Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
Общие положения об интеллектуальной собственности
Лица, создавшие результат интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом, признаются соавторами. Различают раздельное и нераздельное соавторство. Если произведение создано совместно и невозможно определить, кто из авторов какую часть создал, то соавторство характеризуется как нераздельное. Например, произведения И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок… Читать ещё >
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Общие положения об интеллектуальной собственности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Машины должны работать. Люди должны думать.
Принцип IBM
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны
Творческая, интеллектуальная деятельность является особенностью человека. Человек не может не творить: творчество, созидание, генерирование новых решений, идей, образов, представлений создают человеческое общество и позволяют ему двигаться вперед. Творчество представляет собой познание нового, ранее неизвестного. Творчество можно определить как деятельность, порождающую качественно новый объект, характеризующийся оригинальностью и уникальностью.
Сами результаты творческой деятельности, будучи порождением ума, являются нематериальными, и это позволяет им распространяться по миру со скоростью эпидемии. Идеи и образы (в отличие от материальных объектов, вещей) могут использоваться одновременно огромным количеством людей. Как говорит пословица: если у вас одно яблоко и вы отдали его — у вас нет яблока. Если у вас есть идея и вы поделились ею — идея есть и у вас, и у того, с кем вы поделились.
Нематериальные блага пользуются правовой охраной давно, но лишь относительно недавно продукты творческого труда стали рассматриваться как объекты «присвоения», приобрели природу товара и стали оборотоспособными. Впервые результат творческой деятельности был признан товаром и объектом прав конкретного лица в XV в., в Венецианской республике.
Происхождение понятия «интеллектуальная собственность» связано с французским законодательством XVIII в., которое опиралось на работы ученых-просветителей — Вольтера, Дидро, Руссо, Гельвеция, проповедовавших теорию естественного права. Данная теория признавала права создателя творческого результата его природным, естественным правом, возникающим в силу самой природы творческой деятельности. Такое право, как и право собственности, дает возможность создателю самому, но своей воле использовать и распоряжаться созданным им объектом и защищать свое право от всех третьих лиц.
Теории создаются не случайно и отражают глубинные общественные процессы. Нет ничего случайного в том, что эта теория и основанное на ее идеях законодательство появились именно в этот период — период промышленной революции и развития капиталистических отношений. До появления технической возможности широкого распространения произведений литературы и искусства (изобретения печатного станка, фабричного производства товаров) такие произведения были практически неотделимы от своего материального носителя, и их производство и распространение не могло быть источником прибыли. Технические новшества в силу особенностей феодального общества и цеховой организации практически не внедрялись либо внедрялись очень медленно. Это положение коренным образом изменилось, когда книги стало возможным издавать массовыми тиражами, а внедрение изобретения стало давать огромные конкурентные преимущества.
Именно потребность в защите интересов лиц, которые вкладывали капитал в использование новых технических решений, публикацию художественных произведений привела к признанию государством этих прав и созданию правовых механизмов их защиты.
На первом этапе использовалась система привилегий, когда государство по своей воле выдавало разрешения определенным лицам на использование того или иного технического решения либо на публикацию произведения; не имея такого разрешения, другие лица, соответственно, не могли использовать то же произведение или изобретение.
Позднее эта система трансформировалась в систему, в которой законом признается исключительное, независимое от прав других лиц право авторов и их правопреемников на использование результатов творческой деятельности в течение определенного срока. Основной целью издания таких законов являлась защита прав издателей и промышленников.
Теоретическое обоснование в виде теории «естественного права» появилось весьма своевременно; эта теория позволила обосновать как права авторов, так и тех лиц, которые приобретают у авторов результаты их творчества для промышленного использования. Постоянные отсылки к идеологически сходному механизму привели к широкому распространению подхода к авторским и патентным правам как к праву собственности.
Понятия «литературная собственность», «промышленная собственность», «интеллектуальная собственность» широко используются в международных конвенциях, например в принятой в 1883 г. Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Вместе с тем природа права собственности и прав на нематериальные результаты интеллектуального труда различна.
Понятие «интеллектуальная собственность» используется для обозначения:
- — совокупности отношений между людьми по поводу нематериальных благ, являющихся результатами интеллектуальной деятельности или производными от них;
- — результатов интеллектуальной деятельности человека (объектов интеллектуальной собственности).
В соответствии с Конвенцией 1967 г., учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, объектами охраны являются права, относящиеся к литературным, художественным и иным научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радиои телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной конкуренции; все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.
Российское законодательство устанавливает перечень объектов интеллектуальных прав (видов интеллектуальной собственности) (ст. 1225 ГК РФ):
- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для ЭВМ;
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радиоили телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.
Указанные объекты охватываются понятием «интеллектуальная собственность».
Объекты интеллектуальных прав распадаются на две группы:
- 1) результаты творческой деятельности (произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, изобретения, промышленные образцы, полезные модели и т. д.);
- 2) средства индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения). Охрана таким объектам предоставляется в связи с их нематериальной природой и возможностью защиты теми же способами, которые используются для защиты прав на результаты творческой деятельности.
Наряду с этими объектами можно выделить и так называемые нетрадиционные объекты, к которым относятся селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау). Ранее к этой же группе относились рационализаторские предложения, которые в настоящее время в перечень охраняемых объектов нс вошли.
В отношении таких объектов, как изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства, топологии говорят о «промышленной собственности». В ряде случаев понятие «промышленная собственность» используется в литературе для обозначения вышеназванных объектов, а также средств индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров).
Результаты интеллектуальной деятельности можно также классифицировать в зависимости от оснований предоставления правовой охраны.
В случаях, когда охраняется форма произведения, а не идеи либо содержание решения, охрана произведениям предоставляется по факту их создания. Никакого акта признания такого права со стороны государства не требуется (литературные и музыкальные произведения, произведения науки и другие объекты авторских прав).
В случаях, когда охраняется содержание решения, которое может быть объективно получено различными лицами (вспомним пример с изобретением радио, когда один и тот же эффект был открыт Поповым и Беллом) — охрана предоставляется посредством признания и регистрации соответствующего объекта государством.
ГК РФ оперирует также понятием сложного объекта интеллектуальных нрав — объекта, включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. Для таких объектов установлен особый правовой режим. К сложным объектам относятся кинофильмы, иные аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы данных.
История развития права интеллектуальной собственности в России Несмотря на то что авторское право и право изобретателей (патентное право) длительное время развивались автономно, в их развитии можно четко выделить три периода: дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917—1991) и современный период.
Дореволюционный период. Права на изобретения были впервые законодательно закреплены в Манифесте о привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах 1812 г. Положение о привилегиях 1833 г. существенно расширило права обладателя привилегии, которые стали выдаваться не только на изобретения, но и на усовершенствования общеполезных предметов. В 1870 г. был принят Закон «Об изменении порядка делопроизводства по выдаче привилегий на новые открытия и изобретения», в котором закреплялось право изобретателя иметь патент, удостоверяющий его права. В 1896 г. вступило в силу Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования.
Специальные нормы об авторском праве появились в России в первой половине XIX в.: Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей (1830); Правила о музыкальной собственности (1845); Положение о собственности художественной (1846).
Впоследствии, в 1887 г., положения об авторском праве вошли в Свод законов Российской империи. В 1911 г. был принят Закон «Об авторском праве», который распространил авторское право на географические, топографические, астрономические и иного рода карты, глобусы, атласы, рисунки по естествознанию, строительные и другие технические планы, рисунки, чертежи, драматические, музыкально-драматические и фотографические и подобные им произведения.
Советский период. В первые годы советской власти отношения в сфере промышленной собственности и в сфере авторских прав регламентировались декретами и постановлениями Совета народных комиссаров (СНК), которые отменяли все существующие до этого положения и коренным образом изменяли правила предоставления правовой охраны результатам творческого труда.
Так, в соответствии с Декретом СНК «О научных, литературных, музыкальных и художественных произведениях» 1918 г. любое произведение могло быть признано достоянием республики.
В 1919 г. Положение об изобретениях существенно изменило систему правовой охраны объектов промышленной собственности и ввело новую форму охраны — авторское свидетельство. Изобретения, признанные полезными, объявлялись достоянием государства и могли свободно использоваться с сохранением за изобретателем права на получение вознаграждение". В период «новой экономической политики», в 1924 г. постановлением ЦИК и C1IK «О патентах на изобретения» была восстановлена система патентной охраны изобретений.
В 1931 г. вновь была введена система охраны изобретений авторским свидетельством, которое выдавалось на служебное изобретение. Право на использование изобретений, охраняемых авторским свидетельством, принадлежало государству, а изобретатель имел право на вознаграждение. Охрана неслужебных изобретений могла осуществляться патентом, в этом случае права на использование принадлежали патентообладателю. Длительное время выдача авторских свидетельств осуществлялась различными ведомствами. Централизованная охрана изобретений была вновь введена в 1959 г. Положением Совета Министров СССР «Об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях». В 1973 г. с учетом Положений Парижской конвенции система охраны объектов промышленной собственности была усовершенствована. В 1991 г. был принят Патентный закон СССР, который практически не применялся в связи с распадом Советского Союза.
В области авторского права действовал Закон «Об авторском праве» 1928 г., в 1960;х гг. его заменили положения, включенные в Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик. Законодательство об авторских правах в 1973 г. было серьезно модифицировано в связи с присоединением к Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г.
Современный период развития законодательства можно условно разделить на два этапа. На первом этапе были созданы специальные законы в сфере интеллектуальной собственности: Патентный закон Российской Федерации 1992 г., Законы РФ «Об авторском праве и авторских нравах» 1993 г., «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 1992 г., «О товарных знаках и знаках обслуживания».
На втором этапе нормы, регулирующие отношения в сфере интеллектуальных прав, были кодифицированы. С 2008 г. эти отношения регулируются частью четвертой ГК РФ, в которую в 2014 г. были внесены значительные изменения.
За кон одател ьство об интеллектуальной собственности В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность охраняется законом, а законодательство об интеллектуальной собственности относится к ведению Российской Федерации: законы в этой области могут приниматься только на федеральном уровне.
Отношения, связанные с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования гражданского права (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Главным источником права интеллектуальной собственности является ГК РФ. Основные нормы об интеллектуальной собственности сосредоточены в части четвертой Кодекса, вступившей в силу с 1 января 2008 г.
Часть четвертая Кодекса содержит девять глав, посвященных общим положениям о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации; авторскому праву; правах, смежных с авторскими; патентному праву; праву на селекционные достижения; праву на топологии интегральных микросхем; праву на секрет производства; праву на сродства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; праву использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
В других частях ГК РФ также содержаться положения, касающиеся интеллектуальных прав, к примеру в разделе о доверительном управлении имуществом, коммерческой концессии и т. д.
В систему норм, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности, входят и другие законы, например Федеральные законы от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных», от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».
К подзаконным актам относятся постановления Правительства РФ и ведомственные нормативные акты. Так, в соответствии с ГК РФ Правительство вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за использование служебного изобретения, а также минимальные ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения за отдельные виды использования произведений, исполнений и фонограмм.
Ведомственными нормативными актами устанавливаются, в частности, формы документов, на основании которых осуществляется государственная регистрация объектов исключительных нрав, правила их составления и подачи, правила и порядок их рассмотрения.
Составной частью российского законодательства в области защиты интеллектуальных прав являются многосторонние и двусторонние международные договоры РФ.
Систему таких договоров составляют договоры:
- а) в области охраны авторских прав:
- — Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г. Российская Федерация присоединилась в 1994 г.;
- — Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.;
- — Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав, заключенное на уровне стран СНГ в 1993 г.;
- — Договор ВОИС об авторском праве 1996 г.;
- — двусторонние договоры в сфере авторского права;
- б) в области охраны смежных прав:
- — Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция) 1961 г., Российская Федерация присоединилась в 2002 г.;
- — Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. Россия стала участником в 1994 г.;
- — Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссельская конвенция) 1974 г.;
- — Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г.;
- в) в области охраны объектов промышленной собственности:
- — Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.;
- — Договор о патентной кооперации (РСТ) (Вашингтон) 1970 г.;
Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) 1973 г.;
- — Евразийская патентная конвенция 1994 года стран СНГ;
- — Международная конвенция по охране новых сортов растений 1961 г.;
- — Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 г.;
- г) в области охраны товарных знаков и знаков обслуживания-.
- — Парижская конвенция, но охране промышленной собственности 1883 г.;
- — Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г.;
- — Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов 1925 г.;
- — Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1957 г.;
- — Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации 1958 г.;
- — Сингапурский договор о законах по товарным знакам 2006 г.
К важнейшим из международных соглашений, охватывающих широкий спектр отношений в сфере интеллектуальной собственности, относится Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) 1994 г. Российская Федерация присоединилась к соглашению в 2012 г. В Соглашении содержаться обязательства странучастников по соблюдению международных стандартов охраны прав интеллектуальной собственности от различных нарушений, а также правила по разрешению споров. Предметом соглашения являются авторские и смежные права, товарные знаки, указания мест происхождения товаров, промышленные образцы и модели, изобретения, топологии интегральных микросхем и защита производственных секретов.
Понятие интеллектуального права В объективном смысле интеллектуальное право — это комплекс правовых норм, регламентирующих отношения по использованию, распоряжению и защите интеллектуальных прав (международные соглашения, ГК РФ, иные законы и подзаконные акты и т. д.).
Нормы части четвертой ГК РФ, наряду с нормами специальных законов об охране исключительных прав, образуют в совокупности особую подотрасль российского гражданского права — интеллектуальное право.
В рамках данной подотрасли можно выделить четыре основных института-.
- — авторское право и смежные нрава;
- — патентное право;
- — правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимых ими товаров (услуг);
- — правовая охрана нетрадиционых (особых) объектов интеллектуальной собственности.
Институт защиты против недобросовестной конкуренции, упоминаемый в Парижской конвенции 1883 г. и Конвенции, учреждающей ВОИС, 1967 г., не относится к институтам интеллектуальной собственности, поскольку он не имеет в качестве объекта охраны особого результата интеллектуальной деятельности. Однако этот институт имеет важное значение для обеспечения защиты прав на такие объекты.
Система принципов интеллектуального права включает общие отраслевые принципы гражданского права и специфические принципы, лежащие в основе регулирования отношений по правовой охране объектов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Кроме того, можно выделить принципы, характерные для отдельных институтов интеллектуального права, которые будут рассмотрены в соответствующих разделах учебника.
К числу общих принципов можно, в частности, отнести принципы:
- — дозволительной направленности гражданско-правового регулирования;
- — юридического равенства всех субъектов гражданского права;
- — недопустимости произвольного вмешательства в частные дела;
- — свободы договоров;
- — свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ;
- — добросовестности и запрета ненадлежащего осуществления гражданских нрав;
- — всемерной охраны гражданских прав, включая их судебную защиту.
Принципы, положенные в основу правовой охраны объектов интеллектуальной собственности:
- — принцип абсолютного характера интеллектуальных прав — означает, что указанные права реализуются в отношении, где патентообладателю противостоит неопределенный круг обязанных лиц, т. е. «абсолютно все лица»;
- — принцип территориального действия прав состоит в том, что интеллектуальные права имеют строго территориальный характер, т. е. ограничены пределами того государства (государств), в каком (каких) возникли;
- — принцип дуализма интеллектуальных прав, в силу которого интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности.
В субъективном смысле интеллектуальные права (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) — это возможность уполномоченного субъекта запрещать использование соответствующих объектов неограниченному кругу лиц, использовать эти объекты самому или разрешать их использование иным лицам, распоряжаться этими объектами и защищать свои имущественные и неимущественные права способами, предусмотренными законом.
Интеллектуальные права включают:
- — исключительное право;
- — личные неимущественные права;
- — иные права.
Исключительное право всегда входит в состав субъективного интеллектуального нрава, а личные неимущественные нрава и иные права — в случаях, установленных законом. Личные неимущественные права в отношении средств индивидуализации не возникают.
Лица, создавшие результат интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом, признаются соавторами. Различают раздельное и нераздельное соавторство. Если произведение создано совместно и невозможно определить, кто из авторов какую часть создал, то соавторство характеризуется как нераздельное. Например, произведения И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», произведения братьев Стругацких созданы в нераздельном соавторстве. Если произведение создано совместным творческим трудом и при этом можно указать конкретного автора части произведения, соавторство признается раздельным. Примером такого соавторства является данный учебник, в котором отдельные главы написаны разными авторами.
В отношении ряда объектов можно говорить только об их владельце, но не авторе. Средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т. д.) как самостоятельные объекты охраны не имеют автора. Их владельцем может быть только субъект, товары или бизнес которого определяются соответствующим обозначением (наименованием). Не исключено, что само избранное обозначение (рисунок, слоган и т. д.) имеют автора. Но его права защищаются как права автора на художественное произведение (рисунок, объемное изображение, фраза); к охране средства индивидуализации как самостоятельного объекта исключительных прав это не имеет отношения.