Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Наследование по законодательству РФ

КурсоваяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Неправильное определение места открытия наследства может привести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследст-во. Так, по одному из конкретных дел постоянным местом житель-ства наследодателя была Москва, но работал он и имел временное жилье в Московской области. После его смерти никто из наследни-ков не обратился в нотариальную контору по месту его временного проживания и последняя… Читать ещё >

Наследование по законодательству РФ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

План.

стр.

1. Понятие наследования:

1.1. Основания наследования;

1.2. Время открытия наследства;

1.3. Место открытия наследства.

2. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать.

3. Наследование по закону:

3.1. Очередность признания наследников к наследованию;

3.2. Наследование «по праву представления».

4. Наследование по завещанию:

4.1. Формы завещания.

5. Содержание завещания:

5.1. Подназначение наследников;

5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников».

6. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

7. Объекты наследования.

Задача.

Список используемой литературы.

1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные не-имущественные права, к одному или нескольким лицам. При насле-довании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК). Вместе с правами и обязанностями по наследству переходят и все способы их обеспечения, а также возложенные обре-менения. Преемство в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (см. ст. 1137 ГК), не является на-следственным.

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический со-став, предусмотренный нормами наследственного права, — смерть на-следодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом, принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; во-вторых, определенное единство, образуемое переходящими правами и обязанностями, назы-ваемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, уни-версальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодате-ля, т. е. наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, на-пример, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемст-ва заключается также в том, что наследники получают права и обязан-ности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.1. Основания наследования.

Понятие «основания наследования» рос-сийское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено за-вещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по за-кону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, харак-терный и для ранее действовавшего законодательства в области на-следственного права, получил дальнейшее развитие в части тре-тьей ГК.

Наследование по закону имеет место, если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание призна-но по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охвачен-ная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отно-шении которой завещательное распоряжение оказалось недействи-тельным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наслед-ник по завещанию — юридическое лицо ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для реализации права наследования как по закону, так и по заве-щанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследни-ков по закону, наследство открылось и наследники согласились при-нять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие над-лежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

В законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида вы-деляется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, госу-дарственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

1.2. Время открытия наследства.

Открытием наследства называется наступление определенных юридических фактов, служащих основа-нием возникновения наследственного правоотношения. Это:

а) смерть гражданина;

б) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК).

Момент смерти устанавливается на основании определенной со-вокупности биологических показателей, свидетельствующих о нали-чии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь че-ловека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искус-ственного дыхания, кровообращения и т. д.), не охватываются поня-тием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-био-логических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выда-ваемым органом загса, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть ука-заны причины, по которым органы загса отказали в регистрации со-бытия смерти, и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объяв-ления лица умершим на основании ст. 45 ГК, и заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2001. № 44. Ст. 4149.

решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК, можно дать следующее определение време-ни открытия наследства: временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер-шим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоя-тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, ука-занный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказ от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Не случайно в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о насле-довании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества оп-ределяются законодательством, действующим на день открытия на-следства.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родст-венными или брачными связями либо когда один из них является на-следником по завещанию другого и умершими в пределах одних ка-лендарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15—20 часов, правопреемство не возникает, т. е. наследство открывается после каж-дого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут, что подтверждено соответствующей медицинской справкой, а второе — в 0 часов 05 минут следующего дня, что также подтверж-дается документально, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК) имущество первого гражданина будет наследоваться наследника-ми второго.

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. В соответствии с действующим законодательством все граждане РФ обладают способностью иметь гражданские права и нести обязаннос-ти (гражданская правоспособность). Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Статья 22 ГК устанавливает, что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и порядке, установленном законом. Другими словами, гражданская правоспособность дает воз-можность гражданину стать наследником, если он находился в живых к моменту смерти наследодателя. Установление иного порядка опре-деления круга наследников означало бы ограничение правоспособнос-ти граждан. Однако в свое время Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР была высказана позиция, согласно ко-торой если супруги умерли в один и тот же день (независимо от мо-мента смерти) они не являются наследниками друг после друга. Эта же позиция, к сожалению, зафиксирована в новом наследственном за-конодательстве. Граждане, связанные друг с другом брачными и род-ственными узами (т.е. являющиеся в иной ситуации наследниками друг друга либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты — в буквальном переводе «умирающие одновре-менно»), считаются в целях наследственного правопреемства умерши-ми одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Так, допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родствен-ная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к на-следованию (усыновление, развод и т. д.). Возникает вопрос о том, можно ли включать соответствующее лицо в число наследников (на-пример, в день смерти наследодателя было вынесено решение об усы-новлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли данное событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свиде-тельством о смерти, которое выдается органами загса, либо извещени-ем или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органом загса. При отказе органов загса в ре-гистрации события смерти факт смерти лица в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства (ст. 247 ГПК).

При одновременной смерти завещателя и назначенного наследни-ка по завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает юридических последствий.

На практике возник вопрос о том, могут ли быть призваны к на-следованию внуки по линии сына или дочери, умерших в один день с дедом или бабушкой этих внуков. Они наследуют имущество своих родителей и имущество своих дедушки или бабушки, поскольку к мо-менту открытия наследства их родителей не было в живых.

1.3.Место открытия наследства.

Согласно ст. 1115 ГК, местом от-крытия наследства признается последнее место жительства наследо-дателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладав-шего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место на-хождения наследственного имущества. В случаях, когда наследствен-ное имущество находится в разных местах, местом открытия наслед-ства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недви-жимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.

Понятия «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества» являются оценочными, и при возникновении спора во-прос решается в судебном порядке с помощью экспертизы.

Место жительства определяется как место, где гражданин посто-янно или преимущественно проживает, а местом жительства несовер-шеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находя-щихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства считается не какая-либо мест-ность, а пределы данного города или населенного пункта. При опре-делении места жительства учитывается регистрация гражданина по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в данном месте, хотя в настоящий мо-мент он там фактически отсутствует.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т. д.), а также при отсут-ствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение для обеспечения устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным от-ношениям. По поводу недвижимого имущества действует правило, со-гласно которому местом открытия наследства является место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выра-жена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соот-ветствующего юридического лица.

Когда в двух или более местах находятся равноценные части иму-щества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Этого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для решения вопроса о том, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к ох-ране наследственного имуществ в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).

Неправильное определение места открытия наследства может привести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследст-во. Так, по одному из конкретных дел постоянным местом житель-ства наследодателя была Москва, но работал он и имел временное жилье в Московской области. После его смерти никто из наследни-ков не обратился в нотариальную контору по месту его временного проживания и последняя на основании справки с места его работы выдала свидетельство о праве на наследство государству. В свою очередь, его наследники своевременно приняли наследство, обратив-шись в Москве в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. В конечном итоге им пришлось обращаться в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на на-следство, выданного государству в лице районного финансового от-дела.

При решении вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студентов, обучавшихся в вузах, находящихся вне места их постоянного жительства, следует руковод-ствоваться правилами ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР. В соответ-ствии с указанной статьей за ними сохраняется право пользования жилым помещением в течение всего времени нахождения на срочной службе и времени обучения. Таким образом, местом их постоянного жительства следует считать место их постоянного проживания до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

Такие же правила действуют в отношении открытия наследства после смерти лиц, выбывших по трудовому договору в районы Даль-него Востока или Крайнего Севера. Местом открытия наследства этих лиц следует считать их последнее постоянное место жительства до отъезда на работу в указанные районы.

Под местом жительства следует понимать жилой дом, квартиру, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиницу-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), по договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-ской Федерации» // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

.

От места жительства следует отличать место пребывания — гости-ницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическую базу, больницу, другое подобное учреждение, не являющееся местом жительства гражданина, поскольку в месте пребывания гражданин проживает временно.

Для лиц, скончавшихся в местах лишения свободы, местом от-крытия наследства признается место их постоянного жительства до ареста.

Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающим документом является, в частности, справка жилищных органов о регистрации наследодателя по месту жительства.

Место открытия наследства может быть также подтверждено справкой местной администрации или справкой с места работы с ука-занием места жительства наследодателя, справкой адресного бюро, справкой райвоенкомата о том, что наследодатель во время призыва в армию проживал по определенному адресу, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работниками загса на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жи-тельства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверж-дается документом о месте нахождения его имущества.

В случаях, когда указанные документы не могут быть представле-ны, место открытия наследства может быть определено на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании п. 9 ст. 247 ГПК. Место открытия наследства может быть также уста-новлено при рассмотрении спора о наследстве в порядке искового производства.

Если наследодатель не имел постоянного места жительства, а на-следственное имущество находится в каком-либо определенном месте, нотариус вправе потребовать от наследников представления до-кументов, свидетельствующих о том, что наследодатель не имел по-стоянного местожительства.

При неизвестности места жительства наследодателя те же учреж-дения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или его основной части. Если же ни ту, ни другую справку предста-вить невозможно, должно быть представлено вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства (ст. 247 ГПК).

В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограни-чений не установлено: им предоставляется национальный режим. На-следственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся за границу беспрепятственно при наличии взаимности со стороны соот-ветствующего иностранного государства.

При открытии наследства российских граждан за границей в отно-шении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества', а в отношении движимого имущества может применяться как закон гражданства наследодателя, так и закон места жительства наследодателя. Например, если российский гражданин умер на терри-тории иностранного государства, его движимое имущество передается консулу Российской Федерации, с тем чтобы последний мог посту-пить с этим имуществом по законам РФ.

Возможны ситуации, когда гражданин РФ имел недвижимость в одной из стран СНГ либо гражданин одной из стран СНГ является наследником недвижимого имущества, находящегося в РФ. В таких случаях в соответствии с п. 2 ст. 45 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (действует на территории России с 10 декабря 1994 г.) право наследования недвижимого имущества определяется по законода-тельству Договаривающейся стороны, на территории которой нахо-дится это имущество.

Согласно ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате, нотари-ус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан извес-тить об этом тех наследников, место жительства и работы которых ему известно. Однако в большинстве случаев такой информацией он не располагает. На практике нотариус принимает заявление о согласии принять наследство от самих наследников. В заявлении наследник может указать всех известных ему наследников, однако делать это он не обязан и ответственности, если не сделает этого, не несет. Точно так же нотариус не несет ответственности, если наследство было при-нято не всеми наследниками.

2. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать.

Круг наследников.

Часть 3 ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления). В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья 1189 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ предусматривает в качестве родственников и двоюродных праправнуков, и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статьей 1191 проекта части Ш Гражданского Кодекса РФ к кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой стороны.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т. д.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Согласно ГК существуют несколько категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении наследодателя. Недостойность поведения гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. При наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (ст. 534 ГК).

Вторая категория наследников — юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию (статья 534 ГК).

И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство. Статья 552 ГК содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество полностью или частично переходит государству. Наследование всего имущества имеет место:

Ш когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части;

Ш когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

Ш когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 531 ГК);

Ш когда ни один из наследников не принял наследства (статья 546 ГК), либо все отказались в пользу государства (статья 550 ГК).

Во всех перечисленных случаях входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается.

Граждане, не имеющие право наследовать.

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодексом относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (см. п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.

Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Безусловно, при возникновении спора требуется решение суда.

Вместе с тем в уголовном законодательстве предусмотрены два уголовно наказуемых деяния, которые действительно нуждаются в дополнительном обсуждении в аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным:

— убийство в состоянии аффекта, т. е. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 УК РФ);

— убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).

Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством к категории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия виновного лица, хотя и являются безусловно противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправные действия потерпевшего-наследодателя, возможно, представляли непосредственную угрозу жизни самого наследника. В целях правильного формирования судебной практики вопрос о признании наследника, совершившего подобные действия, недостойным, по всей вероятности, должен решаться особо.

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей — от завещательного отказа и т. п.

В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом процессуальным документом для отстранения наследника от наследования в зависимости от характера совершенных им действий может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался в гражданско-правовом порядке.

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

В-третьих, граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании ст. 1117 ГК РФ (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. В тех случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться в суд.

Необходимо учитывать, что правила о признании наследника недостойным распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК). Эта норма является новеллой наследственного права. В соответствии с положениями ГК РСФСР 1964 г. обязательные наследники не могли быть отстранены от наследования.

Лишен соответствующих прав в порядке ст. 1117 ГК РФ может быть также отказополучатель (п. 5 ст. 1117). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

3. Наследование по закону

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С. Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, ус-танавливающий круг наследников, очередность их призвания к на-следству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследо-дателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения» Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69.

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

* завещание не было составлено либо было составлено, но впо-следствии отменено завещателем;

* завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);

* наследник по завещанию отказался от наследства либо был при-знан недостойным наследником;

* завещание признано недействительным по основаниям призна-ния сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы).

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследова-нию определен законодателем с учетом брачных, родственных отно-шений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Новый ГК кардинально изменил порядок призвания к наследству при наследовании по закону. Вместо двух очередей наследников по закону установлено наследование до шестой степени родства и опре-деляется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий круг наследников по закону, в который входили супруг и самые близкие родственники. Поэтому при отсутствии указанных лиц иму-щество становилось выморочным и переходило к государству.

3.1. Очередность признания наследников к наследованию

В соответствии с новым ГК наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142— 1145 и 1148 ГК. Всего действующим законодательством предусмотре-но, как уже отмечалось, шесть очередей родства. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников пред-шествующих очередей (т.е. если наследников предшествующих очере-дей либо вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследст-ва, либо никто из них не принял наследства, .либо все эти наследники отказались от наследства). Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Все наследники по закону делятся на:

* наследников первой очереди — дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления);

* наследников второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя — его племянники и племянницы — наследуют по праву представле-ния);

* наследников третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) (двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления).

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, тре-тьей очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой степени родства, не относя-щиеся к наследникам предшествующих очередей.

Таким образом, могут призываться к наследованию:

* в качестве наследников четвертой очереди — родственники тре-тьей степени родства (прадедушки и прабабушки наследодателя);

* в качестве наследников пятой очереди — родственники четвер-той степени родства (дети родных племянников и племянниц насле-додателя — двоюродные внуки и внучки и родные братья и сестры его Дедов и бабок — двоюродные дедушки и бабушки);

* в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя — Двоюродные правнуки и правнучки, дети его двоюродных братьев и сестер — двоюродные племянники и племянницы и дети его двоюрод-ных дедушек и бабушек — двоюродные дяди и тети).

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы, не являвшиеся по ранее действовавшему законодательству наследниками по закону. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки случаи, когда никого из родственников в живых не осталось, но жив кто-либо из указанных лиц, являвшихся или являющихся членами одной семьи.

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством наиболее развитых зарубеж-ных стран, а также был установлен в законодательстве дореволюци-онной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недо-статком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со сто-роны третьих лиц суды признают наличие родственных связей.

Дети призываются к наследованию независимо от возраста и тру-доспособности. Наследником признается также ребенок наследодате-ля, родившийся после его смерти, но зачатый при его жизни. Основа-нием возникновения наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное в установленном законом порядке. Законодатель имел в виду сыновей и дочерей наследодателя, родив-шихся в зарегистрированном или приравненном к нему браке. Мате-ринство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается ор-ганом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (выдаются медицинскими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения запись может производиться на основании других документов, а также свидетель-ских показаний.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в тече-ние 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недей-ствительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка призна-ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они на-следуют всегда, а после отца — лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В частности, отцов-ство может быть установлено в добровольном порядке и в судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами загса в случаях, если:

1) заявление о регистрации рождения ребенка подано совместно его отцом и матерью ребенка;

2) получить согласие матери невозможно (в случае ее смерти, при-знания недееспособной, лишения родительских прав, невозможности установления места ее нахождения и т. д.) — по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда);

3) отцовство признано в добровольном порядке до рождения ре-бенка (при наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может ока-заться невозможной или затруднительной — п. 3 ст. 48 СК.

Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействи-тельным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.

Пережившим супругом как наследником по закону может считать-ся лицо, которое состояло с умершим в зарегистрированном браке. К зарегистрированным бракам приравниваются браки, заключенные по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входив-ших в состав СССР в период Великой Отечественной войны до вос-становления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния.

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным про-живанием, ни с ведением общего хозяйства. В частности, супруги могут проживать в разных квартирах, городах, а иногда и в разных странах. При этом судебная практика исходит из того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником умершего. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется раз-мер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Возможны ситуации, когда один из суп-ругов вступает во второй брак, не расторгнув первый, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство. В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, поскольку разрешение этого вопроса относится к компетенции суда. Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзор-ные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения. В таких случаях судебное решение о рас-торжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

В новом ГК сохранено наследование по праву представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК).

При наследовании по праву представления внуки и правнуки на-следодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия на-следства нет в живых того из родителей, который был бы наследни-ком. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случа-ях, когда внуков или правнуков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, между ними делится по-ровну та часть наследственного имущества, которая причиталась бы их предку, которого они представляют, если бы он не умер до откры-тия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК). Однако, как уже отмечалось, на на-следование по праву представления не распространяется право на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица были иж-дивенцами наследодателя.

Когда внуки и правнуки призываются к наследованию по праву представления, они выступают как непосредственные и самостоятель-ные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. По долгам же своих родителей, умерших до от-крытия наследства, они отвечают только в том случае, если самостоя-тельно приняли оставшееся после родителей наследство.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по за-кону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наслед-ника, который умер до открытия наследства или одновременно с на-следодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК (п. 2 и 3 ст. 1146 ГК).

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыно-вители. Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК, в соответствии с кото-рой при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, при-равниваются к родственникам по происхождению (кровным родст-венникам).

Усыновление осуществляется в соответствии с нормами семейно-го права, и в этом случае усыновитель принимает на себя по отноше-нию к ребенку, который фактически не является его сыном или доче-рью, все те обязанности, которые возложены законом на родителей, и приобретает все права, которыми пользуются родители. Таким обра-зом, родные дети и усыновленные имеют одинаковые права по насле-дованию.

С усыновлением, как правило, прекращается правовая связь усы-новленного с его кровными родителями и другими родственниками.

В связи с этим в соответствии с п. 2 ст. 1147 ГК усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усынов-ленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не на-следуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением указанных в законе случаев.

Один из них предусмотрен п. 3 ст. 1147 ГК: когда в соответствии с Семейным кодексом усыновленный сохраняет по решению суда от-ношения с одним из родителей или другими родственниками по про-исхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Это положение являет-ся новым, поскольку по ранее действовавшему законодательству воз-можность наследования в отношениях между кровными родственни-ками при усыновлении не была регламентирована законом.

Семейным кодексом предусмотрено два случая. Так, в соответст-вии с п. 3 ст. 137 СК при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть со-хранены личные неимущественные и имущественные права и обязан-ности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК).

Бывают случаи, когда на наследство претендует лицо, утверждаю-щее, что оно фактически было принято в семью и проживало на по-ложении усыновленного. Однако при отсутствии юридически оформ-ленного усыновления такие лица претендовать на наследство не могут.

Братья и сестры являются наследниками друг друга, если между ними существует кровное родство. При этом к наследованию призы-ваются как полнородные, так и неполнородные братья и сестры. Не-полнородными являются единокровные (имеющие общего отца, но разных матерей) и единоутробные (имеющие общую мать, но разных отцов) братья и сестры. Не наследуют друг после друга сводные бра-тья и сестры (имеющие разных родителей, вступивших в брак), по-скольку между ними отсутствует родственная связь.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют всегда, а со сто-роны отца — в тех случаях, когда юридическая связь ребенка с отцом Установлена в предусмотренном законом порядке.

Все призываемые к наследованию наследники одной степени род-ства наследуют в равных долях.

Как уже отмечалось, закон допускает возможность наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками на-следодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, отчимах и мачехах, которые наследуют при отсутствии родственников (включая шестую степень родства).

Определенные изменения новый ГК внес в правовое регулирова-ние наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчи-ны — 60 лет, инвалиды I, II, III групп (независимо от назначения пен-сии по старости или инвалидности), лица, не достигшие 16 лет, а уча-щиеся — 18 лет.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возрасте (например, шахтеры), право на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца он получает лишь при достижении общего пенсионного возраста.

Состоявшими на иждивении наследодателя являются нетрудо-способные лица, находившиеся на полном содержании наследодате-ля или получавшие от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Сле-довательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная матери-альная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Помощь наследодателя должна быть основным, но не обязательно единственным источником средств к существованию (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.).

Такова и судебная практика. В частности, Верховный Суд РСФСР V указал при рассмотрении конкретного дела, что получение зарплаты, пособия, пенсии, стипендии не может являться основанием для отказа в установлении факта нахождения на иждивении, если предоставляе-мые умершим средства являлись для лица основным и постоянным источником существования Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1986. С. 30.

Законодатель не связывает факт иждивенчества с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, с наследо-дателем. Таким образом, иждивенцем может быть признан гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя средства к существованию. При этом правовое значение имеет не только добро-вольная, но и «принудительная», т. е. оказываемая по решению суда помощь.

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств:

1) нетрудоспособность на день открытия наследства;

2) содержание, получаемое от наследодателя, — единственный или основной и постоянный источник средств существования;

3) иждивение продолжалось не менее одного года до открытия на-следства.

Примером нетрудоспособного иждивенца может служить бывший супруг, имеющий в соответствии со ст. 90 СК право на получение алиментов после расторжения брака. Такое право имеют:

* бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;

* нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

* нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

* нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позд-нее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Если получаемые алименты были хотя и не единственным, но ос-новным и постоянным источником средств существования, супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивен-цем и соответственно будет призван к наследованию.

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК делит на тех, кто входит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143—1145 ГК (но не входит в число наследников очереди, призываемой к насле-дованию), и тех, кто вообще не входит в круг наследников, указанных в ст. 1142−1145 ГК.

В первом случае нетрудоспособные иждивенцы призываются к на-следованию вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года до смерти наследодателя на-ходились на его иждивении, независимо от того, проживали они со-вместно с наследодателем или нет. Они наследуют в равных долях с наследниками этой очереди (п. 1 ст. 1148 ГК).

Во втором случае граждане, которые вообще не входят в круг на-следников по закону, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним, наследуют при наличии других наследников по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии у умершего других наследников по закону указанные нетрудоспособ-ные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК).

Определенные изменения произошли и в регулировании отноше-ний, связанных с так называемым выморочным имуществом. Прежде всего новый ГК дает легальное определение выморочного имущества: наследственное имущество считается выморочным, если нет наслед-ников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК).

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой