Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Наследование по завещанию

ДипломнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном… Читать ещё >

Наследование по завещанию (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

ВВЕДЕНИЕ

Преобразования в экономической, социальной, политической сферах в Российской Федерации повлекли за собой изменения законодательства, регулирующего отношения собственности. В него внесены нормы, направленные на значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. В результате приватизации государственных предприятий, государственного и муниципального жилищного фонда, осуществления предпринимательской деятельности существенно расширился круг объектов, которые могут принадлежать гражданам на праве собственности, причем без ограничений их количества и стоимости. Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам возможность иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных предметов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам.

Одним из главных оснований возникновения права собственности граждан является наследование.

В соответствии с пунктом 2 ст. 218 Гражданского кодекса РФ, в случае наступления смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам, в соответствии с завещанием или законом. Однако, несмотря на наличие двух видов наследования в настоящее время в России приоритет отдается наследованию по завещанию.

Главной особенностью завещания является то, что в нем можно предусмотреть обстоятельства как имущественного, так и сугубо личного характера, имеющие значение для определения наследников и доли участия их в наследовании.

В условиях возобновления в России права частной собственности, возможность распорядиться своим имуществом путем передачи его по завещанию превратилась в один из наиболее важных элементов гражданской правоспособности. Наиболее часто граждане начали использовать предоставленное законом право оставить завещание не только для того, чтобы решить, что будет дольше с их собственностью, но и для того, чтобы избавить близких родственников от выяснения отношений, споров, которые могут возникнуть после наступления смерти наследодателя в связи с разделом имущества. Согласно статистике каждый третий гражданин, обращающийся за профессиональной юридической помощью, интересуется вопросами наследственного права. В этих условиях перед работниками нотариальных и судебных органов, вовлеченными в решение проблем наследования, появляется задача разъяснения гражданам их наследственных прав и обязанностей.

Институт наследственного права не мог остаться без внимания государства.

С 1 марта 2002 года в Российской Федерации вступила в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ от 01 ноября 2001 г. (в актуальной редакции.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552., раздел V которой посвящен правовому регулированию наследственных отношений. Существенное роль в нем отведена институту наследования по завещанию, как одному из важнейших механизмов обеспечения права наследования, гарантированного гражданам частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (в последней ред. Закона РФ о поправках к Конституции РФ от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237; Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851 (далее Конституция РФ).

Несмотря на детальное урегулирование наследования по завещанию, анализ правовых норм и правоприменительной практики, позволяют сделать вывод о том, что в законодательстве еще есть недостатки и противоречия, а некоторые нормы ГК РФ к тому же нуждаются в детальной доработке, дополнении и изменениях.

Данные обстоятельства определили актуальность и выбор темы для дипломной работы, характер ее целей и задач.

Целью дипломной работы является теоретическое исследование понятия и сущности института завещания, как основания наследования; формулирование на основе положений действующего гражданского законодательства РФ, достижений российской юриспруденции и сложившейся судебной практики современного научного представления о гражданско-правовой характеристике наследования по завещанию.

Исходя из указанной цели, были поставлены следующие задачи:

1) рассмотрение правовой природы института наследования;

2) анализ субъектов наследственных правоотношений;

3) определение понятия завещания, анализ его принципов;

4) определение основных форм завещания и условий их действительности;

5) изучение содержания завещания и конкретизация видов завещательных распоряжений;

6) исследование права на обязательную долю в наследстве;

7) рассмотрение порядка отмены и изменения завещания;

8) определение понятия и способов исполнения завещания.

Объектом дипломного исследования являются общественные отношения, которые возникают в результате наследования по завещанию. В качестве предмета исследования выступают нормы российского законодательства, а также других нормативных актов, регулирующие наследование по завещанию, их интерпретация в комментариях, научных работах и правоприменительных актах.

Исследование темы дипломной работы выполнено на основе современных научных методов познания, диалектических воззрений на взаимосвязь и взаимообусловленность явлений, составляющих предмет изучения, с применением метода системного анализа. При изучении предмета исследования использовались и другие методы научного познания: формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологические методы.

Методологию настоящего исследования определяли также нормативные правовые акты, труды ученых-правоведов по вопросам, касающимся исполнения завещания, публикации в научной и учебной литературе, а также иные источники и материалы, представляющие интерес для исследуемой темы.

Теоретическую основу дипломной работы составили научные достижения в области гражданского права, наследственного права, конституционного права и других отраслей права. В качестве научной базы использовались работы Т. П. Великоклад, Н. Л. Каминской, Д. Г. Козлова, О. В. Кутузова, Г. С. Лиманского, А. В. Никифоров.

Законодательную базу исследования составили Конституция Российской Федерации (Конституция РФ), ГК РФ, Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ) Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ от 8 декабря 1995 г (в актуальной редакции.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16., Основы законодательства о нотариате РФ Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462−1) (в актуальной редакции) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. и другие нормативно-правовые акты.

Эмпирическую базу дипломной работы представляют опубликованная судебная и нотариальная практика по делам о наследовании по завещанию, а также материалы нотариальной практики нотариальных контор и материалы судебной практики по наследственным делам (на примере Челябинской области).

Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, которые объединили восемь параграфов, заключение, список использованных источников.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Понятие и виды наследования Право наследования провозглашено и гарантируется Конституцией РФ и тесно связано с закрепленным в ней правом иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им.

В разделе V части 3 ГК РФ данные положения нашли детальное развитие. Это обусловлено тем, что наследование непосредственно связано с институтом собственности — прежде всего, частной собственности.

Под наследованием понимается переход после наступления смерти гражданина в установленном законом порядке принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам. Наследство — это совокупность принадлежащего наследодателю на праве частной собственности имущества, его имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. В него могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности и т. п. Лукаш Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию: Учебное пособие. — М.: Эксмо, 2011. — С. 20.

Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании, имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями Гущин В. В., Гуреев В. А. Наследственное право России: Базовый курс. — М.: Статут, 2013. — С. 56.

Переход гражданских прав и обязанностей после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками:

1) универсальностью, то есть права и обязанности умершего лица выступают как единое целое, включая способы обеспечения и обременения;

2) непосредственностью, то есть переход прав и обязанностей от одного лица к другому осуществляется без участия третьих лиц;

3) одновременностью, то есть распространяется на весь комплекс прав и обязанностей одновременно Донцов Е. М., Папушой И. Л. Некоторые вопросы становления и развития института наследования // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2011. № 2. — С. 388.

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. Однако распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Завещание является распоряжением гражданина, принадлежащим ему имуществом. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество, принадлежащее завещателю, независимо от характера этого имущества (наличные деньги, облигации государственных займов, предметы домашней обстановки и обихода, жилой дом и т. п.) и от его местонахождения. Но предметом завещательного распоряжения не могут быть такие имущественные права, которые гражданин не вправе уступить другому лицу и при жизни. Например, запрещается завещать принадлежащее данному гражданину право на получение алиментов; нельзя участнику колхозного двора (если он не является последним представителем двора) завещать свою долю в дворе, и т. д. Слободян С. А. Завещание как основание наследования // Нотариус. 2010. № 2. — С. 25.

Наследование по закону имеет место, если:

1) наследодатель не составил завещание (либо завещание признано в суде полностью недействительным);

2) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходит в порядке наследования по закону;

3) наследник по завещанию скончался ранее завещателя либо наследник по завещанию — юридическое лицо — ликвидирован;

4) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его Гатин А. М. Гражданское право: Учебное пособие.- М.: Дашков и К, 2012. — С. 362.

Для реализации права наследования, как по закону, так и по завещанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, при наследовании по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось, и наследники согласились принять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп.- М.: Центр ЮрИнфоР, 2010. — С. 46.

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Из приведенной нормы следует, что наследство открывается в двух случаях:

1) после смерти наследодателя. Сам факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельство выдается органами записей актов гражданского состояния Виноградова О. Ю. Правовые основания открытия наследства // Нотариус. 2011. № 4. — С. 32.;

2) в случае объявления наследодателя умершим. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели Юдина Ю. В. Объявление лица умершим в системе оснований открытия наследства // Наследственное право. 2010. № 1. — С. 16.

Согласно ст. 1113 ГК РФ документами, которые подтверждают факт смерти наследодателя и могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, могут являться:

1) свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса. В случае если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус.

Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти, то днем смерти и, соответственно, временем открытия наследства является 31 декабря указанного года;

2) извещение (либо иной документ) о гибели наследодателя на одном из фронтов Великой Отечественной войны, выданное командованием воинской части, администрацией, военным комиссариатом.

Извещение о том, что наследодатель пропал без вести на одном из фронтов Великой Отечественной войны, может являться основанием для обращения в суд с заявлением об объявлении его умершим;

3) справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие время смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела Гришаев С. П. Наследственное право: Учебное пособие. — М.: Юристъ, 2010. — С. 11.

На основании п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. При этом, соответственно, нотариусом заводятся отдельные наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные сутки, он считается умершим позднее первого Гаджиев В. А. Актуальные проблемы открытия наследства: вопросы теории и практики // Российский судья. 2010. № 8. — С. 19.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.

Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов:

1) справкой жилищно-эксплуатационной организации;

2) справкой органа местного самоуправления;

3) справкой с места работы умершего о месте его жительства;

4) справкой адресного бюро (о регистрации гражданина по месту его жительства);

5) справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

6) выпиской из домовой книги;

7) справкой рай (гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу;

8) справкой органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю;

9) решением суда об установлении факта места открытия наследства.

Следует обратить внимание на то, что местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследование по закону и по завещанию. 2-е изд., доп. — М.: Юрайт, 2010. — С. 11.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать для того, чтобы после его смерти все, приобретенное им при жизни, перешло согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия Михалева Т. Н. Как правильно вступить в наследство: практические рекомендации юриста. — М.: Проспект, 2010. — С. 45.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Наследование — это переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам.

Наследование как правовой институт характеризуется единством двух признаков:

1) оно возникает только после смерти собственника;

2) существует преемство всех прав и обязанностей умершего, то есть имущество рассматривается как целое — с долгами и правами наследодателя и как целое переходило к наследнику.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Наследство открывается со смертью наследодателя.

Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя.

1.2 Субъекты наследственных правоотношений В науке гражданского права наследственное правоотношение понимают в широком и узком смысле слова. Наследственное правоотношение в широком смысле слова предполагает наличие единого правоотношения, которое возникает с момента открытия наследства и прекращается, когда у наследников возникают права и обязанности, аналогичные правам наследодателя; в узком — конкретное правоотношение, урегулированное нормами наследственного права, возникающее в связи со смертью гражданина по поводу наследства Лиманский Г. С. Наследственное правоотношение: общие теоретико-методологические проблемы учения // Современное право. 2010. № 4. — С. 39.

Одной из центральных фигур в наследственных правоотношениях является наследодатель — лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство.

Совершающее завещание лицо должно соответствовать установленным в законе требованиям:

1) распорядиться на случай смерти своим имуществом может только физическое лицо, поскольку юридическое лицо умереть не может;

2) физическое лицо должно обладать активной завещательной правоспособностью, то есть должно быть в состоянии распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Для этого требуется, чтобы лицо в момент совершения завещания обладало гражданской дееспособностью в полном объеме Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / Под ред. С. А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп.- М. Проспект, 2011, — С. 169.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет дееспособность как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ).

Если говорить о завещании как сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособным. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ), становятся полностью дееспособными и на общих условиях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица частично дееспособные (ст.ст. 26, 28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают, а завещание, составленное недееспособным лицом, не имеет юридической силы. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, составленного, когда наследодатель был дееспособным Сбитнева В. Н. Некоторые проблемы в правовом регулировании определения дееспособности завещателя по действующему наследственному праву России // Российская юстиция. 2010. № 11. — С. 32.

Требование об обладании полной дееспособностью в момент совершения завещания имеет важное значение. Дело в том, что лишение либо ограничение дееспособности по решению суда не безвозвратно. При отпадении оснований, вследствие которых последовало лишение или ограничение дееспособности, дееспособность по решению суда может быть восстановлена. Отсюда следует, что признание гражданина недееспособным или ограничение его в дееспособности после совершения завещания не должно влиять на юридическую силу (действительность) совершенного им завещания. Точно так же восстановление дееспособности не придает завещанию юридическую силу, если завещание было совершено в момент, когда гражданин не обладал дееспособностью в полном объеме: оно остается ничтожным Гришко А. С. Субъектный состав наследственных правоотношений // Неофиц. источ.: СПС Консультант Плюс.

Следующим субъектом наследственных правоотношений выступает наследник.

Наследниками по завещанию могут быть названы:

1) физические лица (граждане), в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, лица без определенного места жительства;

2) юридические лица, в том числе иностранные;

3) Российская Федерация;

4) субъекты Федерации — республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа;

5) муниципальные образования;

6) иностранные граждане;

7) международные организации Бахмуткина К. Ю. Понятие правового статуса наследника как субъекта наследственного права и субъекта наследственного правоотношения // Наследственное право. 2011. № 2. — С. 27.

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. В соответствии п. 2 ст. 1121 ГК РФ он праве указать в завещании другого наследника на случай, если назначаемый им в завещании наследник:

1) умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять;

2) не примет наследство по другим причинам или откажется от него;

3) не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

Причем в завещании могут быть названы как все указанные выше основания, так и некоторые из них или даже только одно из них. Но при этом необходимо учитывать, что если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный завещателем наследник не будет призываться к наследованию и наследование будет осуществляться по правилам о:

1) переходе права на принятие наследства;

2) приращении наследственных долей;

3) наследовании по закону Гражданское право (в 4 томах) / Под ред. Е. А. Суханова.- М.: Волтерс Клувер, 2011. Т. 3. — С. 271.

Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живым после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя.

В этом случае имеет решающее значение именно совокупность двух условий — зачатие лица при жизни наследодателя и рождение его живым после открытия наследства, поскольку при отсутствии хотя бы одного из названных условий призвание к наследованию становится невозможным. На практике это означает, что если зачатый при жизни наследодателя ребенок рождается мертвым после открытия наследства, то факт его зачатия уже не будет иметь юридическое значение, поскольку именно с момента рождения закон связывает возникновение гражданской правоспособности.

Наследником в завещании может быть назван не зачатый в момент совершения завещания ребенок, то есть завещание может быть составлено в пользу будущего ребенка — сына или дочери наследодателя. В случае если ко дню открытия наследства этот ребенок будет зачат и родится живым после открытия наследства, то он будет призван к наследованию Лукаш Ю. А. Указ. соч. — С. 133.

Одновременно с наследниками по завещанию к наследованию могут призываться так называемые обязательные наследники.

К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

2) нетрудоспособный супруг и родители наследодателя;

3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, относящиеся к наследникам по закону, при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении. При этом не имеет значения, проживали указанные лица совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1149 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ);

4) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг наследников по закону (не состоящие с наследодателем в родственных отношениях), при условии, что не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 1 ст. 1149 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ) Демина Н. Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя // Нотариус. 2010. № 4. — С. 15.

Согласно ст. 1117 ГК РФ наследники могут быть отстранены от права наследования, в частности:

1) не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество;

2) не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства;

3) по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства Зайцева Т. И., Крашенинников Т. И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2010. — С. 119.

Таким образом, субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель (завещатель) и наследник.

Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателями могут быть любые граждане.

Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.

К наследникам по завещанию относятся граждане, находящиеся в живых в момент смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. К наследникам по закону относятся граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

доля наследство завещание отмена ГЛАВА 2. ЗАВЕЩАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

2.1 Понятие и принципы завещания Рассмотрение на научном уровне любого вопроса невозможно без досконального осмысления тех понятий, которые лежат в его основе, формируют правовой базис той или иной изучаемой проблемы. Данное положение вполне применимо и к вопросу о гражданско-правовой природе наследования по завещанию.

Согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание определяется как односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти Оглоблина О. М., Тихомирова Л. В. Наследование по завещанию. Комментарии и образцы документов.- М.: Тихомирова М. Ю., 2013. — С. 7., а с другой стороны — об определении его, прежде всего, как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно назначив своих наследников.

При этом главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим), а также к публично-правовым образованиям (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации) Н. Волкова, С. Борякова, Л. Ломакина, Е. Сергеева. Наследственное право. / Под ред. Н. А. Волковой.- М.: СГУ, 2010. — С. 50.

Завещание как основание наследования характеризуется определенными принципами. К ним следует относить:

1) личный характер завещания;

2) свобода завещания;

3) завещание как односторонняя сделка;

4) тайна завещания Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Указ. соч. — С. 57.

Рассмотрим данные признаки более подробно.

Личный характер завещания означает, что завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Перечень причин, по которым завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является исчерпывающим. В соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ такими причинами могут являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя. В силу названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего, другим гражданином, с указанием причин, по которым завещатель не может подписать завещание собственноручно.

Лицо, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

Наряду с этим помимо подписи завещателю следует писать от руки на завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность Гущин В. В., Гуреев В. А.. Наследственное право России: Учебник / -учеб. изд. -М. :Эксмо, 2010. — С. 62.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

Завещание должно быть совершено лично. В связи с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также посредством представительства.

На составление завещания не требуется согласия каких-либо лиц Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Указ. соч. — С. 47.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его оформления дееспособностью в полном объеме.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе оформить завещание.

Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом случае производится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия — по решению суда. При наличии решения названных органов об эмансипации несовершеннолетнего гражданина он может совершить завещание Сбитнев В. Н. Некоторые проблемы в правовом регулировании определения дееспособности завещателя по действующему наследственному праву России // Российская юстиция. 2010. № 11. — С. 31.

Вторым принципом завещания выступает принцип свободы завещания, в соответствии с которым гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ Зайцева Т. И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М.: Волтерс Клувер, 2014. выпуск 4. — С. 148.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого, имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен приватизировать его.

В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по собственному выбору:

1) совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;

2) подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;

3) назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);

4) возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);

5) возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (возложение);

6) в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;

7) простить своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т. п.

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, гласящее, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 2. Части 3, 4 ГК РФ/ Под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова. — М.:Юрайт, 2011. — С. 236.

Как было отмечено ранее завещание — это односторонняя сделка, то есть сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью или в части.

Завещание как сделка должно отвечать всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания. Завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. ст. 168−179 ГК РФ).

Так, в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным завещание:

1) не соответствующее закону или иным правовым актам;

2) совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме;

3) совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;

4) совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т. п. Марухно В. М. Недействительность завещания: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. — С. 14.

Из материалов практики: «24 марта 2008 г. умерла мать истца, М.Н. М. Истец — ее единственный наследник по закону. Кроме того, в 2003 г. мать на него составила завещание. Однако непосредственно перед своей смертью М.Н.М. составила завещание, по которому принадлежащую ей двухкомнатную квартиру оставила постороннему человеку, гр-ну О.О.В.

Из истории болезни и по заключению экспертизы выяснилось, что М.Н.М. страдала атеросклерозом артерий мозга, атрофией коры мозга. На момент составления завещания она была лежачей больной, обладала нечленораздельной речью и не могла понимать значения своих действий. Кроме того, незадолго до составления завещания из квартиры М.Н.М. пропал паспорт. В этот день, по свидетельству соседки, приходила гр-ка О.Л.С., жена гражданина, на которого было составлено завещание. Она представилась работницей социальной службы. Через два дня было оформлено завещание в присутствии нотариуса и лица, которому переходило имущество по завещанию. Завещание было подписано соседкой по просьбе М.Н.М.

На основании материалов дела, заключения судебно-медицинской экспертизы суд пришел к выводу, что М.Н.М. на момент составления завещания не могла понимать значения своих действий, руководить ими. Завещание было признано недействительным" Решение Тракторозаводского районного суда города Челябинска от 19 июня 2009 года по делу М.А.А. к О.О.В. о признании завещания недействительным (г-197−09). // Неофиц. источ.: СПС Консультант Плюс.

Из данного примера видно, что завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием Алексеева С. С. Гражданское право: Учебник //2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2011. — С. 398.

При этом если завещание составлено ранее обстоятельств, в результате которых наследодатель был признан недееспособным или ограниченно дееспособным, оно не может быть признано недействительным.

Из материалов практики: «П.Н.Г. обратилась в суд с иском к П.В.Н. о признании недействительным составленного 14 сентября 2002 года отцом истицы — Г. Г.С. завещания, которым квартиру по адресу: _, он завещал ответчице. В обоснование своих требований она указывала, что при жизни Г. Г.С. злоупотреблял спиртными напитками и был ограниченно дееспособным.

Суд, проверив материалы дела, установил, что действительно гр-н К. был признан судом ограниченно дееспособным, но завещание было совершено им значительно раньше. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении иска П.Н.Г. и признал завещание, составленное Г. Г.С., действительным" Решение Тракторозаводского районного суда города Челябинска от 12 апреля 2010 года по делу П.Н.Г., Г. Е.Г. к П.В.Н. о признании завещания недействительным (г-359−10). // Неофиц. источ.: СПС Консультант Плюс.

Также основанием недействительности завещания не могут служить описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Из материалов практики: «В районном суде г. Челябинска рассматривалось дело о признании завещания недействительным. В суд были представлены два экземпляра завещания, которые отличались по содержанию, — в экземпляре, хранившемся у нотариуса, после завещательного распоряжения была сделана допечатка: „Содержание статьи 535 ГК РФ нотариусом разъяснено“. Оценивая данные обстоятельства, суд указал, что „наличие в тексте завещания технических опечаток или дописок не является преградой для исполнения воли завещателя“ и не является основанием для признания завещания недействительным» Решение Советского районного суда города Челябинска от 29 июля 2009 года по делу С.Ю.А. к Р.З.К. о признании завещания недействительным (1−1804/09). // Неофиц. источ.: СПС Консультант Плюс.

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК РФ (должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях), ст. 1127 ГК РФ (лицами, перечисленными в статье, рассматривающей завещания, приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (уполномоченными служащими банков, если речь идет о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках) Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Указ. соч. — С. 56.

Несоблюдение установленных Гражданским кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, в частности, если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами ГК РФ, то он может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся: нотариус; другое удостоверяющее завещание лицо; переводчик; исполнитель завещания (душеприказчик); свидетели; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик) Лиманский Г. С. Гражданско-правовые средства охраны и защиты права завещателя на тайну завещания // Российский судья. 2011. № 5. — С. 11.

Тайна совершения завещания — известный нотариальной практике принцип завещания. Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462−1) (в актуальной редакции.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. — Ст. 357. содержит общий принцип тайны совершения нотариальных действий, который распространяется и на удостоверение завещаний. В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях. Справки о совершенных нотариальных действиях, в том числе и о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными и гражданскими делами.

С принципом тайны завещания непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания. Дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти указанным в завещании наследникам по представлению свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследникам по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях — и документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем (если документы не были представлены ранее) Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Указ. соч. — С. 61.

Из вышеизложенного следует, что в силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех установленных законом требований к этому документу. Однако не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина (страхователя) на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти, и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам ст. 572 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны.

Подводя итог вышеизложенному, под завещанием следует понимать сделку, позволяющую определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, и является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение.

Исходя из принципов, завещанием признается только:

1) гражданско-правовая сделка;

2) односторонняя сделка;

3) бессрочная сделка;

4) безвозмездная сделка.

2.2. Формы завещаний и условия их действительности Для того чтобы воля завещателя относительно судьбы завещанного имущества могла достичь своей цели, необходимо, чтобы выражена она была в определенной, установленной законом форме.

По способу закрепления информации завещание — документ квалифицированной письменной формы. Так, по общему правилу, завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи завещателя. Оно состоит, прежде всего, в выяснении должностным лицом подлинной воли завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников Крашенинников П. В. (ред.). Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право. — М.: Статут, 2013. — С. 30.

В завещании должно быть указано время и место его составления.

Значение времени совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы:

1) о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы;

2) о дееспособности завещателя;

3) о значении данного завещания и сопоставлении его с другими завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время Слободян С. А. Общие требования к форме завещания // Бюллетень нотариальной практики. 2010. № 1. — С. 10.

Процедура составления и нотариального удостоверения завещания регламентируется Гражданским кодексом РФ и Основами законодательства о нотариате достаточно подробно. Так, нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т. д.). При этом завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако если завещатель по болезни или по другой причине не в состоянии явиться туда, то нотариус по его просьбе может удостоверить завещание на дому, в больнице и т. д. В последнем случае второй экземпляр завещания должен направляться нотариусу по месту постоянного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составления завещания, фамилия, имя и отчество завещателя, место его жительства, содержание завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество для физических лиц и полное наименование юридического лица) Великоклад Т. П. Особенности наследования по завещанию в России: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. — С. 73.

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет существенное значение в случае спора о его подлинности, оспаривания дееспособности завещателя в момент составления завещания либо наличия двух или нескольких завещаний в тех случаях, когда надо установить, какое из них, как составленное позднее, имеет юридическую силу Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. — С. 73.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой