Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Понятие, структура и основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Второй элемент наследственного правоотношения — объекты наследственного правоотношения — то, на что направлено наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного правоотношения называют наследством. Этому понятию посвящена ст. 1112 ГК РФ. В ней указанное понятие было раскрыто в российском гражданском законодательстве впервые. Согласно данной статье в состав наследства входят вещи, иное… Читать ещё >

Понятие, структура и основания возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Определение понятия наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное правоотношение — одна из разновидностей гражданских правоотношений, оно может быть определено как имущественное отношение, урегулированное нормами наследственного права по поводу открытия и принятия наследства, а также совершения других действий, связанных с приобретением наследства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура, т. е. совокупность составляющих его элементов: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения. Кроме того, следует выделять основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, которое в современной теории гражданского права не включается в состав гражданского правоотношения и обычно рассматривается при характеристике элементов гражданского правоотношения.

Специфика наследственного правоотношения обусловливает необходимость рассматривать основания его возникновения до рассмотрения его структурных элементов.

Под основаниями возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения следует понимать юридические факты.

Юридические факты — это обстоятельства, с которыми в данном случае закон связывает возникновение, изменение и прекращение наследственного правоотношения.

В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание и закон. Такое представление свойственно и российскому законодательству, и теории наследственного права. Между тем очевидно, что определяющим основанием для вступления в наследование и по завещанию, и по закону является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование.

Это обстоятельство побудило авторов постатейного комментария части третьей ГК РФ[1] в качестве особенности наследственного правоотношения отметить то, что последнее возникает в полном объеме только при наличии совокупности юридических фактов (юридического состава). Эта точка зрения не нова: она излагалась во всех учебниках по гражданскому праву прошлых лет, но не в теме «Наследственное право», а в разделе курса «Гражданское правоотношение» при рассмотрении вопроса «Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского правоотношения», т. е. вопроса о юридических фактах.

Из сказанного выше следует, что основания возникновения наследственного правоотношения — юридические факты — могут быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента разделены на две группы — на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятие наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты-состояния: родство наследника с наследодателем, супружество наследодателя и наследника и т. п.

Юридические факты, являющиеся основаниями возникновения права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости от способа вступления в наследование. Так, следует исходить из того, что наследование по закону может происходить лишь в том случае, если оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ).

Основаниями возникновения наследования по завещанию являются следующие факты:

  • • составление завещания наследодателем;
  • • смерть наследодателя;
  • • открытие наследства;
  • • принятие наследства.

Составление завещания наследодателем — односторонняя сделка. Это значит, что наследодатель не обязан заручаться согласием наследника о передаваемых ему имуществе и правах на него. Кроме того, составление завещания — это совершение условной сделки под отлагательным условием: права и обязанности, передаваемые по завещанию, могут возникнуть лишь в случае наступления смерти наследодателя. Может случиться так, что наследник не дождется наследства, поскольку умрет раньше наследодателя.

При наследовании по закону необходимо наличие совокупности следующих юридических фактов:

  • • смерть наследодателя;
  • • наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество наследодателя с наследником и т. п.;
  • • отнесение степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства.

Основаниями невозникновения, изменения, прекращения наследственных правоотношений являются юридические факты, к которым относятся:

  • • противоправные действия (противозаконные действия наследников против наследодателя (например, действия, совершенные против воли завещателя: составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, принуждение наследодателя к составлению завещания в свою пользу). К этой же группе юридических фактов можно отнести злостное уклонение наследника от исполнения обязанности по содержанию наследодателя, если такая обязанность была предусмотрена соответствующим договором между наследником и наследодателем, и т. п.);
  • • лишение наследника наследодателем наследственных прав;
  • • лишение наследников родительских прав в тех случаях, когда наследодателем является их ребенок, а наследование осуществляется по закону;
  • • умолчание наследодателя о каком-то наследнике при составлении им завещания и др.

Заметим, что противоправность действий наследника и совершение им действий, устраняющих его от призвания к наследованию, должны быть доказаны в суде и оформлены судом решением или приговором. При установлении судом оснований, устраняющих наследников от наследования, не требуется дополнительного решения суда о лишении наследника прав на наследство. Такой наследник исключается из состава наследников нотариусом.

Как уже было сказано ранее, в структуре наследственного правоотношения, как и в другом гражданском правоотношении, выделяют три составных специфичных элемента: субъекты, объекты, содержание.

К субъектам наследственного правоотношения следует относить наследодателя и наследника. Однако такую точку зрения разделяют не все авторы.

Противником данного толкования субъектного состава наследственного правоотношения является Ю. К. Толстой. Так, признавая наследодателя одной из центральных фигур в наследственном праве, он считает, что это обстоятельство не является основанием признавать его субъектом наследственного правоотношения, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[2].

С таким толкованием трудно согласиться, поскольку наследование является правопреемством, в котором участвуют два субъекта: праводатель (наследодатель) и правопреемник (наследник). При отсутствии праводателя не может быть правопреемства и, следовательно, наследования и наследственного правоотношения.

Понятие «наследодателя» в ГК РФ не определено. Наследодателем следует называть лицо, от которого в случае его смерти права и обязанности переходят к наследникам. В роли наследодателя могут выступать только физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ.

При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у них необязательно. Это касается наследодателей, от которых переходят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследования по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и, следовательно, не может быть наследодателем. Не могут быть наследодателями два других субъекта гражданского права: юридические лица и государство.

Таким образом, из трех видов субъектов гражданского правоотношения — физических лиц, юридических лиц и государства только физические лица могут выступать в качестве наследодателя.

Гражданский кодекс не определяет и понятие «наследник». Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя.

Наследники как субъекты наследственного правоотношения имеют следующие особенности:

  • а) в качестве наследников могут выступать все субъекты гражданского права, но при определенных условиях;
  • б) наследниками могут быть граждане, являющиеся живыми в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Наличие дееспособности у граждан-наследников необязательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права в момент вступления в наследование должны осуществлять их законные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК РФ);
  • в) Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства могут призываться к наследованию только по завещанию.

Исключением из этого перечня является Российская Федерация: она может быть призвана к наследованию и по закону, если:

  • • отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
  • • никто из наследников не имеет права наследования;
  • • все наследники отстранены от наследования;
  • • никто из наследников не принял наследства;
  • • все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК РФ).

Имущество наследодателя в описанных выше случаях считается выморочным;

г) наследником выморочного имущества может быть Российская Федерация, а выморочного имущества в виде жилого помещения — муниципальное образование, города федерального значения — Москва или Санкт-Петербург (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

От наследника, являющегося универсальным правопреемником, следует отличать так называемых сингулярных правопреемников. Последними являются лица, которые в соответствии с завещанием получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате легата — завещательного отказа наследодателя (ст. 1137 ГК РФ). Обязанность предоставления такой вещи возлагается либо на одного, либо на нескольких наследников по завещанию. Такие лица (легатарии) имеют право требовать исполнения завещательного отказа, но не несут бремя наследования — не отвечают по долгам наследодателя. Именно поэтому они не могут считаться наследниками, поскольку получают только права и не несут обязанностей.

Второй элемент наследственного правоотношения — объекты наследственного правоотношения — то, на что направлено наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного правоотношения называют наследством. Этому понятию посвящена ст. 1112 ГК РФ. В ней указанное понятие было раскрыто в российском гражданском законодательстве впервые. Согласно данной статье в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства.

Не входят в состав наследства:

  • а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина, право умершего на получение пенсии, пособия по социальному страхованию, права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ и другими законами);
  • б) личные неимущественные права и другие нематериальные блага (права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения, права и обязанности сторон по договору поручения и др.).

Однако наследование личных неимущественных прав возможно при отсутствии неразрывной связи их с личностью обладателя в тех случаях, когда это указано в законе, регулирующем личные неимущественные права граждан. В качестве иллюстрации этого положения можно сослаться на ст. 1258 ГК РФ, а также действовавшие до 1 января 2008 г. Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351−1 «Об авторском праве и смежных правах» (ст. 10) и Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517−1.

Третьим структурным элементом наследственного правоотношения является его содержание: права и обязанности его участников. Процесс приобретения наследства — явление длящееся и составляет шесть месяцев. В этом процессе выделяют два этапа: первый — открытие наследства, второй — принятие наследства. На каждом из этапов наследования у участников наследственного правоотношения появляются определенные права и обязанности. Кроме того, некоторые права и обязанности появляются у участников этого правоотношения до открытия наследства и после его принятия.

Так, до первого этапа приобретения наследства возникают права только у наследодателя: он вправе составить завещание на наследство либо воздержаться от него, выделить достойных наследников и исключить недостойных, избрать форму оформления завещания — сделать его открытым либо закрытым, сообщить содержание завещания заинтересованным лицам либо воздержаться от этого, изменить содержание завещания либо вовсе отменить его, назначить исполнителя завещания.

На протяжении двух этапов приобретения наследства права и обязанности возникают только у наследников.

Так, на первом этапе у наследников возникают следующие права:

  • • принять наследство либо отказаться от него;
  • • выбрать наследника, в пользу которого делается завещательный отказ (легат);
  • • подать нотариусу заявление о согласии принять наследство или об отказе от его принятия;
  • • не являться в нотариальную контору с выражением своего отношения к принятию наследства;
  • • вступить в фактическое владение наследственным имуществом;
  • • воспользоваться правом на получение содействия от соответствующих должностных лиц и органов на вступление в наследство (на получение в органе ЗАГС свидетельства о смерти наследодателя, от медицинских органов и органов милиции — документов о смерти наследодателя, от жилищных органов — справки о месте жительства наследодателя).

Праву наследника на данном этапе соответствует обязанность каждого должностного лица и органа не препятствовать ему реализовывать перечисленные выше права.

В момент полной реализации наследником права на принятие наследства завершается первый этап приобретения наследства. Второго этапа может и не быть в том случае, если наследник отказался от принятия наследства.

На втором этапе приобретения наследства у наследника возникает право на выдел супружеской доли, на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого имущества между наследниками, право получить свидетельство о наследстве только на свое имя либо согласиться на выдачу нотариусом одного свидетельства на имя нескольких наследников (на «общее свидетельство»).

После принятия наследства (получения свидетельства о принятии наследства либо фактического вступления во владение имуществом) у наследника появляются новые права и обязанности:

  • • правомочия собственника;
  • • правомочия участника обязательственного права в случае, если наследодатель был кредитором или должником по какому-либо гражданскому обязательству;
  • • правомочия обладателя личных неимущественных прав (например, право на публикацию литературного произведения, созданного наследодателем, но не опубликованного им при жизни).

Наряду с правами у наследника, вступившего в наследование, появляются обязанности в рамках перечисленных выше правомочий. Так, он обязан нести бремя собственника: охранять, ремонтировать, уплачивать налоги за полученную по наследству недвижимость, уплатить кредиторам долги наследодателя, опубликовать литературные труды наследодателя и т. п.

  • [1] См.: Постатейный комментарий к разделу V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. «Наследственное право» // Библиотечка «Российской газеты». 2001. Вып. 23. С. 9.
  • [2] Толстой Ю. К. Наследственное право. С. 26.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой