Наследование по закону и по завещанию
Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим Ст. 45 Гражданского кодекса РФ. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребы-вания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельст-вах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его ги-бель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев… Читать ещё >
Наследование по закону и по завещанию (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ПЛАН
Часть I. Общие положения о наследовании.
Глава I. Понятие наследования.
Глава II. Основные понятия наследственного права.
2.1. Открытие наследства.
2.2. Время открытия наследства.
2.3. Место открытия наследства.
2.4. Принятие наследства.
2.5. Срок для принятия наследства.
2.6. Отказ от наследства.
2.7. Обязательная доля.
Глава III. Субъекты наследственных правоотношений.
Часть II. Наследование по завещанию.
Глава I. Понятие и содержание наследования по завещанию.
1.1. Понятие завещания по гражданскому законодательству Российской Федерации.
1.2. Правовой анализ завещания.
1.3. Порядок изменения и отмены завещания.
1.4. Формы завещания в соответствии с новейшим гражданским законодательством.
Глава II. Некоторые аспекты совершения завещаний.
2.1. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.
2.2. Специальные распоряжения завещателя.
2.3. Порядок признания завещания недействительным и его правовые последствия.
Часть III. Наследование по закону.
Глава I. Общие положения.
Глава II. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию.
2.1. Очередность наследования.
2.2. Наследование по праву представления.
2.3. Граждане, не имеющие права наследовать.
2.4. Право на обязательную долю в наследстве.
Часть IV. Правовые проблемы института наследственного права в России.
Глава I. Коллизионные вопросы права наследования Глава II. Международные коллизии в области наследования.
2.1. Наследственные права иностранцев в РФ.
2.2. Наследственные права Российских граждан за границей.
Глава III. Характеристика нововведений касающихся
наследования и их аналогия с опытом зарубежных стран.
Заключение
.
В своей жизни человек рано или поздно сталкивается с наследственным правом.
В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.
Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество — круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, автомобиль, дача, вклад, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, жилые дома, земельные участки и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права приобретают наибольшую важность.
В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом, частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется государством.
Желание передать нажитое имущество своим близким совершенно естественное желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся практическими. Путем составления завещания человек определяет круг лиц, которым он хотел бы завещать свое имущество. Причем он определяет это самостоятельно, по своей воле, по своему усмотрению он определяет наследуемое имущество. При отсутствии завещания происходит наследование по закону.
В условиях экономической нестабильности нашего государства определяющая роль должна отводиться в преобразовании экономической основы, т.к. у общества возрастает потребность к улучшению качества законов и их роли в реализации социальной справедливости. А право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти.
С принятием и вступлением в силу части третьей Гражданского Кодекса РФ наследование по завещанию приобрело новое значение — теперь наследники по завещанию получают преимущественное право. Наследование же по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ (ст. 1111 ГК РФ).
ГК РФ законодательно закрепил новые объекты гражданского права, их правовой режим, что не могло сказаться и на отношениях по наследственному преемству, т.к. в состав наследственного имущества входят вещи, различные права, также обязанности умершего, т. е. наследодателя.
По мнению некоторых авторов «достоинством действующего ГК РФ является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось решать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя из смысла и „духа“ закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти уже в нормах кодекса» Ростовцева Н. В. О некоторых новеллах наследственного права. К принятию третьей части Гражданского Кодекса РФ // Журнал российского права. — 2002. № 3. — с. 9−17.
Цель данной работы — дать развернутую характеристику наследованию по завещанию и по закону в соответствии с принятой частью третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Часть первая работы посвящена общему положениям о наследовании, где рассматривается понятие наследства, субъекты наследования и другие понятия наследственного права.
Во второй части подробно раскрыты общие положения о наследовании по завещанию, формы и порядок совершения завещания, недействительность завещания, отмена, изменение и исполнение завещания.
В части третьей рассматривается институт наследования по закону.
И, наконец, в четвертой части проводится небольшой анализ правовых проблем института наследственного права в России.
В данной работе использовались статьи из периодических изданий, законодательные и нормативные акты, учебная литература.
Часть I. Общие положения о наследовании.
1.1 Понятие наследования
Гражданский Кодекс РФ дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное» ГК.
ГК РФ установил, что один и тот же юридический факт — смерть человека, влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности физического лица (п. 2 ст.17 ГК РФ) и начало наследования, т. е. переход к другим лицам имущества, являющегося имуществом умершего.
Имущество умершего переходит в неизменном виде. Эта норма обеспечивает осуществление конституционно гарантированного права наследников на получение имущества умершего, так называемый принцип неизменности, т. е. все, что входит в состав наследства, при наследовании переходит в том же составе, виде и положении, в котором оно находилось, когда еще принадлежало умершему.
Переход наследства к наследнику как единое целое означает, что он не имеет право принять только какую-то часть наследства. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут и обязанности наследодателя, которые наследник не хотел бы исполнять.
В один и тот же момент, т. е. наследник либо принимает наследство целиком и сразу, без оговорок, условий и т. п., либо отказывается от него. Не допускается частичное принятие наследства либо отказ от него.
Единственное исключение составляет случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников будет сингулярным.
К числу оснований наследства относятся завещание и закон. В данной работе будет рассмотрено наследование и по завещанию, и по закону.
Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В состав наследственного имущества не входят:
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, алиментные права и обязанности, (право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора);
права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (не входят в состав наследства государственные награды, которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ);
личные неимущественные права;
другие нематериальные блага;
В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях Зайцева Т И, Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: «Статус», 2002, С. 23. Помимо общих положений о наследовании, глава 65 ГК регламентирует наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в потребительских кооперативах, на предприятиях; имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства; вещи, ограничено оборотоспособные; земельные участки; невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию; имущество, предоставленное государственным или муниципальным образованием на льготных условиях; государственные награды, почетные и памятные знаки (ст.ст. 1176 — 1185 ГК РФ).
Глава II. Основные понятия наследственного права.
О понятии наследования и наследства было сказано в Главе I.
Однако в наследственном праве существует множество других понятий, которые необходимо раскрыть, изучая тему наследования.
2.1. Открытие наследства.
Наследство открывается со смертью гражданина Ст. 1113 Гражданского кодекса РФ. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Из приведенной нормы следует, что наследство открывается в двух случаях.
Во-первых, после смерти наследодателя. Сам факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельст-во выдается органами записей гражданского состояния.
Во-вторых, в случае объявления наследодателя умершим Ст. 45 Гражданского кодекса РФ. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребы-вания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельст-вах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его ги-бель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в со-ответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства.
Пример из судебной практики. К. обратилась в суд с ис-ком к Ш. о признании права на 7/16, долей в праве общей собственности на жилой дом, ссылаясь на то, что ¼ доля принадлежит ей по праву на-следования после смерти матери в 1939 г., а 3/16 — по праву наследования после смерти отца в 1987 г.
Решением Новоалександровского районного суда Ставропольского края, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Ставропольского краевого суда, признано за К. право собствен-ности на ¼ строения.
Президиум Ставропольского краевого суда удовлетворил протест заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР об отмене судеб-ных постановлений и направлении дела на новое рассмотрение по сле-дующим основаниям. Суд признал необоснованным требование о признании принадлеж-ности К. по праву наследования ¼ дома после смерти матери, посколь-ку доказательств принятия наследства не представлено.
Выводы судебных инстанций в этой части были необоснованными. Материалами дела установлено, что дом принадлежал в равных долях матери истицы П. и ее брату А. Оставшись в двухлетнем возрасте после смерти матери, К. проживала с отцом Б. в доме до 1960 г., после чего выехала из него. При жизни отец признавал за ней право на часть дома в порядке наследования после смерти матери.
Судом первой инстанции не была дана оценка этим доводам истицы, в то время как они имели значение для правильности разрешения дела. Если присутствующий на месте открытия наследства наследник в течение трех месяцев со дня от-крытия наследства не заявил надлежащему нотариальному органу об от-казе от наследства, он считался принявшим наследство Ст. 429, ч. 1 Гражданского ко-декса РСФСР 1922 г. С учетом этого президиум Ставропольского краевого суда в своем постановлении отме-тил, что суду следовало дать оценку доводам истицы о принятии ею на-следства после смерти матери и правильности указания в свидетельстве о наследовании о ее наследственной доле в виде ¼ части.
В связи с введением в действие 17 мая 2001 г. Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского ко-декса РСФСР» на практике возникают вопросы, касающиеся порядка применения новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР к отношениям по наследованию, возникшим до введения в действие ука-занного Федерального закона.
Полагаем, что при рассмотрении вышеуказанного вопроса следует исходить из существа наследственных правоотношений, которые длятся до принятия наследства наследниками в порядке, определенном зако-ном (с учетом установленного срока для принятия наследства наследни-ками), и прекращаются в момент оформления соответствующего свиде-тельства, подтверждающего право на наследство (т.е. такие правоотно-шения носят длящийся характер) Постановление пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23.04.1991 г., № 2 (в ред. от 21.12.1993 г., с изменениями от 25.10.1996 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ № 6, 1996 г.
С вступлением в силу Федерального закона «О внесении измене-ний и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» приме-нительно к рассматриваемому вопросу в рамках уже открытого наслед-ства появляются новые субъекты наследственных правоотношений, ко-торые наделяются правом на принятие наследства, т. е. возникают новые права.
В соответствии с п. 2 ст.4 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. С учетом данного положения Гражданского кодекса РФ можно сделать вывод, что в случае, если к моменту вступления в силу Федерального закона «О внесении измене-ний и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» кон-кретное наследственное правоотношение продолжает длиться и еще не прекращено (в отношении уже открытого наследства не реализовано право на принятие наследства, не оформлено соответствующее свиде-тельство, подтверждающее право на наследство), круг лиц — наследников по закону должен определяться с учетом новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР Ярошенко К. Б. Порядок наследования имущества. М., 1994., С. 78.
Следует также обратить особое внимание, что одним из существенных условий для перехода имущества умершего по праву наследования к государству является отсутствие наследников по закону В соответствии со ст. 527 и 552 Гражданского кодекса РСФСР. С вступлением вышеназванного Федерального закона в силу такие наследники по зако-ну появляются, в связи с чем последующее игнорирование данного обстоятельства и оформление свидетельства о переходе права наследова-ния к государству будут неправомерными.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что право наследования, предусмотренное ст. 35 Конституции Российской Федерации и более подробно урегулированное гражданским законодательством, обеспечи-вает гарантированный государством переход имущества, принадлежа-щего умершему, к другим лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право наследников на его получение Крылова З. Новеллы наследственного права в части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации // Российская юстиция. — 2002. — № 3, С.89
.
Именно с учетом данных положений Конституции РФ, гражданского законодательства Российской Федерации и исходя из существа наследственных правоотношений применительно к наследству, от-крывшемуся до введения в действие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР», круг наследников по закону должен определяться в соответствии с пра-вилами новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие вы-шеназванного Федерального закона либо если указанный срок истек, но на день введения в действие указанного Федерального закона наследст-во не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, не было выдано свидетельство о праве на наследство государству или наследственное имущество не перешло в собственность государства по иным установленным законом основани-ям (т.е. наследственное правоотношение не прекращено). При этом но-вые наследники по закону, появившиеся вследствие вступления в силу вышеназванного Федерального закона, вправе в порядке, установленном ст. 547 Гражданского кодекса РСФСР, ходатайствовать о продле-нии срока для принятия ими соответствующего наследства, если данный срок уже пропущен.
Что касается части третьей ГК РФ, то его Вводный закон четко прописывает, когда ГК РФ может иметь обратную силу. В ст. 6 Феде-рального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» указывается на то, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Ко-декса, круг наследников по закону определяется в соответствии с пра-вилами части третьей Кодекса, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если ука-занный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодек-са не было выдано свидетельство о праве на наследство Российской Фе-дерации или наследственное имуще-ство не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей действующего кодекса, могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК Ст. 1142−1148 Гражданского кодекса РФ.
При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142−1148 ГК РФ, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества.
2.2. Время открытия наследства.
На основании п. 1 ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.
Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании". Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, как ука-зывалось выше, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято на-следниками и не перешло в собственность государства, применяются правила раздела V части третьей Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 г. Ст. 6 ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
Время открытия наследства имеет значение также при определении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на на-следство. Согласно п. 45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению Закона Российской Федерации „О госу-дарственной пошлине“» за выдачу свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ гра-ждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру-га. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом соответственно нота-риусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае од-новременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юри-дического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие кален-дарные сутки, он считается умершим позднее первого.
Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для опре-деления времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умерши-ми одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них Данилов Е. П. Наследование. Нотариат. — 3-е издание — М.: Право и Закон, 2001 г., С. 67.
Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновре-менно умершие наследодатели были супругами и при этом в наследст-венную массу входило имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.
Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем — автомобиль. Все имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее смерти претендует ее сест-ра. В случае отсутствия между наследниками спора о разделе наследст-венного имущества нотариус вправе выдать сыну наследодателя свиде-тельство о праве на наследство на автомобиль, а сестре наследодательницы — на квартиру. Вместе с тем наследники могут поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В случае возникновения спора наследникам следует обра-титься в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен Власов Ю. Н. Наследственное право РФ. М., 1998 г., С. 43.
2.3. Место открытия наследства.
Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жи-тельства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, ме-стом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недви-жимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Местом жительства несовершенно-летних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов Ст. 20 Гражданского кодекса РФ.
В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследст-венных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного насле-додателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь наруше-ние прав и законных интересов отдельных наследников.
Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. В свя-зи с этим нотариусам следует учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР Письмо Министерства юстиции СССР от 21 апреля 1980 г., формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили своей актуальности до настоящего времени.
2.4. Принятие наследства.
Гражданский кодекс РФ в ст. 1152 устанавливает простую и по-нятную норму: для приобретения наследства наследник должен его принять.
Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) при-нятие наследства не требуется.
Принятие наследства — это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось, и где бы ни находилось наследственное имущество.
При призвании наследника к наследованию одновременно по не-скольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наслед-ственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.) наслед-ник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Принятие наследства одним или несколькими наследниками не оз-начает принятия наследства остальными наследниками.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического при-нятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заяв-ления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Следует иметь в виду, что Верховным Судом Российской Федерации признан частично недействительным абз. 3 п. 5.1 инструктивных указаний Министерства юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. «О применении зако-нодательства о государственном нотариате к иностранным гражданам, лицам без гражданства, к иностранным предприятиям и организациям, а также о применении законодательства иностранных государств и между-народных договоров о правовой помощи в нотариальной практике».
В соответствии с названным требованием инструктивных указаний Иностранный гражданин, проживающий вне СССР (в настоящее время — вне Российской Федерации), считался принявшим наследство, если он в течение шестимесячного срока подал заявление в посольство или кон-сульство СССР (в настоящее время — Российской Федерации) за грани-цей или обратился к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании, юридической помощи Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс, Кишинев, 1973 г., С.59
.
Рассмотрим следующий пример. 000 «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействительным данно-го положения в части обращения к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи как способе принятия наследства, так как эта норма, по мнению заявителя, нарушает права наследников.
Представитель 000 «Адвекс, Инк» пояснила в суде, что порядок принятия наследства установлен Гражданским кодексом 1964 г. Правом выдачи свидетельств о праве на наследство, помимо нотариусов, обла-дают должностные лица консульских учреждений Российской Федера-ции Ч.1 ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате. Гражданский кодекс РФ предусматривает, что правила, установ-ленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.
Верховный Суд РФ решением от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00−133 заявление удовлетворил по следующим основаниям.
Признается, что наследник принял наследство, когда он фактиче-ски вступил во владение наследственным имуществом или когда он по-дал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. При этом закон устанавливает единый для всех порядок принятия наследства. Исходя из этого, Верховным Судом РФ сделан вывод, что содержащееся в оспариваемом нормативном акте указание на то, что иностранный гражданин считается принявшим на-следство, если он в течение шестимесячного срока обратился к адвока-там Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не соответствует действующему законодательству. Судом подчеркнуто, что специализированная коллегия адвокатов «Инюрколлегия» является добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятель-ностью, имеющих своей задачей оказание юридической помощи по делам с иностранным элементом, и действующее законодательство (поло-жение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденное Законом РСФСР от 20 ноября 1980 г., а также Основы законодательства РФ о нотариате) не наделило коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов.
В связи с изложенным Верховный Суд РФ признал недействитель-ной фразу «или обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи» в абз. 3 п. 5.1 названных инструктив-ных указаний.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномочен-ным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа ме-стного самоуправления или консульского учреждения).
В заявлении о принятии наследства по закону должны быть пере-числены все наследники той очереди, которая призывается к наследова-нию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию — все наслед-ники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наслед-ства тех наследников, место жительства которых ему известно.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наслед-ство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
2.5. Срок для принятия наследства.
Наследство может быть при-нято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Ст. 1154 Гражданского кодекса РФ.
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж-данина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объ-явлении его умершим.
Если право наследования возникает для других лиц вследствие отка-за наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.
Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наслед-ство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.
2.6. Отказ от наследства.
Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от на-следства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т. е. доля наследника, от-казавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим на-следство, в равных долях к каждому Кабатов В. А. Новое в наследственном праве России // Государство и право. — 2002. — № 7, С. 89
.
При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, уста-новленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от на-следства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследо-ванию по праву представления или в порядке наследственной трансмис-сии (ст. 1156 ГК РФ).
Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, не допускается.
Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допус-кается. Однако если наследник призывается к наследованию одновре-менно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в по-рядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. От-каз от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления на-следника об отказе от наследства.
2.7. Обязательная доля.
Для обеспечения гарантий прав социально незащищённых граждан предусмотрено право на обязательную долю в наследстве.
Правило об обязательной доле существовало и раньше, в старом кодексе, но сама доля была больше — 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Теперь несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее ½ доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Глава III. Субъекты наследственных правоотношений.
Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель. Это лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателем может быть любой гражданин. Если говорить о завещании, как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться своим имуществом на случай смерти, то завещатель на момент совершения такой сделки должен быть полностью дееспособен. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом.
Наследник — лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследников может выступать любой субъект гражданского права.
Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию:
граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
юридические лица, существующие на день открытия наследства;
Российская Федерация, субъекты РФ, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации.
Однако круг наследников законодательно ограничен.
Так, не наследуют по закону и по завещанию граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).
Для применения указанных норм необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер, т. е. речь идет об активном поведении виновного Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. — М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002., С. 91. Не подпадает под правила этой нормы — бездействие наследника, например, если он не сообщил другим наследникам о смерти наследодателя, а сам вступил во владение наследодателя и управление имуществом.
Здесь можно вспомнить, что в ст. 531 ГК РФ РСФСР не имели права наследовать ни по закону, ни по завещанию «граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке». И на практике возникал вопрос: возможно ли призвание к наследованию лица, неосторожные противозаконные действия которого привели к смерти наследодателя? Например, дочь, на которую было составлено завещание, ухаживая за престарелой матерью, по неосторожности передозировала лекарство, и мать скончалась во сне. Будет ли дочь отстранена от наследования? При разрешении данных ситуаций приходилось руководствоваться разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 2, который установил, что недостойными наследниками признаются граждане, которые «своим умышленными противоправными действиями … способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию». В настоящее время это уточнение закреплено в новом ГК РФ в ст. 1117.
Но граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования, завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Это говорит о том, что завещатель как бы простил недостойных наследников после совершенных противоправных действий.
Правила о недостойных наследниках распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Следующими, кто не имеет права наследовать, являются родители после своих детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч.2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
И, наконец, граждане, злостно уклонявшиеся от лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
Часть II. Наследование по завещанию.
Глава I. Понятие и содержание наследования по завещанию.
1.1. Понятие завещания по гражданскому законодательству Российской Федерации.
Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 1118 3 части ГК РФ «Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания» — наследование по завещанию. Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.
Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142−1145 и 1148 третьей части ГК
В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего, следует обратить внимание на то, на что упорно в течении многих лет указывает статистика стран, которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой, Германии, Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют завещаний. Маковский А. Л. Наследование по закону: Реальность и перспектива. В России завещание, это нечто особенное, оставляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма «продвинутых» в юриспруденции граждан. Причин тому много — невысокая правовая культура части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная смерть, суеверная боязнь составлением завещания ускорить естественное течение событий и другие.
Итак, для наследования нужны основания — либо завещание, либо по закону, и это не может быть предметом соглашения Рясенцев В. А. Наследование по закону и по завещанию. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (статья 1141 ГК).
В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего завещать и в составлении подобного документа просто не было необходимости, то теперь многие граждане имеют в собственности дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения. И вопрос их наследования должен быть четко урегулирован. Если гражданин не желает, чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.
В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленном законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке установленном завещателем. Барщевский М. Ю. Наследственное право
Завещание, как акт выражения воли завещателя, представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какоголибо встречного волеизъявления другого лица.
Римский юрист Ульпиан определял завещание так: «Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти». Данилов Е. П. Наследование Нотариат.
Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то. Что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество, как в целом, так и в части. Включая и предметы домашнего хозяйства и обихода.
Завещатель может распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях.
Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание — как единоличная сделка — может быть, совершено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ «государственные нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц» здесь же следует сказать, что, являясь односторонней сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно статьи 657 основ законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т. д.).
Относительно завещаемой наследственной массы можно отметить, что наследодатель вправе распорядиться только своим имуществом. Действительность завещания относительно оговоренной в нем наследственной массы определяется только на момент открытия наследства, и, сделав завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не лишен права распоряжаться своим имуществом: например, продавать и дарить его по своему усмотрению Репин В. С. Комментарий к Основам законодательства Российской Федерации о нотариате. — М.: Изд-кая группа НОРМА-ИНФРА•М, 1999., С. 72
.
Завещание — это, прежде всего, письменный документ. Законодательство не допускает составления устных завещаний, а также показывания факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей.
Новое законодательство уделяет завещанию большое внимание. Статья 1126 предусматривает закрытые завещания, которые передаются в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Статья 1129 ГК РФ раскрывает новое понятие — завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности составить по всем правилам завещание, может изложить свою волю в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Такое завещание следует утвердить судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей до истечения срока, установленного для принятия наследства.
Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления, нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может, быть, и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным (статья 1127 ГК РФ).
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связанно с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.
Представляется, что на основании всего вышеизложенного завещание может быть определено как односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти. Барщевский М. Ю. Наследственное право.
1.2. Правой анализ завещания.
Российское законодательство провозглашает свободу завещательных распоряжений. (Статья 1119 ГК РФ). В III части ГК РФ пределы этой свободы несколько расширены.
Свобода — в данном случае это возможность проявление наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений. В. В. Пиляева Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации III часть.
Свобода завещания означает, что наследодатель;
вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам;
вправе самостоятельно определить долит наследников в наследстве;
вправе по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;
лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения;
вправе по своему усмотрению включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами III части ГК РФ о наследовании;
вправе отменить уже совершенное завещание;
вправе изменить уже совершенное завещание;
не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания;
не обязан сообщать, кому — либо о содержании завещания;
не обязан сообщать кому-либо об изменении завещания;
не обязан сообщать кому-либо об отмене завещания.
Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основании заблуждения.
Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т. е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершенное завещание — по другому распорядиться своим имуществом.
Не обязан сообщать кому-либо о совершении завещания — означает, что наследодатель не должен ни кому, ни чего доказывать о своих поступках и действиях. У него нет ни каких обязанностей, на основании которых он был бы обязан что-либо кому-либо доказывать. Он никому не подотчетен. Это свобода его действий.
Наследодатель не должен никому сообщать о совершении, содержании, изменении и отмене завещания, дабы не быть подвергнутым давлению со стороны наследников и иных заинтересованных лиц.
Статья 1120 ГК РФ, дает гражданам право завещать любое имущество. Когда наследодатель составляет завещание, он не всегда знает, сколько проживет, какое имущество приобретет и какого лишиться.
Право завещать любое имущество означает, что завещатель вправе:
совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, имеющимся в его собственности;
совершить завещание, содержащее распоряжение о том имуществе, которое он может приобрести в будущем;
распорядиться всем своим имуществом;
распорядиться какойлибо частью имущества;
составить одно завещание;
составить несколько завещаний.
Под имуществом понимается как движимое, так и недвижимое имущество. Наследодатель вправе разделить свое имущество по долям между наследниками. В завещании он может указать только то имущество, которое у него имеется в наличии, а в отношении того которое приобретет уже после того, как составит завещание, может дать какиелибо распоряжения (например, разделить накопленные деньги в определенных долях). Гильман М. Ю. Совершенствование законодательства о наследовании