Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Наследование по закону

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отказала в удовлетворении исковых требований С., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего Я., к Б. об установлении факта совместного проживания, нахождения несовершеннолетнего Я. на иждивении у И., призвании к наследованию по закону. Изучив материалы дела, суд установил, что Я. вместе с матерью С… Читать ещё >

Наследование по закону (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Введение

Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности. За последние годы в результате приватизации у многих граждан появилась дорогостоящая собственность — квартиры, земельные участки; многим принадлежат ценные бумаги — акции, облигации и т. п. И невольно возникает вопрос о судьбе этого имущества после смерти владельца. Всвязи с этим огромное значение и актуальность приобретает институт наследственного права.

Актуальность рассматриваемой темы обусловливается тем, что институт наследования вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации существовал, существует и, несомненно, будет существовать, что вызвано объективными причинами. Кроме того, наследование по закону в жизни встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию, что объяснимо. Во-первых, многих граждан устраивает порядок распределения имущества после смерти, установленный соответствующими нормами наследственного права. Во-вторых, смерть зачастую неожиданна и не все успевают заблаговременно составить завещание.

Принятие 01 ноября 2001 года третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, изменившейся общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам, в беззавещательном порядке.

Предметом исследования служит институт наследования по закону в российском гражданском праве.

Основная цель настоящей работы заключается в изучении основных положений и особенностей института наследования по закону в российском гражданском праве. Работа не претендует на фундаментальное и полное освещение вопросов наследования по закону, а берет лишь частичное понимание узкого и широкого смыслов проблемы, затрагивает общие основы процесса данного вида наследования в России.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить действующее гражданское законодательство России, а также правоприменительную практику в части регулирования наследственного права;

2. Рассмотреть общие положения о наследовании: понятие наследования, наследственные правоотношения и пр.;

3. Изучить общие положения наследования по закону;

4. Охарактеризовать очереди наследников, закрепляемых Гражданским кодексом РФ;

5. Определить права отдельных лиц при наследовании по закону (права супруга, иждивенцев и пр.);

6. Проанализировать институт наследственной трансмиссии;

7. Рассмотреть порядок принятия, раздела и отказа от наследства.

Методологическую основу работы составляют как общенаучные методы (анализ, сравнение, систематизация), так и частно-научные методы (сравнительно-правовой, системный, формально-юридического анализа).

1. Общие положения о наследовании Термин «наследственное право» в юридической литературе трактуется по-разному. Булаевский Б. А. рассматривает наследственное право как совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам. Наследственное право / Б. А. Булаевский и др. — М.: Волтерс Клувер, 2005 г. — с. 3 Корнеева И. Л. под наследственным правом понимает возможность конкретного субъекта принимать от умершего конкретного лица права и обязанности. Корнеева И. Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. — М.: Юристъ. — 2005. — C. 12.

Наиболее удачным представляется следующее определение: «наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания» Гущина К. О., Наследственное право., М.: Высшее образование, 2011., — с. 1.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ «Российская газета», 21.01.2009 в России гарантируется право наследования. Таким отношением государство демонстрирует свою готовность содействовать всемерной охране частной собственности. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ст. 1110. Как и некоторые другие права и свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в известных пределах Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года (с изменениями от 30 декабря 2008 года) // «Российская газета», 21.01.2009. — ч. 3 ст. 55.

Следует, однако, отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Например, Н. Д. Егоров считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав Егоров Н. Д., Советское наследственное право. М.: 1965. — С. 198. Ученый выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Этой же позиции придерживался В. И. Серебровский: «Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят» Серебровский В. И. Избранные труды. Очерки советского наследственного права. М.: 2003. — С. 33. Однако эта точка зрения широкой поддержки в российской юриспруденции не получила. Думается, что данная позиция не состоятельна хотя бы потому, что современный законодатель прямо указал на универсальность правопреемства при наследовании.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенным имуществом, должно быть уверено, что вся его собственность перейдет его наследникам, т. е. будет обеспечена стабильность права собственности.

Существует две формы основания наследования: завещание и закон Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 1 ст. 1111. Они являются таковыми лишь при обозначении порядка развития наследственных правоотношений в зависимости от воли завещателя. Наряду с этим ГК указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства и т. п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования. Наследственное право / отв. ред. К. Б. Ярошенко. — М.: Волтерс Клувер, 2005 г. — с. 22

Наследственные правоотношения — общественные отношения, возникающие при переходе имущества умершего лица другим лицам в порядке наследования Гущина К. О., Наследственное право., М.: Высшее образование, 2011., — с. 11. Состав наследственных правоотношений образуют элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных правоотношений.

По вопросу определения лиц, которые могут стать субъектами наследственных правоотношений, в юридической литературе нет четких позиций. Суханов, например, отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: 2008. — Т. 1. — С. 222. Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут» Гражданское право. Часть 3. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М.: 1998. — С. 510. Некоторые ученые включают в круг субъектов также нотариуса или иных лиц, уполномоченных совершать соответствующие нотариальные действия, отказополучателя, исполнителя завещания (душеприказчика), свидетелей Гражданское право. Особенная часть. / Под. ред. О. А. Красавчикова. — М.: Норма. — 1999. — С. 430.

Думается, что все же наиболее верной является точка зрения А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. Наследодатель, т. е. лицо, чье имущество переходят к другому лицу или лицам в порядке наследования, не является субъектом наследственных правоотношений, так как наступлением его смерти прекращается его правоспособность. А с ее прекращением, юридически, он не может вступать в какие бы то ни было правоотношения. Что касаемо иных лиц, кроме наследников и наследодателя, то их, очевидно, стоит выделить в группу «особых» субъектов наследственных правоотношений в силу того, что все они участвуют в них лишь на отдельных этапах их реализации. Например, исполнитель завещания может быть только при наследовании по закону и на стадии исполнения завещания.

Наследниками могут быть физические и юридические лица, а также публично-правовые образования: граждане РФ, иностранцы (с некоторыми ограничениями), лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства, но зачатые при жизни наследодателя Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ст.1116.

Наследник не должен обладать полной дееспособностью или достичь определенного возраста. Юридические лица могут быть наследниками по завещанию. При этом они должны существовать на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не является наследником.

Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки.

Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав и обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать непричинение препятствий в осуществлении наследником своего права. Однако наследник имеет право отказаться от вступления в данные правоотношения путем отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства. Наследство — совокупность материальных и нематериальных благ, переходящих в порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или закона. Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное имущество, в том числе и имущественные права (например, на издание книги и охрану авторских прав), а также нематериальные блага, если только они не связано неразрывно с личностью наследодателя (например, право на алименты) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 1 ст. 1112. Не включаются в состав наследства вещи или права на вещи, которыми наследодатель владел незаконно (оружие, наркотические средства или психотропные вещества). Наследник имеет право получить в наследство вещь, ограниченную в обороте только при наличии выданного разрешения на его имя на хранение или использование данной вещи. Вместе с имуществом в наследство входят и обязанности по его содержанию, по расчетам с долгами, которыми обременено данное имущество.

Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по какому основанию — недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 1 ст. 1117. К таковым деяниям могут относиться умышленные преступления против личности: убийство, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, угроза убийством, похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрический стационар и др. Мотив в данных преступлениях должен быть направлен против наследодателя, кого-либо из его наследников, а также на увеличение своих шансов при получении наследства. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным решением.

Так, 11.08.2005 Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Казакова А. С. и Казаковой С. С. к Казакову С. П. о признании его недостойным наследником. Судом было установлено следующее. 16.11.1985 был заключен брак между ответчиком — их отцом Казаковым С. П. и их мамой — Казаковой В. Г. 27.05.2004 ответчик убил маму — Казакову В. Г., за что был признан Советским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 11.11.2004. Таким образом, суд сделал вывод, что Казаков С. П., действуя умышленно и противоправно, совершив убийство жены, способствовал призванию к наследованию наследников первой очереди, в связи с чем заявленные исковые требования подлежат удовлетворению. Учитывая изложенное, суд решил признать Казакова С. П. недостойным наследником после смерти жены — Казаковой В. Г.

Не обладают правом на наследование также родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства их права не восстановлены, а также граждане, злостно уклоняющихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ст. 1113. Критерием определения момента смерти человека служит момент необратимой гибели всего головного мозга (смерти мозга) О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22. 12. 1992 в ред. от 29. 11. 2007 // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1993. — N 3. — Ст. 62. — абз. 2 ст. 9 — биологической смерти.

Смерть гражданина как акт гражданского состояния подлежит государственной регистрации Об актах гражданского состояния: ФЗ от 15. 11. 1997 в ред. от 06. 12. 2011 // СЗ РФ., 17. 11. 1997. — № 53. — ст. 4933. — ч. 2 ст. 3. Основанием для этого является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. Кроме того, подтверждением смерти может быть судебное решение по делу об установлении факта смерти Гражданский процессуальный кодекс РФ: ФЗ от 14. 11. 2002 № 183-ФЗ в ред. от 03. 12. 2011 // СЗ РФ., 16. 11. 2002. — № 57. — ст. 4732. — п. 8 ч. 2 ст. 264.

Кроме того, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, которая является днем открытия наследства. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда Там же. — ч. 1 ст. 1114.

Весьма существенным моментом является и то, что для определения времени открытия наследства имеет значение именно день, а не час смерти наследодателя. По мнению М. Ю. Барщевского «при определении круга лиц, призываемых к наследованию, как по закону, так и по завещанию, во внимание должны приниматься лица, находящиеся в живых к моменту (часу или минуте) смерти наследодателя. И только в том случае, если нет возможности достоверно установить последовательность смерти лиц, скончавшихся в один день, их следует признавать умершими одновременно» Барщевский М. Ю., Наследственное право. — М.: 2006. — С. 12.

В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является определяемое на момент открытия наследства последнее место жительства гражданина ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 08. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552)., т. е. место его постоянного или преимущественного проживания. Место жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, определяется местом жительства их законных представителей Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 2 ст. 20.

В подавляющем большинстве случаев местом жительства гражданина является место регистрации по месту жительства, в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242−1 в ред. от 06. 12. 2011 // Ведомости СНД и ВС РФ. — 1993. — N 32. Ст. 1227. Вместе с тем, если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места регистрации, вопрос о месте открытия наследства при наличии спора подлежит разрешению в судебном порядке. В таком случае, суды, как правило, учитывают несколько обстоятельств:

1. это должно быть непременно жилое помещение, а не временные постройки либо иные нежилые помещения;

2. место жительства должно быть постоянным Закиров Р. Ю., Гришина Я. С., Наследственное право: учебник для ВУЗов. — М.: 2008. — с. 9.

В тех случаях, когда установить место жительства гражданина на территории Российской Федерации не представляется возможным, место открытия наследства в Российской Федерации определяется по следующим правилам Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 2 ст. 1115:

1. если все наследственное имущество сосредоточено в одном месте, то местом открытия наследства будет соответствующее место нахождения имущества;

2. если имущество находится в разных местах и в его составе есть недвижимость, то местом открытия наследства будет место нахождения недвижимости;

3. если объекты недвижимости рассредоточены, то местом открытия наследства будет место нахождения наиболее ценных объектов недвижимости;

4. если в составе наследства объектов недвижимости нет, а движимое имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства также будет место нахождения наиболее ценной части наследства.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 2 ст. 1115. Этот факт подтверждается соответствующими актами либо справками об оценке, выданными профессиональными оценщиками либо государственными и иными уполномоченными органами и организациями.

Место нахождения наследственного имущества может подтверждаться различными документами: выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, справками органов МВД о регистрационном учете транспортных средств и пр. Если ни последнее место жительства гражданина, ни место нахождения его имущества неизвестны, место открытия наследства устанавливается в судебном порядке.

Т. обратилась в Омский городской суд с заявлением об установлении места открытия наследства, оставшегося после смерти ее племянника Щ., умершего 23.05.2006 г. После смерти племянника открылось наследство, которое состоит из жилого дома. Согласно адресной справке Щ. на момент смерти не был зарегистрирован ни в г. Новосибирске, ни в Новосибирской области. Он имел временную регистрацию с 04.02.2005 г. по 04.02.2006 г. Нотариус нотариального округа г. Новосибирска отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство, ссылаясь на то, что в судебном порядке следует установить его последнее место жительства. Решением суда установлено, что местом открытия наследства, оставшегося после смерти Щ., умершего 23.05.2006 г. является Ленинский район г. Новосибирска. При постановлении данного решения, суд исходил из положений статьи 1115 ГК РФ, а также того, что местом открытия наследства является Ленинский район г. Новосибирска, поскольку именно там находится наследственное имущество, так как последнее место его жительства заявительнице не известно и судом не представилось возможности его установить.

Таким образом, наследственные правоотношения представляют собой сложную группу правоотношений, регулирование которых со стороны государства обусловлено социально-экономическим развитием страны. Вопрос места и времени открытия наследства российским законодателем урегулирован с учетом возможности возникновения неоднозначных жизненных ситуаций. Однако, ряд проблем до сих пор не получили должного законодательного решения.

2. Характеристика наследования в силу закона

2.1 Общие положения Наследование по закону — одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию, так как считается, что таким образом наследодатель желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его близким (принцип предполагаемой воли наследодателя), поскольку родственные связи и отношения свойства всегда играли довольно значимую роль.

Институт наследования по закону имеет довольно богатую историю. В ранее действовавшем ГК РСФСР наследование по закону стояло на первом месте, а наследование по завещанию на втором месте. В ГК РФ законодатель поменял местами основания наследования. Однако, в нотариальной практике, по-прежнему, наследование по закону встречается чаще. Думается, что это связано с все ещё относительно низкой правовой культурой и правосознанием населения Закиров Р. Ю., Гришина Я. С., Наследственное право: учебник для ВУЗов. — М.: 2008. — с. 63.

По общему правилу наследование по закону имеет место в тех случаях, когда умерший не оставил завещания, кроме иных случаев, установленных ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 2 ст. 1111. Таковыми являются случаи, когда наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников (в таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников) либо суд признал завещание недействительным полностью или в части, либо завещана только часть имущества, либо наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять, либо завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле, либо наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.

Так, Бикинский районный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Петровой Н. Ф. к Харлову С. Ф. о признании завещания недействительным, установил следующее. Петрова Н. В. и Харлов С. Ф. являются наследниками по закону после умершего 28.03.2005 отца Харлова Ф. П. При жизни наследодатель оставил завещание на имя Харлова С. Ф., удостоверенное 26.01.2005 нотариусом Хандуриной Л. Н. В судебном заседании истица просила признать завещание недействительным по тем основаниям, что оно составлено отцом под влиянием психологического насилия со стороны Харлова С. Ф. Ответчик Харлов С. Ф. с иском не согласился и показал, что отец добровольно выразил свою волю на составление завещания в его пользу. Суд решил иск Петровой Н. Ф. к Харлову С. Ф. о признании недействительным завещания удовлетворить, признать недействительным завещание, призвать к наследованию по закону Петрова Н. В. в качестве равноправного наследника первой очереди.

Круг наследников устанавливает ГК РФ. Этот перечень является исчерпывающим. Он расширен по сравнению с ранее действовавшим законодательством за счет включения в их число родственников отдаленных степеней родства и некоторых свойственников.

Все наследники по закону поделены на очереди и призываются к наследованию в порядке очередности. Некоторые авторы полагают, что существует семь основных и одна скользящая очередь наследников Белов В. А., Круг наследников по закону // Вестник МГУ. — Серия 11 «Право». — 2002. — № 1. — С. 65 — 86. Однако, фактически ГК РФ прямо называет восемь основных очередей наследников. Некоторые ученые вообще не считают целесообразным закрепление наследственных очередей, состоящих из достаточно отдаленных родственников наследодателя, с которыми последний, вероятно, не поддерживал никаких отношений при жизни или вовсе не предполагал об их существовании. Таким образом, по их мнению, скорее всего, воля наследодателя не была бы направлена на передачу своего имущества таким лицам в будущем Байзигитова А. М., Очередность наследования по закону в Российской Федерации и зарубежных странах: Дис. канд. юрид. наук. — Уфа. — 2009. — с. 43.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 2 ч. 1 ст. 1141.

Кроме того, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления Там же. — ч. 2 ст. 1141. Соотношение изначально равных долей сонаследников может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих, либо вследствие наступления иных обстоятельств, которые устранят одного из сонаследников.

2.2 Очереди наследников В соответствии с ч. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142−1145 и 1148 ГК. В первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их потомки Там же. — ст. 1142. По сравнению с ГК РСФСР 1964 г. перечень наследников, наследующих по праву представления, теперь не замыкается правнуками наследодателя.

При этом не имеет значения возраст наследующих детей. Более того, речь идет не только о детях, которые были в живых к моменту открытия наследства, но и о детях, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства Там же. — ч. 1 ст. 1116.

Происхождение ребенка от родителей (родителя) устанавливается соответствующей записью в книге актов гражданского состояния по основаниям, предусмотренным законом. Исключения составляют случаи, когда сведения об отце ребенка в книге внесены по заявлению матери, не состоящей в браке, а также когда сведения об отце или матери ребенка в книге записываются по указанию усыновителя, не состоящего в браке. В случае аннулирования сведений об отце (матери) из записи акта о рождении ребенка наследование по первой очереди по закону невозможно.

Что касаемо супругов, то они являются таковыми с момента государственной регистрации заключения брака Семейный кодекс РФ: ФЗ от 29. 12. 2005 № 223-ФЗ в ред. от 30. 11. 2011 // СЗ РФ, 03. 01. 2006. — № 1 (ст. 1001). — ч. 2 ст. 10. С этого же момента они получают право наследовать друг после друга. Брак прекращается вследствие его расторжения либо смерти, либо объявления одного из супругов умершим Там же. — ч. 1 ст. 16. При этом право наследования после супруга другой супруг получает только при наличии двух последних условий О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9// Бюллетень ВС РФ., — № 7., — июль 2012. — п. 28.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, а также дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), наследующие по праву представления Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ст. 1143.

Родными братьями и сестрами считают лиц, имеющих общих отца и (или) мать, т. е. состоящих во второй степени родства по боковой линии Семейный кодекс РФ: ФЗ от 29. 12. 2005 № 223-ФЗ в ред. от 30. 11. 2011 // СЗ РФ, 03. 01. 2006. — № 1 (ст. 1001). — ст. 14. Если общие оба родителя, то братья и сестры полнородные. Если общим является лишь один родитель (или мать, или отец), такие братья и сестры также родные, но неполнородные.

Родных братьев и сестер следует отличать от сводных, не наследующих в данной очереди. Сводными братьями и сестрами считают лиц, не имеющих общего родителя, но «сведенных» в одну семью благодаря браку между их родителями.

В практике возникли вопрос: относится ли к наследникам второй очереди неполнородный брат наследодателя, зачатый при жизни наследодателя, но родившийся после открытия наследства (если мать умерла при родах) Гусев А. Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ. — Система ГАРАНТ, — 2009 г., — комментарий к ст. 1143? Думается, этот вопрос требует положительного ответа, так как правила ст. 1116 ГК РФ, о которых говорилось ранее, распространяются и на данный случай.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также наследующие по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ст. 1144. Речь идет о лицах, которые происходят от бабушки и дедушки наследодателя (которых к моменту открытия наследства в живых уже не было), а также лица, которые произошли от этих дядей и тетей. Сюда же относятся и усыновленные дяди и тети, двоюродные братья и сестры.

Если нет наследников предыдущих очередей, право наследовать по закону получают наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя Там же. — абз. 2 ч. 2 ст. 1145. Они считаются (для целей наследования по закону) родственниками третьей степени родства.

Степень родства для всех последующих очередей следует определять исходя из числа рождений, куда рождение самого наследодателя не входит Там же. — абз. 2 ч. 1 ст. 1145. Каждое рождение отделяет одного родственника от другого. Так, двоюродные внуки и внучки наследодателя считаются более отдаленными родственниками (их разделяют четыре рождения), нежели чем прадедушка и прабабушка наследодателя (их разделяют три рождения).

Наследниками пятой очереди являются родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки) Там же.- абз. 3 ч. 2 ст. 1145.

Наследниками шестой очереди являются родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — абз. 4 ч. 2 ст. 1145.

Довольно часто наследникам пятой и шестой очереди приходится доказывать факт наличия родства между ними и наследодателем в судебном порядке. Однако суды удовлетворяют подобные иски только при отсутствии наследников по предыдущим очередям: неправомерно было бы установить факт родственных отношений между наследодателем и лицом, относящимся к наследникам второй и последующей очередей при наличии наследников первой очереди, принявших наследство. Данный факт не будет иметь юридического значения в интересах наследования Зайцева Т. И., Судебная практика по наследственным делам. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — с. 7.

Так, Краснофлотский районный суд г. Хабаровска отказал в удовлетворении иска Иванченко С. М. об установлении факта родственных отношений с Максимовым Ю. Б., признании права собственности на квартиру в порядке наследования. В обосновании своих требований истец пояснил, что он и Максимов Ю. Б. являются родственниками пятой степени родства. Наследство состоит в виде квартиры в г. Хабаровске. Истец в установленном законом порядке обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако нотариус отказал истцу на том основании, что к наследству уже призваны брат и сестра наследодателя. Как было установлено в судебном заседании. Максимов Ю. Б. родился 17.11.1955 г., его родителями являются Максимов Б. В. и Максимова И. Н. 20. 09. 1960 г. родился Максимов А. Б., который приходится родним братом наследодателю. 10.10. 1962 г. родилась Максимова Е. Б., которая приходится наследодателю родной сестрой.06.04.2009 г. Максимов Ю. Б. умер. Завещание составлено не было. Брат и сестра в установленном порядке обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства в равных долях. Таким образом, суд не нашел оснований к удовлетворению иска.

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя исключительно в случае, если нет наследников предыдущих очередей Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 3 ст. 1145. Эти лица не являются родственниками наследодателя, а являются лишь свойственниками. По ГК 1964 г. они могли наследовать по закону лишь в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя Наследственное право / Булаевский Б. А. и др.; отв. ред. К. Б. Ярошенко. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — с. 58.

Свойством называется возникающая вследствие брака связь между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками супругов. Пасынок — это сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному. Падчерица — дочь одного из супругов по отношению к другому, для нее неродному. Отчим — муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака или от другого мужчины, с которым мать в браке не состояла. Мачеха — жена отца по отношению к его детям от прежнего брака или от другой женщины, в браке с которой отец не состоял, но его отцовство было установлено в порядке, предусмотренном законом.

Никаких других условий для призвания свойственников, кроме наличия свойства (например, воспитание и содержание со стороны отчима или мачехи) ГК РФ не предусматривает. При усыновлении пасынка или удочерении падчерицы отчимом либо мачехой отношения свойства между указанными лицами прекращаются. В таком случае они призываются к наследованию по закону на правах наследников первой очереди по закону.

Ильющенко Л.Г. обратилась в суд с иском о признании права собственности на квартиру и признании недействительным свидетельства о праве на наследство, сославшись на то, что она является наследницей по закону седьмой очереди после смерти отчима Батуркина В. П., который умер в 1995 году. Согласно свидетельству о праве на наследство по закону, выданному нотариусом 10 июня 2004 г., имущество Батуркина В. П. является выморочным и переходит в собственность Российской Федерации. Данное свидетельство истица считает незаконным, полагая, что она имеет право на указанную квартиру в порядке наследования по закону. При этом Ильющенко Л. Г. указала, что фактически приняла наследство. Судом установлено, что Илющенко Л. Г. является падчерицей наследодалеля. Принимая решение о выморочности имущества, нотариус исходил из того, что наследство открылось в 1995 году, истица не обращалась к нотариусу за открытием наследственного дела, наследников после смерти Батуркина В. П. не установлено. Однако, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ, если лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ. Одним из способов принятия наследства является фактическое принятие наследства. Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения требований истца.

Верховный суд РФ разъяснил, что «названные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ лица к наследованию не призываются О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9// Бюллетень ВС РФ., — № 7., — июль 2012. — п. 29».

Таким образом, ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР 1964 года, устанавливая семь очередей наследования по закону, выделяет не только близких родственников, но и дальних родственников, а также лиц, связанных отношениями свойства, что, направлено на предотвращение выморочности имущества.

3. Права отдельных лиц при наследовании по закону Устанавливая общие правила наследования в соответствии с очередностью наследников, ГК РФ выделяет также особые права ряда лиц при данном основании наследования. К таковым относятся усыновленный и усыновитель, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, а также переживший супруг наследодателя.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 1 ст. 1147. Усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. При этом права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка Семейный кодекс РФ: ФЗ от 29. 12. 2005 № 223-ФЗ в ред. от 30. 11. 2011 // СЗ РФ, 03. 01. 2006. — № 1 (ст. 1001). — ч. 1 и 3 ст. 125.

При наследовании по закону приравниваются к кровным родственникам непосредственно усыновитель и его потомки (т.е. единокровные дети усыновителя, его внуки, правнуки и т. д.) в отношении усыновленного, непосредственно усыновленный и его потомки (дети, внуки, правнуки и т. д.) в отношении усыновителя, потомки усыновителя и потомки усыновленного в отношении друг друга.

В то же время по общему правилу при усыновлении правоотношения между ребенком и его родственниками по происхождению прекращаются Там же. — ч. 2 ст. 137, вследствие чего прекращается и права наследования, как самого ребенка, так и его родственников по происхождению, по отношению друг к другу, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 1147 ГК РФ ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 2 ст. 1147. Данное правило действует лишь в случае, если усыновление установлено при жизни родителей (родителя), поскольку в ином случае родственные отношения между данными лицами не прекратились.

Когда в соответствии с СК РФ по решению суда усыновленный сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению (например, с бабушкой), усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 3 ст. 1147.

Распространено мнение, что если сохраняются права и обязанности в отношении одного из родителей, то они считаются сохраненными и в отношении всех родственников данного родителя. Думается, что такое положение вполне естественно, ведь сохраняющие правовую связь с ребенком родитель и его кровные родственники при усыновлении ребенка одним лицом не заменены с юридической точки зрения другими лицами. Имеется и противоположное мнение по данному вопросу, согласно которому даже при сохранении правовой связи усыновленного ребенка с одним из его родителей правоотношения ребенка с кровными родственниками этого родителя прекращаются, вследствие чего они не наследуют друг после друга Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А. Л. Маковского. — М.: 2002. — С. 176. Такая позиция, по нашему мнению, не вытекает из смысла закона.

При отмене усыновления право усыновленного и усыновителя (родственников усыновителя) быть призванным к наследованию после смерти друг друга прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления Семейный кодекс РФ: ФЗ от 29. 12. 2005 № 223-ФЗ в ред. от 30. 11. 2011 // СЗ РФ, 03. 01. 2006. — № 1 (ст. 1001). — ч. 3 ст. 140. Правоотношения ребенка и его родителей (кровных родственников) при отмене усыновления восстанавливаются только если того требуют интересы ребенка Там же. — ч. 1 ст. 143.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Сюда же относятся лица, не входящие в круг наследников по закону. Однако для их призвания к наследованию необходимо также наличие факта совместного проживания с наследодателем Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 1 и 2 ст. 1148.

В законе не решен вопрос о понятии совместного проживания, то есть, не перечислены обстоятельства, которые при необходимости доказывания факта проживания должны быть представлены в его подтверждение. В литературе по этому вопросу высказаны две точки зрения. Первую отстаивает А. Л. Маковский, полагая, что совместное проживание не связано с выполнением каких-либо формальностей по регистрации по месту постоянного или временного проживания. Для призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию достаточно фактического его проживания в одном жилом помещении с наследодателем Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 3 (постатейный) / под ред. А. Л. Маковского. — М.: 2002. — С. 322. Вторая точка зрения принадлежит М. Л. Шелютто, указывающей, что факт совместного проживания иждивенца с наследодателем в течение года должен доказываться документами об их регистрации на протяжении этого срока по одному месту жительства Шелютто М. Л., Проблемы совершенствования гражданского законодательства / Журнал Российского права. — 2010. — № 1. — с. 3. Приходится констатировать отсутствие четкой позиции по данному вопросу и в судебной практике.

Так, Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отказала в удовлетворении исковых требований С., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего Я., к Б. об установлении факта совместного проживания, нахождения несовершеннолетнего Я. на иждивении у И., призвании к наследованию по закону. Изучив материалы дела, суд установил, что Я. вместе с матерью С. проживает в спорной квартире (квартире наследодателя) как на момент открытия наследства, так и в настоящее время, пользуется внутренним убранством квартиры, вещами и предметами наследодателя. С., оплачивает коммунальные услуги по содержанию спорной квартиры, в том числе и в интересах своего ребенка. В то же время судом не добыто доказательств постоянного проживания С., ее несовершеннолетнего ребенка с И. в квартире наследодателя. Суд указал, что место жительства гражданина определяется его регистрационным учетом как по месту пребывания, так и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Из материалов дела видно, что С. и ее несовершеннолетний сын зарегистрированы в квартире в другом населенном пункте, и указанное место жительства является постоянным для истца и ее ребенка. При таких обстоятельствах проживание С. и ее сына в квартире И. носило временный характер, а, значит, нельзя признать факт постоянного совместного проживания несовершеннолетнего Я. у И.

Как справедливо замечает Б. Л. Хаскельберг, одним из негативных практических последствий действия ст. 1148 ГК может стать конкуренция наследственных прав отдаленных родственников, ничего не знавших о наследодателе, и лиц, хотя бы и чужих ему по крови, но не только близко знавших наследодателя, но и получавших от него содержание по крайней мере в течение года Хаскельберг Б. Л., Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Российская юстиция. — 2003. — № 7. — С. 23 — 28. В данной ситуации, думается, при конструировании круга законных наследников безоговорочный приоритет стоит отдавать кровному родству.

При отсутствии других наследников по закону, лица указанные в пункте 2 статьи 1148 ГК РФ наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 3 ст. 1148.

Понятие нетрудоспособности и иждивения разъяснено Верховным судом РФ. К нетрудоспособным лицам относятся несовершеннолетние лица, граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, т. е. мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет О трудовых пенсиях в РФ: ФЗ от 17. 12. 2001 № 173-ФЗ в ред. от 03. 12. 2011 // СЗ РФ., 24. 12. 2001., № 52., ст. 4920., — ч. 1 ст. 7, вне зависимости от назначения им пенсии по старости, а также граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9// Бюллетень ВС РФ., — № 7., — июль 2012. — пп. «а» п. 31.

Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой, либо момент возникновения права на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства, либо инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню Там же. — пп. «б» п. 31.

Под иждивенцами понимается лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат Там же. — пп. «в» п. 31.

Не считаются нетрудоспособными лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», а также нетрудоспособный гражданин — получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, если наследодатель — плательщик ренты Там же. — абз. 4 пп. «а» и абз. 2 пп. «в» п. 31.

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно запрещает ему лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве принято называть обязательной долей, которая представляет собой ограничение свободы завещания и устанавливается в целях материального обеспечения отдельных категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу их возраста или состояния здоровья.

Таковыми лицами являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Этот перечень лиц носит исчерпывающий характер. Эти граждане наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: ФЗ от 26. 11. 2001 г. № 146-ФЗ в ред. 8. 12. 2011 // СЗ РФ, 27. 11. 2001. — № 49 (ст. 4552). — ч. 1 ст. 1149.

Указанные лица должны обладать рядом свойств, которые обуславливают их право на обязательную долю. Так, дети имеют право на обязательную долю, если к моменту смерти наследодателя они не достигли восемнадцатилетнего возраста и являются нетрудоспособными (вне зависимости от ее степени). Касательно супругов, то они должны находиться в законно оформленных брачных отношениях, они не должны быть прекращены. Родители имеют право на обязательную долю, если они не лишены родительских прав в отношении наследодателя либо эти права восстановлены. Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том случае, если они соответствуют условиям, предъявляемыми пунктами 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ. На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках.

Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа и завещательного возложения. Во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, и не учитываются наследники по завещанию. В обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа Там же. — ч. 3 ст. 1149.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой