Основы права
Принцип разделения властей закреплен в ст. 10 Конституции РФ и предполагает создание в Российской Федерации государственных органов, предназначенных для исполнения трех основных функций государственной власти — законодательной, исполнительной и судебной: принятие законов осуществляется высшим представительным органом (парламентом); исполнение законов возлагается на правительство и органы… Читать ещё >
Основы права (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Понятие и виды социальных норм
Соц. нормы — это правила совместной человеческой деятельности, определяющая общие правила и образцы поведения людей.
Виды соц. норм:
1. обычаи — это правила поведения людей сложившиеся в результате длительного повторения определенных действий.
2. моральные нормы — это правила поведения, которые устанавливаются в обществе в соответствие с нравственными представлениями людей о добре и зле, справедливости и не справедливости и т. д.
3. политические нормы — это правила поведения регулирующие отношения между классами социальных групп, и связанные с осуществлением власти.
4. корпоративные нормы — это правила поведения, регулирующие общественное отношения внутри отдельных организаций.
5. религиозные нормы — это правила содержащиеся в различных священных книгах.
6. правовые нормы — общеобязательные правила поведения установленные и охраняемые законом.
2. Понятие, признаки и функции права
Правовые нормы — общеобязательные правила поведения установленные и охраняемые законом.
Признаки права:
1. нормативность (поведение общего характера),
2. общеобязательность
3. формирования определенностью.
4. системностью
5. многократность применения
6. гарантированностью государством.
Функции права:
1. регулятивная
2. охранительная
3. гуманистическая
4. воспитательная
5. идеологическая
3. Место права в системе социальных норм
Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с другими соц. нормами. С точки зрения современной системы ценностей, право должно соответствовать основным требованиям морали. Реализация правовых норм, их исполнение во многом обусловлено тем, насколько люди считают данные нормы справедливыми. Однако в правовых нормах невозможно закрепить все без исключения требования морали. Связано это с тем, что нормы морали распространяют свое влияние на более широкую сферу отношений, нежели та, которая регулируется правом: они регулируют многие отношения, которые не подлежат правовому регулированию (отношения дружбы, любви и т. д.)
Взаимоотношения права и религии, это степень и характер взаимодействия правовых и религиозных норм. Нормы, установленные религиозными организациями, соприкасаются с действующим правом в ряде отношений. Например, Конституция РФ создает правовую основу для деятельности религиозных организаций, гарантируя каждому свободу совести, включая право свободно исповедовать любую религию. Религиозным объединениям может придаваться статус юридического лица, они вправе иметь храмы, молитвенные дома, учебные заведения.
Таким образом, право не является и не может являться единственным регулятором общественных отношений. Однако, устанавливая права и обязанности конкретных лиц и организаций, именно право вносит определенный порядок в общество и государство, создает предпосылки для их активности и эффективности, играет важную роль, развивая в людях чувства справедливости, добра и гуманности. В этом заключается ценность права для общества. Для отдельной личности ценность права состоит в том, что оно способствует сознанию условий для нормальной жизни и всестороннего развития любого члена общества, закрепляет и охраняет права и свободы человека, ограждает индивида от произвола со стороны государства.
4. Понятия и виды форм (источников) права
Источники права — это способы выражения государственной воли, юридических прав и поведения в определенных юридических документах.
Виды:
1. судебный прецедент — это судебное решение по конкретному делу, которому государство предает общеобязательный характер.
2. правовые обычай — правила поведения людей, которые сложились в результате их длительного повторения и приводящие к правовым последствиям.
3. нормативный договор — соглашение двух или более субъектов права, в результате которого возникает новая норма (трудовой договор).
4. законы и подзаконные акты. Закон — это нормативно-правовой акт, принятый в особом порядке органами законодательной власти или референдумам, обладающий высшей юридической силой.
5. Нормативно-правовой акт как источник права: его понятие, виды, признаки
Нормативно-правовой акт — это изданный только компетентными органами с соблюдением в установленном законом порядке и обладают определенной юридической силой.
Признаки НПА:
1. содержание нормы права.
2. имеет официально-документальную форму.
3. принимается компетентными органами в особом порядке.
4. обладает определенной юридической силой
5. обеспечен мерами государственн. принуждения
Виды:
1 Законы (Конституция РФ; федеральные конституционные законы (ФКЗ); федеральные законы; законы субъектов РФ)
2. Подзаконные акты (указы президента РФ; постановления правительства; НПА министерств и ведомств; НПА государственных органах субъектов РФ; НПА местных органов самоуправления; локальные акты)
6. Признаки закона, как вида нормативно-правового акта
1) принимаются только высшими представительными органами гос. власти — Федеральным Собранием РФ или парламентами субъектов РФ, в особом порядке, предусмотренном Конституцией РФ, конституцией или уставом субъекта РФ и регламентом соответствующего парламента.
2) регулируют наиболее значимые сферы общественных отношений;
3) обладают высшей юридической силой: любой иной правовой акт, изданный не на основании и не во исполнение закона, а тем более не соответствующий или противоречащий закону, отменяется в установленном порядке;
4) имеют особую структуру, состоят из определенного набора элементов, называемых реквизитами. Основными реквизитами законодательного акта являются:
название органа, принявшего закон;
название закона;
номер и дата принятия закона;
преамбула, т. е. вступительная часть, в которой указываются мотивы, цели и задачи принятия закона;
нормативно-правовое содержание закона;
указание на вступление закона в юридическую силу и отмену иных нормативно-правовых актов, ранее регулировавших данные общественные отношения;
подпись соответствующего должностного лица (для законов РФ — Президента РФ).
Каждый закон состоит из отдельных утверждений, называемых статьями. В статье могут содержаться либо одна, либо несколько норм права или части норм права. Статьи имеют порядковый номер.
Законы регулируют только важнейшие, основополагающие общественные отношения. Однако в обществе постоянно возникает множество других отношений, которые также нуждаются в правовой регламентации. Да и сами законы носят наиболее общий характер, требуют своего развития и конкретизации. Этими обстоятельствами обусловлена потребность в издании другого вида нормативно-правовых актов — подзаконных,
Подзаконные акты — это правотворческие акты компетентных органов власти, которые основаны на законе и не противоречат ему. Обладают меньшей юридической силой, чем законы. Во главе системы подзаконных актов РФ стоят указы Президента РФ. Президент РФ является главой российского государства, однако и он, как гражданин и как должностное лицо, обязан соблюдать Конституцию и законы РФ. Указам Президента РФ не должны противоречить постановления Правительства России, ведомственные акты (приказы и инструкции министерств и ведомств), а также акты местных органов исполнительной власти. Наряду с перечисленными выше существуют и подзаконные акты, издаваемые внутри отдельных организаций.
7. Правила действия нормативно-правовых актов: во времени, в пространстве и по кругу лиц
Для правильного применения правовых норм необходимо уметь точно определить действия нормативно-правового акта, содержащего эти нормы, во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Действие в пространстве определяются территорией, на которую распространяются гласные полномочия органов издавших закон.
Действие во времени обусловлено вступлениям НПА в силу и утратой его силы.
Действия НПА по кругу лиц распространяет на всех граждан и не граждан РФ.
8. Понятие правовой нормы, ее признаки
Правовые нормы — общеобязательные правила поведения установленные и охраняемые законом.
Признаки права:
1. нормативность (поведение общего характера),
2. общеобязательность,
3. формирования определенностью (в словесно-письменной форме),
4. системность,
5. многократность применения,
6. гарантированность государством.
9. Структура элементы нормы права: понятия и примеры
Структуру нормы права составляют следующие элементы: гипотеза, диспозиция и санкция.
Гипотеза — это часть правовой нормы, в которой определяются условия, обстоятельства, при наличии которых норма начинает действовать.
Диспозиция — это часть правовой нормы, которая указывает, каким должно быть поведение людей при наличии обстоятельств, предусмотренных гипотезой.
Санкция — это часть правовой нормы, указывающая на те неблагоприятные последствия, которые могут быть применены к нарушителю, не выполнившему требований диспозиции. Санкция свидетельствует об отрицательном отношении государства к тому или иному нарушению требований правовой нормы. Санкции — это не просто общие порицания нарушителей: как правило, они имеют форму мер ответственности (наказания, взыскания, возмещение ущерба и пр).
Зачастую кажется, что во многих правовых нормах наличествуют только два элемента — гипотеза и диспозиция или же гипотеза и санкция. Так происходит потому, что норма права и статья закона часто не совпадают. Например, гипотеза и диспозиция рассмотренной выше нормы содержатся в Конституции РФ, а санкция — в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. Понятие и виды правовых норм (привести примеры по видам правовых норм)
Правовые нормы — общеобязательные правила поведения установленные и охраняемые законом.
Виды норм:
1. конституционно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые, семейно-правовые и т. п.
2. нормы законов и нормы подзаконных актов.
3. обязывающие нормы (примером является норма, содержащаяся в ч.3 ст. 44 Конституции РФ: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры»), запрещающие нормы (относятся все нормы Особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях и Особенной части Уголовного кодекса Р Ф) и управомочивающие нормы (является норма, согласно которой «каждый имеет право на образование» (ст. 43 Конституции РФ).
4. нормы неопределенно длительного действия (в нормативно-правовом акте не указан период их действия во времени), временные нормы (период их действия определен в нормативно-правовом акте) и чрезвычайные нормы (издаются и действуют в силу и в период чрезвычайных ситуаций) Большинство правовых норм является нормами неопределенно-длительного времени действия.
5. общие (распространяют свое действие на всю группу субъектов права), специальные (регулируют поведение конкретного, определенного круга субъектов права) и исключительные (распространяются на отдельных субъектов права).
6. на нормы общего действия (действуют по всей территории, на которую распространяется юрисдикция государственного органа, издавшего правовую норму) и нормы местного действия (действуют в пределах территории, определенной самим нормативно-правовым актом) Нормами общего действия являются все нормы Конституции РФ, нормами местного действия — например, нормы, содержащиеся в Уставе г. Москвы.
7. императивные (не допускают никаких отступлений от установленного ими правила поведения, действуя независимо от усмотрения субъектов права) и диспозитивные (предоставляют субъектам права возможность самим определять конкретное содержание своих прав и обязанностей).
8. материальные (регулируют содержательную сторону общественных отношений, в них закрепляются права и обязанности участников правоотношений) и процессуальные (регулируют порядок деятельности компетентных государственных органов по осуществлению и защите материальных норм).
11. Понятия толкования права и его этапы, результаты, значения
Толкованием нормы права называется деятельность гос. органов, общественных организаций, должностных лиц, граждан по установлению смысла и содержания норм права для их правильной реализации.
Процесс толкования состоит из двух этапов:
I этап — это уяснение смысла и содержания правовых норм «для себя» (его еще называют процессом толкования «вовнутрь»);
II этап — это разъяснение смысла и содержания нормы для адресатов правовой нормы (т.е. толкование «вовне»).
Разъяснение (т.е. толкование правовых норм) бывает официальным и неофициальным.
Официальное толкование, выраженное в специальных актах, является обязательным при определении смысла юридической нормы в процессе применения права.
Неофициально толкуют правовые нормы ученые-юристы, которые в своих статьях и книгах разъясняют смысл правовых предписаний.
Результатом толкования нормы права является вывод, сделанный субъектом применения права о соотношении текста и смысла нормы права. Результаты толкования права имеют важное значение для точного применения правовых норм к регулируемым ими отношениям. В зависимости от соотношения текста нормы и ее точного смысла результат толкования может быть буквальным, ограничительным и расширительным.
При буквальном толковании смысл нормы и зафиксированный в нормативном акте текст полностью совпадают.
При ограничительном толковании точный смысл юридической нормы требует ее распространения на более узкий круг общественных отношений, чем это прямо вытекает из текста нормативного акта. Например, предусмотренная Конституцией РФ для всех граждан обязанность нести воинскую службу в результате толкования определяется как обязанность только для граждан-мужчин.
При расширительном толковании точный смысл юрид. нормы требует распространения ее на более широкий круг общественных отношений, чем это прямо вытекает из текста нормативного акта. Например, закрепленное в Конституции право граждан РФ осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет в результате толкования распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории России. Расширительное толкование, в принципе, является нежелательным. Поэтому в нормативно-правовых актах часто специально указывают, что-то или иное положение является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит (например, такое указание имеется в ст. 63 УК РФ, устанавливающей перечень обстоятельств, отягчающих наказание).
12. Понятие системы права. Понятие структурных элементов системы права: отрасль права, институт права. Привести примеры
Системой права называется внутренняя структура права, выражающаяся в единстве и согласованности составляющих его норм, а также в их дифференциации на отрасли и институты.
Отраслью права называется совокупность взаимосвязанных правовых норм и институтов, регулирующих относительно самостоятельную сферу однородных общественных отношений.
Подразделение права на отрасли обусловлено тем, что общественные отношения весьма разнообразны, и соответственно юридические нормы, входящие в систему права, как бы «специализируются» в регулировании какого-либо вида общественных отношений. По этой причине они относительно обособляются друг от друга.
В основе деления системы права на отрасли лежат два критерия: предмет правового регулирования (понимается сфера качественно однородных общественных отношений, которые регулирует определенная отрасль права) и метод правового регулирования (способы и приемы правового воздействия на общественные отношения, составляющие предмет конкретной отрасли) В методе правового регулирования отражается степень самостоятельности субъектов права при возникновении у них прав и обязанностей (равенство сторон или же отношения власти — подчинения).
Институтом права называется обособленный комплекс правовых норм, являющихся специфической частью отрасли права и регулирующих определенный вид общественных отношений. Правовой институт объединяет нормы, которые регулируют лишь часть отношений определенного вида.
Например, в конституционном праве важнейшим институтом является институт прав и свобод человека и гражданина, в трудовом праве существуют институты рабочего времени, времени отдыха и др., в гражданском праве выделяется институт собственности, в уголовном праве — институт соучастия и др.
13. Система права и система законодательства: понятие, сходные и отличительные черты
Современная система права включает в себя в качестве подсистем следующие отрасли права:
1. конституционное (государственное) право — совокупность правовых норм, закрепляющих основы общественного и государственного строя, правовое положение личности, порядок и деятельность высших органов государственной власти в стране, национально-государственное устройство и т. п.
2. административное право — совокупность правовых норм, регулирующих управленческие отношения, складывающиеся в сфере исполнительной власти (в деятельности органов государственного управления).
3. гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные, а также некоторые личные неимущественные отношения.
4. семейное право — отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения в сфере брачно-семейных отношений.
5. трудовое право — совокупность правовых норм, определяющих условия возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, вопросы охраны труда и т. п.
6. финансовое право — отрасль права, регулирующая отношения, которые возникают в процессе финансовой и бюджетной деятельности государства, деятельности банков и других финансовых учреждений.
7. уголовное право — совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти, определяющих, какие общественно опасные деяния являются преступными и какие наказания за их совершение могут быть назначены.
Систему прав следует отличать и от системы законодательства. Под системой законодательства понимается совокупность источников права (законом и подзаконных актов) в их взаимосвязи. Система права и система законодательства хотя и тесно связаны между собой, но все-таки это две разные системы. Система права характеризует внутреннее строение права, его структуру и элементы, система законодательства — виды и строение носителей правовой информации, внешние формы выражения права. Структура системы права обуславливается объективно существующими в обществе отношениями, структура системы законодательства является результатом специальной деятельности правотворческих органов. Элементами системы права являются правовые нормы, правовые институты и отрасли права, элементами системы законодательства — нормативно-правовые и составляющие их элементы [разделы, главы, статьи и т. п.], а также отрасли законодательства. Некоторые из отраслей законодательства совпадают с отраслями права (например, земельное, семейное, уголовное), другие включают в себя нормы нескольких отраслей права (например, хозяйственное законодательство сочетает в себе нормы административного, гражданского и некоторых иных отраслей права).
14. Понятие и структурные элементы правоотношения (примеры)
Правоотношение — это возникающее на основе норм права и урегулированное ими общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных юридических прав и юридических обязанностей, гарантированных государством.
Структура правоотношений: субъекты (физические и юридические лица, государство);
объекты (предмет материального мира, продукт духовного творчества людей, личные нематериальные блага, поведение субъектов права и его результаты); содержание (субъективные юридические права, юридические обязанности)
15. Понятие и виды юридических фактов (примеры)
Юридический факт — это конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Юридическими такие факты называют потому, что они влекут за собой конкретные правовые последствия (например, смерть гражданина влечет за собой возникновение гражданских правоотношений, связанных с открытием наследства).
Виды: События — это такие фактические жизненные обстоятельства, наступление которых в качестве юридических фактов не зависит от воли субъектов правоотношений [например, достижение какого-либо возраста, стихийное бедствие и т. п.]. События бывают:
1. по длительности: моментальные (происшествия) и длящиеся (процессы);
2. по повторяемости: разовые и периодические;
3. по характеру последствий: обратимые и необратимые.
Действия — это такие жизненные обстоятельства, которые признаются юрид. фактами и являются результатом сознательно-волевого поведения субъектов правоотношений (например, заключение договора) Делятся на правомерные и неправомерные. Правомерными называют действия, которые соответствуют предписаниям норм права. Юрид. акты — это правомерные волевые действия, совершаемые субъектом права для достижения конкретных юридич. последствий (например, заключение сделки) Юридич. поступки — это правомерные действия, с которыми нормы права связывают наступление юрид. последствий независимо от того, имел или не имел в качестве цели эти последствия субъект права (например, создание литературного произведение влечет за собой наступление юрид. последствий, предусмотренных авторским правом, независимо от желания автора).
Неправомерными — действия, которые нарушают требования правовых норм.
16. Субъекты правоотношений: понятие, виды. Правосубъектность субъектов права
Субъектами могут быть физ. лица и юрид. лица. Физические лица — это отдельные граждане, а также иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды), находящиеся на территории государства и обладающие правоспособностью. Юридические лица — это организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Среди субъектов правовых отношений особое место занимает государство, которое не зависит от других субъектов права и устанавливает статус всех иных участников правоотношений.
Характер и степень участия субъектов в правоотношениях определяется их правосубъектностью. Правосубъектностью называют предусмотренную нормами права способность лица быть участниками правоотношений, включает в себя: правоспособность, дееспособность и деликтоспособность.
Правоспособность — это предусмотренная нормами права способность лица иметь субъективные юрид. права и нести обязанности, то есть быть участником правоотношения (физических лиц возникает в момент их рождения и прекращается смертью; юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации).
Дееспособностью называется предусмотренная нормами права способность собственными действиями приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности. Правоспособность и дееспособность не всегда совпадают. Все люди правоспособны, однако не все они одновременно дееспособны. И, напротив, все дееспособные люди являются правоспособными.
Деликтоспособность представляет собой способность лица нести ответственность за допущенное правонарушение. Деликтоспособность также зависит от возраста и состояния психики субъекта. По российскому законодательству деликтоспособностью не обладают недееспособные лица (по гражданским делам), малолетние и невменяемые (по административным и уголовным делам).
17. Понятие и виды дееспособных граждан
Дееспособностью называется предусмотренная нормами права способность собственными действиями приобретать и осуществлять права и исполнять обязанности. Правоспособность и дееспособность не всегда совпадают. Все люди правоспособны, однако не все они одновременно дееспособны. И, напротив, все дееспособные люди являются правоспособными
Содержание и объем дееспособности физического лица зависит от нескольких факторов:
1. От возраста (По законодательству с 18 лет, а в отдельных случаях с 16 лет) До наступления совершеннолетия дееспособность является частичной [у малолетних с 6 до 14 лет] или неполной (у подростков с 14 до 18 лет);
2. От состояния здоровья лица. Если вследствие душевной болезни или слабоумия, он может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, устанавливается опека. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над такими людьми устанавливается попечительство. Если основания в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности или объявлен недееспособным, отпали, суд может вновь признать его полностью дееспособным;
3. От законопослушности субъекта. Лицо, совершившее преступление и находящееся в местах лишения свободы, ограничивается в дееспособности и не может реализовывать ряд гражданских, политических и иных прав, составляющих объем его дееспособности.
18. Правомерное поведение, правосознание и правонарушение: краткая характеристика данных понятий, их соотношение
Правомерное поведение — это законопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовых норм. Правомерное поведение, как правило, является поведением общественно полезным и социально значимым. Существует несколько классификаций правомерного поведения: может быть активным и пассивным. Активное поведение имеет место в случае реализации управомачивающих либо обязывающих юридических норм. Пассивное поведение связано с воздержанием от запрещенных действий.
Правонарушением называется противоправное, виновное деяние деликтоспособных лиц, влекущих за собой юридическую ответственность.
Правонарушение характеризуется следующими признаками:
1. правонарушение есть акт поведения, выражающийся в действии или бездействии.
2. правонарушение — это противоправное деяние, то есть такое деяние, которое запрещено нормами права. Противоправность имеет место и при неисполнении юридической обязанности.
3. правонарушение всегда наносит обществу определенный вред и потому в той или иной степени опасно, нежелательно;
4. не всякое противоправное деяние, совершенное дееспособным лицом, может быть признано правонарушением, а только то, которое совершено по вине этого лица;
5. правонарушение может быть совершено только деликтоспособным лицом. Деликтоспособность означает правовую возможность человека самостоятельно исполнять свои юридические обязанности и нести за них юридическую ответственность. Деликтоспособность зависит от возраста и психологического состояния человека;
6. правонарушение теснейшим образом связано с юридической ответственностью.
Правонарушение следует отличать от аморального проступка. Социальные ценности общества охраняются не только правом, но и моралью. Мораль и право не противопоставляются друг другу: аморальным является все то, что опасно для общества в самом широком смысле этого слова. Отличие правонарушения от аморального проступка проводится, прежде всего, по признаку противоправности. Если правонарушение влечет за собой применение мер государственного принуждения, то нарушение моральных норм предполагает моральное осуждение со стороны других лиц. Результатом такого осуждения может явиться чувство стыда у лица, совершившего аморальный проступок. К тому же степень общественной опасности аморального проступка значительно ниже опасности правонарушения. Фактически правонарушение представляет собой разновидность аморального поведения, которое необходимо искоренять мерами государственного принуждения. Например, ложь является аморальным проступком и подлежит осуждению со стороны членов общества. Но если лицо дает ложные показания в суде, то это уже считается правонарушением.
19. Понятие и виды правонарушений
Правонарушением называется противоправное, виновное деяние деликтоспособных лиц, влекущих за собой юридическую ответственность. Все правонарушения подразделяются на преступления и проступки. Преступлением называется общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законодательством, которое наносит вред основам общества — государственному строю, основным правам и свободам граждан. Противоправные деяния, не предусмотренные Уголовным кодексом РФ, относятся к другому виду правонарушений — проступкам.
Проступок представляет собой менее опасное противоправное деяние. В зависимости от характера наносимого вреда и особенностей соответствующих им правовых санкций проступки делятся на:
а) административные проступки — это правонарушения, посягающие главным образом на порядок государственного управления (нарушение правил дорожного движения, противопожарной безопасности и др.);
б) дисциплинарные проступки — это противоправные нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины;
в) гражданские правонарушения (деликты) — это право нарушения, состоящие в неисполнении или ненадлежащем исполнении взятых обязательств, в причинении того или иного имущественного вреда, в заключении противоправных сделок.
За совершение любого вида преступления или проступка правонарушитель привлекается к юридической ответственности.
20. Элементы юридическ. состава правонарушений: субъекты, субъективная сторона, объект, объектная сторона
Объект правонарушения — это охраняемые правом явления окруж. мира или общественные отношения, на которые направлено противоправное деяние. ОП могут выступать социальные и личностные ценности, которым противоправным деянием наносится ущерб. В УК РФ запрещенные им деяния сгруппированы именно по объектам посягательства: преступления против жизни, преступления против собственности, преступления против правосудия и др.
Субъектом правонарушения является лицо, совершившее правонарушение. СП могут быть как физические, так и юридические лица. Основное требование к физическим лицам — вменяемость и достижение определенного возраста, правонарушения в уголовном праве может быть только физическое лицо. При обсуждении проекта нового Уголовного кодекса РФ предлагалось установить уголовную ответственность и для юридических лиц, однако эта идея не была реализована.
Объективную сторону правонарушения образуют все те элементы противоправного, общественно вредного деяния, которые характеризуют правонарушение как определенный акт внешнего поведения:
А) деяние как акт волевого поведения. Деяние представляет собой акт волевого поведения, которое выражается как в форме активного действия, так и бездействия. Одни правонарушения могут быть совершены только действием (например, дача взятки), другие — только бездействием) например, уклонение от уплаты средств на содержание детей) Юрид. ответственности за деяния, которые выражены в форме бездействия, наступает в том случае, когда на лицо возлагается юридическая обязанность совершить те или иные действия, но оно не совершило их несмотря на то, что должно было и могло действовать;
б) вредоносный результат деяния. В результате всякого правонарушения нарушается правопорядок как таковой. Оно причиняет обществу или его членам материальный или нематериальный вред;
в) причинная связь между деянием и результатом. Установление этой связи очень важно при рассмотрении уголовных дел. Например, необходимо исследовать причинную связь между преступным поведением правонарушителя, выразившимся в нанесении удара ножом потерпевшему, и смертью последнего — ведь, возможно она вызвана другими причинами.
Факультативными (дополнительными) элементами объективной стороны могут быть место, время, орудие, способ и обстановка совершения правонарушения.
Субъективную сторону правонарушения образует вина. Под виной подразумевается психич. отношение субъекта к своему противоправному поведению и к его последствиям. Психич. здоровый человек способен, исходя из окружающей обстановки, сознательно определить свое поведение, выбрать из нескольких его вариантов тот, который находится в соответствии с интересами общества. Лицо должно предвидеть последствия своего поведения. Однако при определении юрид. ответственности к вине относятся дифференцированно. Различают две формы вины: умысел и неосторожность. Умысел бывает прямой и косвенный. При прямом умысле лицо сознает общественную опасность своих деяний, предвидит наступление вредных последствий и желает их наступления (например, киллер, соверш-ий заказное убийство) При косвен. умысле правонарушитель сознает обществ. опасность своих деяний, предвидит наступление вредных последствий и хотя и не желает их наступления, но сознательно его допускает или относится к ним безразлично (напр., подросток, который в драке наносит противнику удар обрезом трубы: он вовсе не желает смерти другого подростка, однако безразлично относится к возможности наступления такого результата) Неосторожность делится на легкомыслие и небрежность.
21. Понятие и виды юридической ответственности. Содержание принципа презумпции невиновности
Юридической ответственностью называются неблагоприятные последствия личного, имущественного и специального характера, налагаемые государством на правонарушителя в установленной законом процессуальной форме.
Основанием юридической ответственности является норма права, предусматривающая ответственность за определенный вид деяний, а также совершение лицом правонарушения. Без правонарушения нет и юридической ответственности. Также должны отсутствовать обстоятельства, исключающие юридическую ответственность и быть издан правоприменительный акт (например, приговор суда) о привлечении лица, совершившего правонарушение, к юридической ответственности.
В зависимости от характера совершенного правонарушения выделяют следующие виды юридической ответственности: гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную, административную и уголовную.
Гражданско-правовая ответственность — это вид юридической ответственности, представляющий собой способ принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав, который выражается в несении им обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить имущественное положение потерпевшего. Есть два вида — договорную и внедоговорную.
Материальная ответственность — это вид юрид. ответственности, состоящий в обязанности одной из сторон трудового договора возместить в соответствии с законодательством материальный ущерб, причиненный другой стороне этого договора. Законодательством предусмотрены два вида материальной ответственности: работник перед работодателям; и наоборот.
Дисциплинарная ответственность — вид юридической ответственности, наступающей за совершение дисциплинарных проступков. Дисциплинарный проступок как вид правонарушения выражается в том, что работник по своей воле не исполняет свои трудовые обязанности, нарушая тем самым правовые нормы.
Административная ответственность представляет собой вид юридической ответственности, наступающий за совершение административного правонарушения (проступка), основанием привлечения к административной ответственности служит сам факт виновного нарушения лицом правил, установленных государством.
Уголовная ответственность — это вид юридической ответственности, налагаемой судом на лицо, совершившее преступление. Наступает с момента совершения лицом преступления и прекращается либо после отбытия наказания, либо в силу акта об амнистии или помиловании.
Из презумпции невиновности вытекают положения о том, что все сомнения, которые невозможно устранить, должны трактоваться в пользу обвиняемого (подсудимого) и что недоказанная виновность лица в совершении преступления равнозначна его доказанной невиновности. Презумпция невиновности может быть опровергнута только путем доказывания установленными процессуальными средствами и лишь при наличии достаточных судебных доказательств, причем обязанность доказывания возлагается на органы обвинения.
22. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность
Обстоятельствами, исключающими привлечение юридического лица к юридической ответственности, даже при наличии признаков совершенного правонарушения, являются:
1. необходимая оборона;
2. крайняя необходимость, которая представляет собой сознательное причинение определенного вреда правоохраняемым интересам в целях недопущения еще большего вреда.
3. невменяемость, т. е. неспособность лица понимать значение своих действий и руководить ими вследствие психического заболевания, также служит основанием, исключающим юридическую ответственность.
4. не подлежит юридической ответственности гражданин, задержавший лицо, совершившее преступление. Задержание лица, совершившего преступление, является правом, а порой и моральной обязанностью любого гражданина.
5. освобождаются от юридической ответственности и лица, нарушившие правовые нормы во время исполнения обязательного для них приказа [распоряжения]
23. Понятие конституции, ее виды. Структура конституции РФ 1993 г.
Конституция РФ — это свод законов государства определяющий его общественное и государственное устройство, а также основные права и обязанности граждан. Конституция принята 12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме (5 по счету) Она включает в себя два раздела:
1. основные конституционные акты (9 глав, 137 статей),
2. заключительные и переходные положения.
Виды: по формам — писаные (обладает высшей юрид. силой) и неписаные (представляет собой совокупность нескольких законов); по порядку — октроированные (дарованы монархом) и не октроированные (приняты высшими органами власти); по времени — временные (ограниченный срок действия) и постоянные (являются большинство конституций) (гибкие и жесткие)
По структуре состоит из преамбулы и двух разделов. В преамбуле характеризуются условия и цели принятые конституции. Далее разделы, которые делятся на главы. Главы состоят из статей. Глава 1 — Основы конституционного строя; Глава 2 — Права и свободы человека и гражданина; Глава 3 — Федеративное устройство; Глава 4 — Президент Российской Федерации; Глава 5 — Федеральное Собрание; Глава 6 — Правительство Российской Федерации; Глава 7 — Судебная власть; Глава 8 — Местное самоуправление; Глава 9 — Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Раздел второй называется «Заключительные и переходные положения» и содержит девять частей.
24. Понятие основ конституционного строя. Принципы, лежащие в основе конституционного строя РФ
Конституционным строем называется система общественных отношений, складывающихся на основе норм Конституции. Основы конституционного строя РФ — это закрепленные в Конституции РФ главные, фундаментальные принципы, лежащие в основе жизнедеятельности российского государства и общества. К числу принципов (основ) конституционного строя относятся: принцип демократизма, федерализма, республиканизма, верховенства закона, рыночной экономики, социального государства, светского государства, политического и идеологического многообразия (плюрализма).
25. Понятие и признаки государства. Правовой статус РФ по конституции 1993 г.
Государство — это основной высший орган. По конституции РФ наше гос-во является демократическим, правовым, федеративным
Гос-во — это особая организация власти и управления, располагающая спец. аппаратом принуждения и способная придавать своим распоряжениям обязательную силу для населения всей страны. Важнейшим признаком государства является суверенитет. Суверенитет — верховенство гос. власти по отношению к любым лицам и организациям внутри общества и одновременно ее независимость во взаимоотношениях с другими государствами. Суверенитет характеризуется двумя сторонами — верховенством и независимостью. Верховенство означает способность государства самостоятельно решать важнейшие вопросы жизни общества, устанавливать и обеспечивать единый правопорядок. Независимость характеризует самостоятельность государства на международной арене. Иногда суверенитет того или иного государства является ограниченным. Ограничение суверенитета может быть принудительным и добровольным. Принудительное ограничение суверенитета может иметь место, например, по отношению к побежденному в войне государству со стороны государств-победителей. Добровольное ограничение суверенитета может допускаться самим государством по взаимной договоренности с другими государствами ради достижения каких-либо общих для этих государств целей либо в случае объединения их в федерацию и передачи ряда своих прав федеральным органам. Еще один признак государства — это его монополия на правотворчество, подразумевающая исключительное право государства издавать законы и иные нормативные акты, общеобязательные для населения всей страны.
Конст-я РФ является Основным законом РФ, ядром ее правовой системы. Конституция РФ имеет высшую юридич. силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Верховенство Конституции означает, что она возглавляет всю систему нормативно-правовых актов (и всех источников права вообще) Высшая юрид. сила Конституции проявляется в том, что все законы и иные правовые акты не должны ей противоречить.
26. Элементы формы государства. Правовой статус РФ по конституции 1993 г.
Формы государства делятся на:
Формы правления (монархия (абсолютная и конституционная) и республика).
По форме государственного устройства (бывает 3-х видов: федерация (делится на отдельные субъекты), унитарное государство (которое не делится на субъекты (Эстония, Финляндия), конфедерация (объединение нескольких государств в одно).
По формам политических режимов (демократический (власть народа, свобода права) и антидемократический режимы (тоталитарные режимы в форме диктатуры).
Формой гос-ва назыв. совокупность основных способов организации, устройства и осуществления государственной власти, выражающих его сущность.
27. Формы правления: понятие, виды, примеры
Россия есть демократическое правовое государство с республиканской формой правления.
1. демократия (с греч. Власть народа) — это политический режим при котором источником власти является народ. Предполагает 1 права и свободу, 2 равенство всех перед законом, 3 плюрализм (многообразие мнений), 4 свобода выбора.
2. федерация — это государство состоящие из отдельных субъектов обладающие определенной самостоятельностью, но подчиняющие единому центру (область, край, автономный округ и два города федерального значения Москва и Питер.
3. правовое государство — это гос-во где главным основным принципом жизни граждан является закон (судебные законодательства, исполнительные власти)
4. государство — это основной политический институт управляющий жизнью населения на определенной территории. Признаки государства: территория, органы власти, налогообложения, суверенитет — независимость.
5. республика — это форма правления при которой все органы власти выбраны.
28. Формы государственного устройства: понятие, виды, примеры
форма государственного устройства — это способ национального и административно-территориального деления государства, отражающий характер взаимоотношений между его составными частями, а также между центральными и местными органами власти. Делится на Унитарное государство — это простое, единое государство, не имеющее в своем составе иных государственных образований (Литва) Федерация представляет собой сложное союзное государство, возникшее в результате объединения ряда государств или государственных образований субъектов федерации, обладающих относительной политической самостоятельностью. Конфедерация — это постоянный союз суверенных государств, созданный для достижения каких-либо общих целей (рано или поздно распадаются Чехословакия, СССР).
29. Форма политического режима: понятие, виды, примеры
Формы политического режима представляет собой совокупность политико-правовых средств и способов осуществления государственной власти, выражающих ее содержание и характер. Делится на Демократический режим — это политико-правовой режим, основанный на признании народа источником и субъектом власти. Антидемократическим называют политико-правовой режим, основанный на попрании прав и свобод человека и установлении диктатуры одного человека или группы лиц (тоталитарный).
30. Понятие признаки правового государства
правовое государство — это гос-во где главным основным принципом жизни граждан является закон (судебные законодательства, исполнительные власти)
Основными принципами являются: принцип верховенства закона (означает, что все государственные органы, должностные лица, общественные объединения, граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона. В свою очередь, законы также должны быть правовыми); принцип соблюдения и охраны прав и свобод человека (государство должно не только провозгласить приверженность этому принципу, но и закрепить фундаментальные права человека в своих законах, гарантировать их и реально защищать на практике); принцип разделения властей (предполагает раздельное функционирование трех независимых властей — законодательной, исполнительной и судебной, а также их взаимный контроль); принцип взаимной ответственности государства и личности (означает, что за нарушение закона должна обязательно последовать предусмотренная законом мера ответственности, невзирая при этом на личность правонарушителя).
Все эти принципы нашли свое закрепление в гл. 1 Конституции РФ, а также в других ее главах.
31. Россия — демократическое государство
Согласно ст. 1 Конституции РФ, РФ — Россия есть демократическое федеративное правовое Государство с республиканской формой правления.
Осуществление народовластия возможно в двух формах: в форме непосредственной демократии, т. е. путем принятия властных решений непосредственно народом на выборах или референдуме, и в форме представительной демократии, т. е. через избранные народом представительные органы власти. Принцип народовластия, закрепленный в ст. 3 Конституции РФ, означает, что в Российской Федерации всеми государственными и общественными делами управляет народ — как непосредственно, так и через систему органов, образуемых либо им самим либо органами, которые он сформировал (Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Государственная Дума РФ, губернаторы, мэры и т. п.)
Принцип разделения властей закреплен в ст. 10 Конституции РФ и предполагает создание в Российской Федерации государственных органов, предназначенных для исполнения трех основных функций государственной власти — законодательной, исполнительной и судебной: принятие законов осуществляется высшим представительным органом (парламентом); исполнение законов возлагается на правительство и органы исполнительной власти; судебная власть осуществляется независимыми судами. В ч.3 этой же статьи закреплен принцип политического многообразия (политического плюрализма), многопартийности. Многопартийность представляет собой узаконенную возможность существования различных политических партий в стране, в том числе и оппозиционных государственной власти, а также право этих партий участвовать в политической жизни страны. Все существующие в России партии равны перед законом и имеют одинаковые права в общественно-политической и хозяйственной жизни. Политический плюрализм предполагает возможность свободного выбора для гражданина: состоять в любой, действующей в рамках Конституции РФ партии либо не состоять ни в какой партии. Такая возможность гарантирует равные права гражданам на участие в политическом процессе, независимо от их партийной принадлежности.
32. Россия — правовое государство
Российское государство определяется Конституцией РФ как правовое. Правовым государством — это гос-во где главным основным принципом жизни граждан является закон (судебные законодательства, исполнительные власти) Смысл правового государства раскрывается в ст. 2 Конституции РФ, согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина представляет собой обязанность государства. Для правового государства также характерна взаимная ответственность государства и личности: нарушитель закона, независимо от его личности, должен быть привлечен к юридической ответственности. В правовом государстве последовательно проводятся в жизнь принципы верховенства права во всех сферах жизни общества, а также принцип разделения властей.
Основными принципами являются: принцип верховенства закона (означает, что все государственные органы, должностные лица, общественные объединения, граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона. В свою очередь, законы также должны быть правовыми); принцип соблюдения и охраны прав и свобод человека (государство должно не только провозгласить приверженность этому принципу, но и закрепить фундаментальные права человека в своих законах, гарантировать их и реально защищать на практике); принцип разделения властей (предполагает раздельное функционирование трех независимых властей — законодательной, исполнительной и судебной, а также их взаимный контроль); принцип взаимной ответственности государства и личности (означает, что за нарушение закона должна обязательно последовать предусмотренная законом мера ответственности, невзирая при этом на личность правонарушителя).
Все эти принципы нашли свое закрепление в гл. 1 Конституции РФ, а также в других ее главах.
33. Россия — федеративное государство
Конституция РФ определяет Россию как федеративное государство. В состав РФ входят 21 республика, 49 областей, 6 краев, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 10 автономных округов.
Хотя субъекты Федерации имеют различные названия, все они созданы и действуют по единым принципам. Основными принципами российского федерализма являются принципы равноправия субъектов Федерации, государственной целостности, разграничения предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами субъектов Федерации и другие.
34. Россия — государство с республиканской формой правления
Ст. 1 Конституции РФ закрепляет в России республиканскую форму правления, это форма правления при которой все органы власти выбраны. Глава государства — Президент РФ избирается народом на четыре года. Республиканская форма правления является обязательной и для субъектов Федерации.
35. Россия — светское государство
Статья 7 Конституции РФ определяет РФ как социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальное государство — это такое государство, политика которого направлена на создание своим гражданам условий для реализации социально-экономических и культурных прав человека. Одной из важнейших целей деятельности социального государства является сглаживание в обществе социальных противоречий, обеспечение общественного прогресса, основанного на принципе социальной справедливости. Социальная роль государства выражается в предоставлении каждому возможности распоряжаться своими способностями к труду, иметь надлежащие жилищные условия и питание, средства передвижения, получить медицинскую помощь, образование, профессию, в государственной поддержке различных форм социального обеспечения и благотворительности.