Наследование по завещанию
Актуальность данной темы на сегодняшний день обусловлена коренными изменениями общественной жизни в нашей стране. Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года, принятый вслед за Конституцией РФ Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.//Российская газета. 1993. N 237., уравнявшей частную собственность другими формами собственности, закрепил… Читать ещё >
Наследование по завещанию (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Дипломная работа
Тема: Наследование по завещанию
1 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
1.1 Понятие завещания
1.2 Содержание завещания
1.3 Основания наследования
2 НАСЛЕДНИКИ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА
2.1 Субъекты наследования по завещанию
2.2 Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве
2.3 Отказополучатели
2.4 Подназначенные наследники
3 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАСЛЕДСТВА
3.1 Способы принятия наследства
3.2 Оформление наследства
3.3 Отказ от наследства ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ
Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическими фактами, порождающими возникновение наследственных правоотношений, являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.
Законодатель в ст. 1110 ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья (в ред. от 18.07.2009) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32. Ст. 1110. закрепляет, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Анализируя эту норму закона, можно рассматривать ее прежде всего как правовую гарантию перехода всего принадлежавшего при жизни имущества наследодателя к другим лицам в соответствии с его волеизъявлением, а при отсутствии такового — в соответствии с законом.
С другой стороны предназначение института наследования, обеспечивающего интересы наследодателя, не может быть оторванным от правовой защиты интересов наследников. В ряде случаев интересы наследников защищены законом независимо от выражения волеизъявления наследодателя, например, право на обязательную долю в наследстве и др.
Понятие наследования как отношения гражданского правопреемства (универсального и сингулярного) можно рассматривать как гражданско-правовое отношение по переходу имущества умершего к другим лицам.
Вместе с тем, рассматривая понятия наследования и наследственного права как часть и целое, можно прийти к выводу, что наследование выступает как предмет наследственного права.
В качестве объекта наследственного права выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не; допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
В соответствии со ст. 218 ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая (в ред. от 18.07.2009) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32. Ст. 218., определяющей основания приобретения права собственности, установлено, что право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Посредством завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободы завещательных распоряжений к свободе завещаний.
Актуальность данной темы на сегодняшний день обусловлена коренными изменениями общественной жизни в нашей стране. Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года, принятый вслед за Конституцией РФ Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.//Российская газета. 1993. N 237., уравнявшей частную собственность другими формами собственности, закрепил кардинальные изменения института собственности в гражданском праве России. Отмена законодательных запретов в отношении видов, объема и стоимости имущества, которое, может принадлежать гражданам, за редким исключением (п. 1 и 2 ст. 213 Гражданского кодекса РФ) привела к тому, что в составе такого имущества (следовательно, и в составе наследства) оказались квартиры, дома, предприятия, другая недвижимость, земельные участки, а также многочисленные и разнообразные имущественные права. В этих условиях особое значение приобретает институт наследства, так как, во-первых, это в той или иной степени, затрагивает интересы каждого человека, и, во-вторых, это необходимо для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности.
Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года III части Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право», внесло кардинальные изменения в институт наследования. И хотя в целом, наследственное право — это весьма консервативная подотрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в III части Гражданского кодекса РФ привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защиты этого права Алексикова О. Е. Наследование по завещанию: актуальные вопросы теории и практики (монография). — Орел: Изд-во ОРАГС, 2008. — С. 12. .
В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется, а защита его обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции РФ). Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать стабильности имущественных отношений в обществе, и прежде всего всемерной охране частной собственности.
Закрепление данной гарантии является закономерным отражением государственной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В обществе, где жизнь человека во многом предопределена условиями распределения имущественных благ, право наследования наполняет общественные отношения особыми стимулами к совершенствованию Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В. Д. Карповича. — М.: Юрайт;
М; Новая Правовая культура, 2007. — С. 67.
Эти конституционные положения нашли закрепление и конкретизацию в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. С ее принятием появилась новая система норм и институтов наследственного права. Значительно усовершенствовался институт наследования, как в части субъектов, так и объектов наследственных правоотношений. Причем, несмотря на достаточно полную, на первый взгляд, урегулированность наследственных отношений источниками конституционного, гражданского и иных отраслей российского права, существует ряд коллизий и пробелов в существующем законодательстве. Такое положение отрицательно сказывается на обеспечении конституционных гарантий наследственных прав и реализации существующих норм в правоприменительной практике. Отмеченные и иные проблемы теории, законодательства и правоприменительной практике нуждаются в их научно-теоретическом изучении и оценке для выработки соответствующих предложений по совершенствованию правового регулирования конституционных основ института наследования.
Объектом исследования являются те общественные отношения, которые складываются при наследовании по завещанию.
Предмет исследования — российское законодательство, регулирующее наследование по завещанию, практика его применения, основные научные труды по данной теме. В исследовании рассматривается правовая природа завещания, анализируется свобода совершения завещательных распоряжений, форма их совершения, а также правомочия по их совершению и возникающие при этом проблемы.
Целью данного исследования является анализ существующих правовых проблем, связанных с наследованием по завещанию на основе анализа теоретических материалов и материалов судебной практики.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
— раскрытие понятия завещания, его содержания и принципа свободы завещания;
— анализ субъектов наследования по завещанию и круга лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве
— классификация оснований наследования завещания.
— характеристика правового режима наследства, который включает в себя: способы принятия наследства, его оформление, а также отказ от наследства.
Для достижения указанных выше целей исследования и решения поставленных задач применялись исторический, системно-правовой, сравнительно-правовой, логический и другие методы научного исследования.
Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды дореволюционных российских цивилистов — Д. И. Мейера, К. М. Победоносцева, И. А. Покровского, Г. Ф. Шершеневича, а также труды современных отечественных ученых — Б. С. Антимонова, М. Ю. Барщевского, М. В. Гордона, В. К. Дроникова, О. С. Иоффе, А. Л. Маковского, П. С. Никитюка, У. А. Омаровой, Н. И. Остаток, В. И. Серебровского, Е. А. Суханова, Ю. К. Толстого, Т. Д. Чепиги, Э. Б. Эйдиновой, К. Б. Ярошенко и др.
1 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
1.1 Понятие завещания
Регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом — путем совершения завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).
Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки Козлов Д. Г. Особенности правового регулирования института наследования по завещанию в Российской Федерации. — М., 2006. — С. 43.
Завещание можно определить как «акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти».
Основной принцип завещания — это свобода его совершения. Посредством завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний через ограничение свободы завещательных распоряжений к свободе завещаний. По действующему законодательству исключительно от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдет имущество завещателя после его смерти, определение их долей в наследстве, возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена или изменение завещания и др.
Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания (ст. 540 ГК РСФСР) Гражданский Кодекс РСФСР от 11. 06. 1964 // Ведомости ВС РСФСР, 1964, N 24, ст. 540. Лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя. Право завещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т. е. тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК), либо был эмансипирован (ст. 27 ГК).
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом нашей страны, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в геологоразведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, — также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, не удостоверенное в установленном законом порядке, должно быть признано недействительным.
Назовем основные признаки завещанияВнуков Н. А. Сравнительный анализ наследственного права России и наследственного права зарубежных стран (статья)//Проблемы государства и права в условиях глобализации / Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции. — Орел, 2008. — С. 8.:
а) завещание является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен».
б) завещание как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ).
Сделка эта носит односторонний характер, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли только одной стороны — завещателя (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для действительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.
В законе специально подчеркнуто и то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц (супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а, следовательно, становятся ничтожными.
Завещание является особой сделкой. В отличие от других сделок, которые сами по себе в силу их совершения порождают юридические последствия, завещание при жизни завещателя юридически безразлично и не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается.
Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом — смертью завещателя (открытием наследства).
С этой точки зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события — смертью завещателя.
в) завещание не только односторонняя, но и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин может составить завещание, притом личная встреча с нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключение составляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершать завещание через представителя запрещено.
г) Завещание — это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, оно должно быть таким, чтобы по возможности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.
Все это предопределяет необходимость установления тех строго формальных требований, которые предъявляются к субъектному составу, порядку совершения завещания, его форме и содержанию Вергасова Р. И. Нотариат в России. — М.: Юристь, 2006. — С. 45.
1.2 Содержание завещания
Как уже было отмечено выше, отличительной чертой завещания является, прежде всего, то, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности лишь после открытия наследства, что может быть обусловлено смертью гражданина либо объявлением судом этого гражданина умершим.
Сравнивая завещание с другими сделками, следствием которых является передача собственником другим лицам имущества в собственность, например с договором дарения, можно отметить следующее.
Включенное завещателем в завещание имущество как на момент составления завещания, так и на момент смерти завещателя может не находиться в его собственности по самым разным причинам. Во-первых, завещатель вправе включать в завещание имущество, которого он не имеет в собственности на момент составления завещания, а надеется приобрести его впоследствии при жизни. Кроме того, даже при включении в завещание имущества, находящегося в собственности завещателя, он вправе при жизни распорядиться этим имуществом по своему усмотрению: продать, обменять, подарить и т. п. Могут быть и иные причины, по которым имущество выбыло из собственности завещателя, например утрата, пожар, кража и др Великоклад Т. П. Развитие положений о наследовании по завещанию в законодательстве Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2007. — С. 5.
Вместе с тем в завещании может иметь место весьма распространенная формулировка: «Все мое имущество, принадлежащее мне на праве собственности», не перечисляя и не детализируя объектов этого права собственности. В этих случаях в соответствии с волеизъявлением завещателя имеющееся в его собственности имущество будет входить в состав наследства.
Вместе с тем законодатель с целью отграничить завещание, например от договора дарения, в ст. 572 ГК РФ указывает, что обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно Комментарий к части третьей Гражданского кодек-са Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского и Е. А. Суханова. М, 2002. — С. 125.
В п. 3 этой же статьи ГК РФ законодатель однозначно указывает, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен, и к такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.
Завещание носит сугубо индивидуальный характер. В нем могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Даже если сособственниками того или иного имущества являются супруги, завещания в соответствии с принципами свободы завещания должны совершаться ими раздельно в части распоряжения имуществом, принадлежащем каждому из них.
Реализуя принцип свободы завещания, закон предоставляет гражданину право назначить наследником любое лицо. Это могут быть члены семьи наследодателя, лица, связанные с ним родственными узами (как входящие, так и не входящие в состав наследников по закону), а также любые посторонние граждане. Имущество может быть завещано не только гражданам, но и юридическим лицам, в том числе и иностранным (коммерческим организациям, некоммерческим учреждениям, религиозным и общественным организациям и т. п.), публичным образованиям (Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, иностранным государствам и международным организациям).
Завещатель может не только назначить, но и подназначить наследника, т. е. указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, не будет иметь права наследования как недостойный.
Распоряжение о подназначении наследника парализует действие установленных законом правил о переходе наследства к наследникам по закону последующих очередей (ст. 1141 ГК РФ), о наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), о наследовании в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), о порядке приращения доли отпавшего наследника (ст. 1161 ГК РФ).
Гражданин вправе в завещании указать о лишении наследства наследников по закону (одного или нескольких). Нужно отметить, что, оставляя наследство одному из законных наследников любой очереди либо постороннему лицу, завещатель тем самым фактически лишает наследства других наследников по законуКаминская Н. Л. История развития законодательства о наследовании по завещанию // Современные гуманитарные исследования. 2005. № 3. — С. 123−127. Однако положение этих наследников отличается от положения наследника, лишенного наследства специальным завещательным распоряжением. Такое распоряжение означает, что лишенный наследства наследник ни при каких обстоятельствах не может быть призван к наследованию. Более того, к наследству не будут призываться по праву представления и потомки такого лица (п. 2 ст. 1146 ГК РФ), а также его наследники в порядке наследственной трансмиссии. В отличие от этого наследник, просто не упомянутый в завещании, вправе наследовать по закону, если имеется или откроется такая возможность: завещана только часть имущества, наследник по завещанию не принял наследство или отказался от него и т. п. Только обязательный наследник не может быть лишен наследства по воле завещателя.
Отмена или изменение завещания (как в целом, так и в отношении имеющихся в нём отдельных завещательных распоряжений, в том числе смена «круга наследников») производится посредством нового завещания.
Новое завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или имеющихся в нём отдельных завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит новому Наследственное право / Булаевский Б. А. и др.; отв. ред. К. Б. Ярошенко. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — С. 87.
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене, совершённым в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания.
В случае недействительности нового завещания или распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Однако, важно отметить, что если новое завещание отменено самим завещателем, то прежнее (отменённое этим новым) завещание автоматически не восстанавливается.
Отметим еще один нюанс, вызывающий вопросы на практике. Для этого приведем пример:
«При рассмотрении дела по иску Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник спор о праве наследования вклада в сберегательном банке. Логинов Н., имевший вклад в сберегательном банке, сделал завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене, Логиновой Е. 6 мая 1987 г. Логинов Н. умер. 21 июля 1987 г. умерла Логинова Е., которая не переоформила вклад на свое имя.
Сын Логинова Н., Логинов К., обратился в нотариальную контору и ему было выдано свидетельство о праве на наследство по закону, в состав этого наследства был включен упомянутый вклад Логинова Н. На основании выданного свидетельства Логинов К. вклад получил. Сестры Логиновой Е. — Костяшкина и Мартемьянова — предъявили иск, оспаривая законность выдачи Логинову К. свидетельства о праве на наследство по закону на упомянутый вклад. Свое требование они мотивировали тем, что поскольку Логинов Н. оформил завещательное распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти он переходит по наследству к его жене, Логиновой Е., а она умерла после Логинова Н., то после смерти Логиновой Е. право наследовать вклад переходит к ее наследникам. Логинов К. — пасынок Логиновой Е. — не является ее наследником по закону и поэтому наследовать вклад после смерти Логиновой Е. при отсутствии завещания не мог.
Нижегородский областной суд, рассмотревший дело по первой инстанции, удовлетворил исковые требования Костяшкиной и Мартемьяновой о признании недействительным свидетельства о праве Логинова К. на наследство по закону на вклад и о признании у истцов права на упомянутый вклад.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев дело по кассационной жалобе Логинова К., признала решение Нижегородского областного суда законным и обоснованным и оставила его без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения. В определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ, в частности, указывалось, что после смерти своего отца, Логинова Н., Логинов К. не мог наследовать вклад, поскольку он (Логинов Н.) оформил завещательное распоряжение в пользу Логиновой Е., которая умерла позже Логинова Н., и, независимо от того, переоформила она завещанный ей вклад на свое имя или не переоформила, право наследовать вклад возникает у ее наследников, а не у наследников Логинова Н., каковым являлся ответчик по делу Судебная практика по гражданским делам: сб. / Под ред. Е. Н. Романенковой. — М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — С. 45.
Завещатель вправе сделать распоряжение по поводу судьбы любого имущества, как того, которое принадлежит ему на день составления завещания, так и того, которое он приобретет в будущем. Поэтому он не обязан представлять доказательства принадлежности ему имущества, о котором идет речь в завещании. При этом при жизни завещателя завещанное имущество еще не становится наследственным имуществом, и завещатель ни в коей мере не ограничен в праве распоряжаться им. Состав имущества определяется на день смерти наследодателя.
В завещании может быть определена судьба всего имущества, его части, отдельных предметов и конкретных прав. Завещательные распоряжения могут содержаться как в одном, так и в двух или нескольких завещаниях.
Завещатель вправе определить или изменить доли наследников в наследственном имуществе.
Если к наследованию по закону или по завещанию призываются несколько наследников, у них возникает общая долевая собственность, т. е. каждый из наследников имеет определенную долю в праве. В наследственном праве действует принцип равенства долей, и только завещатель может отступить от этого принципа. При этом при наследовании по закону доли наследников считаются равными, если наследодатель своим завещательным распоряжением не изменил соотношение долей. При наследовании по завещанию доли считаются равными, если в завещании не указаны доли наследников либо если в завещании не указаны конкретные вещи или права, которые предназначаются определенным наследникам.
В практике имеют место случаи, когда при завещании неделимой вещи нескольким наследникам указывается не доля в праве собственности, а конкретные части этой вещи в натуре (например, по комнате в квартире, по этажу на даче и т. п.) Егорова С. Г. Правовые проблемы наследования по действующему законодательству Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2002. — С. 4.
Известно, что неделимой считается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). Поэтому при исполнении такого завещания возникали определенные трудности. В настоящее время законом специально урегулирована именно данная ситуация. При завещании частей неделимой вещи в натуре она должна считаться завещанной в долях, а размер доли определяется соответственно стоимости указанных в завещании частей. Но при этом не игнорируется и воля завещателя. Она учитывается при определении порядка пользования неделимой вещью. При согласии наследников порядок пользования указывается и в свидетельстве о праве на наследство, и в реестре при регистрации прав на недвижимость. В случае спора доли наследников в праве на неделимую вещь и порядок пользования ею определяются судом.
1.3 Основания наследования
Законодатель в ст. 1111 ГК РФ, определяя основания наследования, указывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. В отличие от ГК РСФСР часть третья ГК РФ поменяла их местами. Если в ГК РСФСР на первом месте указывало наследование по закону, а наследование по завещанию находилось на втором месте, то теперь первое место заняло наследование по завещанию, а наследование по закону перешло на второе место. Соответственно, этот порядок сказался и на структуре разд. V Кодекса, где гл. 62 «Наследование по завещанию» также опередила гл. 63 «Наследование по закону».
Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, часть вторая которой закрепляла, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ, тем самым, отдавая приоритет наследованию по завещанию. К «иным случаям» можно отнести, например: отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по закону; признание наследника по завещанию не имеющим права на наследство; признание завещания недействительным и дрКозлов Д. Г. Особенности правового регулирования института наследования по завещанию в Российской Федерации. — М., 2006. — С. 32.
.
На практике может случиться, что наследодатель завещал часть имущества лицу, которое является наследником по закону. При этом оставшаяся вне завещательного распоряжения часть наследственного имущества подлежит распределению между наследниками по закону, включая того, который часть имущества получит по завещанию.
По своей сути наследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются: завещание, составленное завещателем при его жизни, открытие наследства в связи со смертью завещателя, вступление в права наследования.
В свою очередь, завещание можно рассматривать как одностороннюю сделку, основанную только на волеизъявлении завещателя, оформленном в порядке, установленном законом. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в завещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъявления на содержание завещания, поскольку завещатель вправе по своему усмотрению, отменить или изменить совершенное завещание.
Вместе с тем наследственное правоотношение возникнет не с момента оформления завещания, а лишь после наступления смерти завещателя или его объявления судом умершим.
В отличие от наследования по завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но направлено на восполнение такового в целях закрепления круга наследников по закону и защиты их интересов.
Исходя из этого, важно отметить, что при отсутствии наследства не может быть и наследования ни по завещанию, ни то закону. Например, гражданин в оформленном в установленном порядке завещании указал, что принадлежащую ему дачу он завещает своему сыну, а приватизированную квартиру — дочери. Однако на момент открытия наследства выяснилось, что за год до смерти завещатель продал и дачу и квартиру. Таким образом, вышеуказанное имущество на день открытия наследства не входит в его состав, а соответственно, и не может перейти к наследникам в порядке наследственного правопреемства.
Юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений является открытие наследства, обусловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина Телюкина М. В. Наследственное право. Комментарий ча-сти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. — М., 2002. — С. 56.
Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина. Констатация смерти человека устанавливается комиссией врачей на основании диагноза смерти мозга в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти суд может признать день его предполагаемой гибели.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Например, муж и жена, не имеющие общих детей, умерли в один и тот же день— 20 сентября 2009 г., один из них в 7 часов 30 минут на месте автокатастрофы, другой — в 22 часа 30 минут в больнице. Несмотря на то что один из супругов пережил другого на несколько часов, оба супруга считаются умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.
Если бы смерть одного из супругов наступила не 20, а 21 ceнтября 2009 г., т. е. в разные дни, то переживший супруг может быть призван к наследству после смерти другого.
Вместе с тем законодатель в п. 1 ст. 1146 ГК РФ предусматривает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГK РФ, и делится между ними поровну Комментарий к части третьей Гражданского кодек-са Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского и Е. А. Суханова. — М, 2002. — С. 231. В случаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по праву представлениям к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и их потомки; к наследникам второй очереди дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); к наследникам третьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя.
Проиллюстрировать названные правовые нормы можно другим примером, когда в один день умирают мать и дочь. В этом случае дети умершей дочери призываются к наследованию ее имущества в общем порядке, а в отношении имущества бабушки наследуют долю своей матери по праву представления.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства либо в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным наследником. Кстати, потомок, потенциально претендующий на наследство в порядке представления, может быть по завещанию наследодателя непосредственно лишенным наследства или не иметь права наследовать как недостойный наследник.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ), что подтверждается справкой с последнего места жительства и регистрации умершего. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ). Если наследодатель и наследник (супруги) умирают одновременно, например в результате автокатастрофы, то наследство может быть открытым в отношении иных лиц по закону или завещанию.
Отмечаем, что на практике, несмотря на то обстоятельство, что наследственное дело заводится нотариусом по заявлению наследника, как при наличии, так и при отсутствии документов, удостоверяющих факт, время и место смерти, по этому поводу до настоящего времени возникают судебные споры.
Так, Д. в интересах своих двух несовершеннолетних детей предъявила иск к К. и нотариусу о продлении срока для принятия наследства, о признании частично недействительным завещания, составленного ее свекровью В. 8 мая 2008 г. в пользу К., а также свидетельства о праве на наследство от 24 мая 2009 г., указав при этом на следующие обстоятельства.
Спорная квартира являлась общим совместным имуществом свекра и свекрови В., т. е. родителей ее умершего в 1989 г. мужа. После смерти свекра В. 29 апреля 2008 г. наследниками к его доле в квартире являлась жена В. и, по праву представления, двое внуков, т. е. дети истицы. Как указала истица, она обратилась к нотариусу в мае 2008 г., но нотариус заявление не приняла, сказав, что время еще имеется. Во второй раз она пришла к нотариусу 19 сентября 2008 г., но также нотариус заявление не приняла, указав на то, что истица не представила документы для того, чтобы было заведено наследственное дело, а также просила передать В., что она также должна оформить свою долю. В. своих прав не оформила, и 12 ноября 2008 г. ею было составлено завещание в пользу К., завещание было удостоверено тем же нотариусом. В третий раз истица обратилась к нотариусу 17 ноября 2008 г. с документами для оформления наследства, но нотариус отказалась выдать свидетельство в связи с пропуском срока, а также в связи с тем, что В. свое имущество завещала другим наследникам, в число которых истица не включена.
Установив изложенное, суд продлил истице срок для принятия наследства, признав его пропуск уважительным, т.к. она своевременно обращалась к нотариусу. Решением городского суда от 7 сентября 2009 г. завещание В. и свидетельство о праве на наследство, выданное К., суд признал частично недействительными, за детьми истицы признано право собственности на? долю за каждым, а доля К. уменьшена до ¾ Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 2009. — N 7.
Конечно же, нотариус должен был принять первое заявление Д. о принятии наследства. Свидетельство и справка о регистрации умершего по месту его жительства, подтверждающие установление факта смерти и открытия наследства и дающие нотариусу возможность решить вопрос об открытии наследственного дела, могут быть представлены нотариусу одновременно с заявлением. Но эти документы, как и другие, необходимые для оформления наследства, могут быть сразу и не истребованы. Если 6-месячный срок заканчивается, то нотариус ограничивается только одним заявлением для принятия наследства для того, чтобы возбудить наследственное производство.
Наследование имущества супругами — один из важнейших разделов наследственного права. Супруги не наследуют друг после друга, если их смерть наступила в один и тот же день. Наследство открывается после каждого из них. В случае смерти одного из супругов при наличии общего совместно нажитого имущества сначала определяется супружеская доля, а затем наследственная; второй супруг вправе получить свидетельство о праве собственности на свою супружескую долю от общего совместного имущества супругов и до истечения 6-месячного срока.
Так, С-ва предъявила иск к детям от первого брака своего умершего в 1999 г. супруга С-вой и Р. о признании права собственности на 4/6 доли 10 000 акций РАО «Газпром» и автомашины ВАЗ-21 061, указав, что указанное имущество было приобретено ею в период брака со С-вым, поэтому ей, как жене, принадлежит право на? часть как наследнице. Решением суда иск удовлетворен, за истицей С-вой признано право собственности на 4/6 доли обыкновенных акций и автомашины.
Переживший супруг может отказаться от принятия, но при этом он не лишается права на выделение своей доли.
П-вы, состоявшие в браке с 1936 г., по договору купли-продажи от 13 августа 1991 г. приобрели квартиру, право собственности на которую было оформлено на П-ва. Последний 16 ноября 1991 г. завещал квартиру Т-вой, а через два года умер. От имени П-вой последовал отказ от наследственной доли в нотариальную контору, который хотя и был подписан П-вой, но был написан матерью Т-вой — И. Т-вой нотариусом было выдано свидетельство о праве на наследство на всю квартиру, после чего она зарегистрировалась на этой жилой площади. П-ва обратилась в суд о признании завещания, составленного ее мужем, недействительным, указав, что он был введен Т-вой в заблуждение, завещание было подписано рукоприкладчиком. Вскоре П-ва умерла. П., как наследница П-вой, обратилась в суд с иском к Т-вой о признании недействительным завещания и свидетельства о праве на наследство, выданного ответчице. Суд пришел к выводу о том, что квартира являлась общим совместным имуществом супругов, П-вов был вправе распорядиться лишь? долей квартиры, заявление об отказе в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем супружеском имуществе нотариусом от П-вой не отбиралось, ей была лишь разъяснена ст. 20 КОБС РСФСР, поэтому решением суда завещание от 16 ноября 1991 г. и свидетельство о праве на наследство от 22 сентября 1994 г. признаны частично недействительными. Суд признал за П. право собственности на? долю квартиры Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. — 1994. — N 5.
Пережившему супругу, обратившемуся в нотариальную контору с просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство, должно быть разъяснено содержание ст. 34 СК РФ Семейный кодекс Российской Федерации. С постатейным приложением нормативных актов и документов / Сост. Л. М. Пчелинцева, С. В. Пчелинцев. 3-е издание. — М., 2005. и ст. 75 Основ законодательства о нотариате Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. // КонсультантПлюс, о чем делается отметка в заявлении о принятии наследства.
В случае поступления заявления по почте пережившему супругу направляется письменное разъяснение указанных статей. Содержание указанных статей разъясняется нотариусом с тем, чтобы предоставить возможность пережившему супругу подать заявление о выдаче свидетельства о праве собственности на долю имущества, нажитого в браке.
2 НАСЛЕДНИКИ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА
2.1 Субъекты наследования по завещанию
Под наследниками в широком смысле этого понятия следует понимать субъектов наследственного правопреемства, к которым переходит или может переходить наследственное имущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что для приобретения наследства наследник должен его принять, после чего он становится таковым в полном смысле этого значения.
Наряду с этим законодатель в п. 1 ст. 1157 ГК РФ закрепляет право лица (которого именует именно наследником) отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. В ч. 3 этой же статьи законодатель констатирует, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Приведённая трактовка данной правовой нормы может быть истолкована именно так, что после отказа наследника от наследства он таковым уже не является и вновь считаться наследником не может.
В ст. 1116 ГК РФ законодатель перечисляет лиц, которые могут призываться к наследованию, по вполне понятным причинам не применяя к ним термин наследники. К числу лиц, призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
К наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства.
К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Кроме того, Российская Федерация может призываться к наследованию по закону при наследовании выморочного имущества умершего Егорова С. Г. Правовые проблемы наследования по действующему законодательству Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2002. — С. 5.
Свобода волеизъявления наследодателя при составлении завещания предоставляет ему возможность самостоятельно ограничить допущение к наследованию конкретных лиц. Однако законодатель в качестве дополнительной гарантии недопущения перехода наследства к наследникам, не заслуживающим этого в связи с отсутствием естественного волеизъявления на это наследодателя, определяет круг недостойных наследников, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию.
К числу таковых, согласно ст. 1117 ГК РФ, относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Данное правило подчеркивает приоритет волеизъявления наследодателя даже в тех случаях, когда кто-либо из наследников в судебном порядке признан недостойным наследником, но, несмотря на это наследодатель считает необходимым или целесообразным завещать определенное имущество именно данному лицу. Вместе с тем данное правило не должно распространяться на недостойных наследников, если они претендуют на наследство по закону, а не по завещанию, т. е. на те случаи, когда граждане утратили права наследования при условии, что волеизъявления наследодателя, изложенного в завещании в отношении признания этих лиц наследниками, не последовало.
Не могут быть наследниками по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Указанные правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
В ч. 3 ст. 1117 ГК РФ особо подчеркнуто, что лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании этой статьи как недостойный наследник, обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения» все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства Юдин Г. Е., Юдина Т. Н. Наследование по завещанию — современные тенденции развития // Нотариат и современное гражданское общество: проблемы и перспективы развития. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. — Саранск: Изд-во Средне-Волж. филиал РПА МЮ РФ, 2006. С. 12.
2.2 Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве
Вместе с тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничение этой свободы (ст. 1149 ГК РФ). Речь идет об обязательной доле в наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя, лиц, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание Чикильдина А. Ю. Договор дарения и наследование по завещанию: сравнительно-правовой анализ // Новая правовая мысль. Научно-аналитический журнал. — Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2006, № 6 (19). — С. 61−62.
Право на обязательную долю выражается в том, что определенному кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.
При совершении завещания в любой форме (за исключением завещаний в чрезвычайных обстоятельствах) нотариус или любое другое лицо, удостоверяющее завещание, обязаны предупредить завещателя о таком ограничении и сделать соответствующую надпись об этом в завещании.
Круг обязательных наследников достаточно узок. В их число входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы.
Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении.
Для включения в состав обязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной из названных в законе очередей наследников, требуется также их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. Перечень обязательных наследников исчерпывающ.
Так, не входят в состав обязательных наследников внуки и правнуки умершего, которые могут быть призваны к наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытия наследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательных наследников только в качестве иждивенцев. Праву на обязательную долю придан личный характер, т. е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно не может перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства Внуков Н. А. Социальная сущность обязательной доли в наследстве. Общественно-экономическая динамика: характеристика, тенденции, правовое регулирование, региональные особенности / Сборник материалов международной научно-практической конференции. — Липецк — 2008. — С. 8.
Размер обязательной доли составляет не менее ½ той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания.