 1 и 2 комментируемой статьи названы еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. В первую группу включены родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства — Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется.

Что касается второй группы лиц, не имеющих права наследования по закону, то в нее входят граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону. Но следует, однако, помнить, что если наследодатель после того, как наследник утратил право на наследство, все же оставил завещание в его пользу, такой наследник не лишается права наследования по завещанию.

В комментируемой статье (п. п. 3 и 5) решается также вопрос о судьбе наследственного имущество в случае фактического получения его недостойным наследником, то есть лицом, не имеющим права наследовать либо отстраненным от наследования по основаниям, предусмотренным в комментируемой статье. Поскольку получение недостойным наследником наследства не имеет достаточного правового основания, оно считается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК. Кредитором возникающего в таком случае обязательства из неосновательного обогащения является тот из наследников (несколько наследников), который имеет право быть призванным к наследству.

Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником (ст. ст. 1104, 1105 ГК}. В случае когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказа-получателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной ему услуги.

В практике нередко возникала и другая ситуация: наследник, зная о воле завещателя, покушается на его жизнь, однако смерть завещателя по каким-то причинам не наступает. Спустя некоторое время наследодатель, простив наследника, составляет в его пользу завещание. Будет ли такой наследник признан недостойным? Действующий Кодекс в отличие от прежнего дает ответ на этот вопрос, закрепляя положение, в соответствии с которым «граждане, которым, наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество» Ростовцев Н. В. Нормы наследственного права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. Юрист. 2002, № 3.С. 35. .

Безусловно, новеллой является статья 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью. Вместе с тем в силу строго личного характера завещания кок сделки оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в полном объеме.

Как известно, по общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. ГК предусматривает две такие возможности: эмансипация (ст. 27 ГК РФ), вступление в брак до достижения 18 лет (ст. 21 ГК РФ). Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами, то из смысла приведенной статьи можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства о нотариате нотариус при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний} должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Однако реально проверить дееспособность лица может только суд, поэтому представляется, что нотариус должен отказать в удостоверении завещания, только если ему известно, что обратившееся к нему лицо в установленном порядке признано недееспособным либо если завещатель находится в таком состоянии, из которого с очевидностью следует, что он не способен понимать значение своих действий. При этом следует учитывать то обстоятельство, что далеко не всегда лица, страдающие психическими заболеваниями, были признаны в установленном порядке недееспособными. В ГК РФ уточняется, что в завещании могут совершаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается (ст. 1118 ГК РФ Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского кодекса РФ (под общ. ред. Эрделевского А. М.). ГАРАНТ — справочная правовая система.). Костычева А. И. Наследование по завещанию //Бюллетень нотариальной практики. № 1, 2003.С. 32−33.

Таким образом, завещание — сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя; завещание не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами.

Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст.22 ГК РФ признается ничтожным.

1.3 Время, место открытия наследства

Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений.

Юридическими фактами закон признает:

· смерть гражданина;

· объявление судом гражданина умершим.

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.

Временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день физической смерти гражданина, после чего возникают правоотношения наследников между собой (как по завещанию, так и по закону) по поводу имущества наследодателя.

Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение:

· круга лиц, которые выступят наследниками;

· состава наследственного имущества;

· начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству;

· мер защиты наследственного имущества;

· законодательства, применимого к наследственным правоотношениям.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст.45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.

Гражданин может быть объявлен умершим только судом и при условии, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если же он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев.

В то же время военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, также может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении Двух лет со дня окончания военных действий (ст. 45 ГК РФ).

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, т. е. для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Если одновременно умирают завещатель и единственный указанный в завещании наследник, завещание утрачивает юридическую силу, и наследство открывается по закону после каждого из умерших.

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов загса о смерти наследодателя. В случае, если органы загса по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. С заявлением в суд о признании гражданина умершим может обратиться любое заинтересованное лицо, в том числе и организация. В заявлении должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо объявить гражданина умершим, а также изложены обстоятельства, которые явно угрожали пропавшему без вести смертью или дающие основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая. Объявление гражданина умершим базируется на юридическом предположении смерти лица. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны РФ.

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год его смерти, временем открытия наследства считается последний день указанного месяца или года.

При утрате свидетельства о смерти и невозможности получения повторного свидетельства факт регистрации смерти может быть установлен в судебном порядке.

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие «место открытия наследства». Закон четко определяет, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, т. е. место, где он постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК РФ).

Правильное определение места открытия наследства крайне важно, так как свидетельства о праве на наследство выдаются, как правило, именно по последнему месту жительства наследодателей. В противном случае возможна ситуация, когда будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов на имущество одного наследодателя, что может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников и, как следствие, возникновению споров в судах. Определение места открытия наследства связано также с такими вопросами, как подача заявления о принятии наследства и об отказе от него, предъявление претензий кредиторов, охрана наследственного имущества и др.

Место открытия наследства определяет:

во-первых, законодательство той или иной страны для тех или иных наследственных отношений;

во-вторых, место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними;

в-третьих, применение тех или иных мер по охране самого наследства.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это могут быть жилой дом, квартира, специализированные дома (общежитие, гостиница, приют и др.), а также любое жилое помещение, в котором гражданин постоянного или преимущественно проживал в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Место жительства следует отличать от места пребывания, которым является гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница, другое подобное учреждение, где гражданин проживал временно.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой