Классический юснатурализм и историческая школа юристов: критические замечания адекватность правовой реальности и исследовательский потенциал
Постулируя дуализм права, при котором настоящее естественное право является умопостигаемым, а «ненастоящее» позитивное право официально действующим, классический юснатурализм отказался от исследования правовых явлений и процессов наличной социальной действительности, поскольку она, по мнению представителей этой школы, представляла собой совокупность общественных предрассудков и произвола… Читать ещё >
Классический юснатурализм и историческая школа юристов: критические замечания адекватность правовой реальности и исследовательский потенциал (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА: КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Объективность подлинного права и реформирование права позитивного
Воззрения о подлинном праве как классического юснатурализма, так и исторической школы права противоречивы в своих основаниях.
Постулируя дуализм права, при котором настоящее естественное право является умопостигаемым, а «ненастоящее» позитивное право официально действующим, классический юснатурализм отказался от исследования правовых явлений и процессов наличной социальной действительности, поскольку она, по мнению представителей этой школы, представляла собой совокупность общественных предрассудков и произвола публичной власти. Даже не пытаясь отвечать на вопрос о том, почему такой продолжительный период человечество жило без света «естественного разума», в «противоестественном» состоянии, не предпринимая попыток найти в правовой истории человечества зерно разумного, некоторые юснатуралисты стремились кардинально реформировать старый правопорядок, хотя признавали наличие неизменных оснований в правовой действительности.
С одной стороны, отождествляя законы физической и социальной реальностей, натурализуя правовую действительность юснатуралисты верили в объективность естественного «права», в его безусловное действие, независимое от наличия или отсутствия писаного «рукотворного» официального законодательства, которое признавалось лишь внешним, волеустановленным, временным и производным от природы. Так, у Г. Гроция естественное право «фаталистично», лишено какого-либо человеческого или даже божественного волюнтаризма, как и вообще волевого характера.
С другой стороны, представители школы естественного права одной из приоритетных целей политической реформы видели кардинальное изменение позитивного права на естественно-разумный лад. Вместе с тем такая процедура не способна прибавить автоматически действующему естественному «праву» ничего нового и изначально представляется бессмысленной, если принять за истину объективность и безусловное действие естественного права. В концептуализации школы естественного права причудливым образом сочетаются, с одной стороны, «естественнонаучная» вера в безусловность действия единственно правильного, объективного, универсального и неизменного права, согласного с разумной природой человека и, с другой стороны, политическое стремление позитивировать, возвести в закон такое объективно действующее право.
На данное противоречие с несколько иной точки зрения обратил внимание И. Л. Честное, который в своей статье «Диалогичность правовой реальности» указывает, что все модернистские концепции правопонимания страдали объективизмом, т. е. право в них трактовалось в качестве объективно существующего феномена, не зависящего от воли и желания отдельных субъектов, объекта, природа которого тождественна объектам естественных наук, имеющим материальные референты, доступным непосредственному восприятию через органы чувств. Источник правильного, естественного права в концепциях классического юснатурализма воспринимался как высшая трансцендентная сила, и в то же самое время либеральная идеология Нового времени внушала веру в творческую активность индивида, его самодостаточность и абсолютную ценность. «Получается, — заключает И. Л. Честное, — что человек, провозглашенный высшей ценностью, остается абстрактным индивидом, подчиненным высшей трансцендентной силе»1.
Если естественное право разумной природы существует объективно, является неволеустановленным и универсальным по своей природе и действует «автоматически» (т.е. изначально заложено в рациональном устройстве природы человека), то какой смысл закреплять его в законодательстве? Что может добавить человеческая воля пусть и просвещенных личностей к нерукотворному, объективно существующему естественному праву?[1][2]
Если процесс «развертывания», «раскрытия» в сознании человека естественного права детерминирован своими внутренними законами, если у природы в целом и разумной природы человека в частности имеется свой внутренний замысел, предназначение (идея «исторического прогресса»), то каким образом с этим вселенским детерминизмом сочетается вера юснатуралистов XVII—XVIII столетий в творческую активность личности, которая способна творить историю, низвергнув в небытие неразумное сословное и обычное право прошлого и установив в кодексах будущего универсальные принципы права естественного?
Если же силу действия естественному праву придает «магическое» закрепление его норм в официальных правовых текстах государственной власти (к чему и стремились идеологи французской революции 1789 г.), то становится совершенно не ясно, чем же сущность и действие естественного права принципиально отличается от сущности и действия позитивного права, потому что в таком случае не внутренние качества естественного права оказывают решающее воздействие на социальную действительность, а исключительно внешний фактор («освящение» государственной силой и закрепление в официальных правовых текстах), что стирает всякие качественные границы между естественным и позитивным правом.
В этом плане более последовательной представляется позиция английских юристов, которые вплоть до 1998 г., когда в Великобритании парламентом был принят Акт о правах человека, ограничивались общедозволительным типом правового регулирования в отношении прав человека и не считали необходимым закреплять естественные права в официальных правовых актах государства: сказывалась существовавшая столетиями естественно-правовая трактовка общего права Англии (XVII—XX вв.), актуализированная в деклараторной теории М. Хейла и У. Блэкстона. «Так, в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других странах правовые акты фиксируют не собственно права и свободы личности, т. е. то, что может делать человек, а преимущественно то, что ему делать нельзя. Таким образом, все, что не запрещено, оказывается дозволенным»1. Аналогично «отцыоснователи» (founding fathers) Конституции США также не закрепили в первоначальном тексте Конституции естественные права и свободы человека и гражданина: «американская концепция прав человека исходила из идеи естественного происхождения основных прав и свобод, и такое закрепление представлялось „отцами-основателями“ Конституции своеобразным юридическим излишеством. Они утверждали, что поскольку основные права и свободы являются естественными и неотчуждаемыми, их признание и соблюдение не должны зависеть от того, получили они конституционное закрепление или нет»[3][4].
Требуя законодательного закрепления естественно-правовых принципов, многие юснатуралисты классической школы, являвшиеся сторонниками доктрины contrat social, фактически признавали бессилие естественного права без государственного принуждения и официальной формы, т. е. без базовых атрибутов права позитивного. Такая позиция принципиально не отличается от позиции «умеренных» этатистов современности, которые отрицают юридическую природу естественного права и вместе с тем поддерживают закрепление нравственных принципов справедливости, свободы личности, формального равенства, прав человека в законодательствах всех государств.
Убежденность юснатуралистов классической школы в объективности, универсальности и неизменности естественного права и реформаторские политические стремления во имя торжества естественных прав в системе государственно оформленного права нам представляются логически несовместимыми. Вера в объективный, неволеустановленный и универсальный характер естественного права и любые реформаторские стремления на систему волеустановленного позитивного права логически несовместимы. На наш взгляд, через данное противоречие в воззрениях юснатуралистов проявляется потеря веры во всемогущество и незримое, постоянное присутствие в мире Бога, выраженная в феномене фактически «бессильного», без реформаторских действий и государственной поддержки, «естественного права».
Схожие внутренние противоречия могут быть выявлены и в теоретических представлениях о правогенезе исторической школы права, что небезуспешно продемонстрировал Е. Н. Трубецкой[5][6]. Ученый указывает, что родоначальник исторической юриспруденции Г. Гуго «говоря о естественном, непроизвольном развитии права то как о процессе необходимом, который не может быть остановлен или нарушен человеческими усилиями, то как о чем-то нормальном, желательном, представляя свободное творчество законодателя то невозможным, то нежелательным, постоянно впадает в противоречие с самим собой. Действительно, если естественный, стихийный рост права есть закон, столь же необходимый, как законы внешней природы, то как же можно считать его желательным или должным? Как же можно с этим утверждением совместить допущение, что законодатель может нарушить естественный рост права? Если законодатель не в силах уничтожить вековых обычаев, то, понятно, излишне требовать, чтобы он не нарушал и не изменял их. В этом противоречии обнаруживается двойственное отношение старой исторической школы к свободной деятельности человека; с ее точки зрения оказывается, что, с одной стороны, право развивается само собой, без всякого участия творческой деятельности человека, с другой стороны, человеческая деятельность может нарушить нормальный ход развития права, внести в него аномалии»1.
Аналогичное противоречие имеется и в воззрениях Ф. К. Савиньи, который в сочинении «О призвании нашего времени к законодательству и правоведению» (1814 г.) то утверждает, что развитие права носит исключительно национальный характер, то допускает возможность иноземных влияний. «Наряду с утверждением, что право развивается непроизвольно, он говорит, что бывают случаи, когда вмешательство законодателя в процесс развития права является желательным и даже необходимым. Рядом с утверждением, что право есть проявление народного самосознания, мы у Савиньи и Пухты встречаем признание, что от этого пути бывают отклонения. Говоря об образовании государства, Савиньи признает, что фактором создания государства бывают и насильственные акты, как например завоевания»[7][8]. Если процесс развития права подчинен действию непреложных законов, против которых бессилен человек и нарушить которые не может никакое вмешательство законодателя, то какой смысл воззвания Ф. К. Савиньи к законодателю, чтобы тот стал выразителем народных воззрений?
Обоснованным представляется вывод Е. Н. Трубецкого о том, что, «начав с отрицания свободы личности, он (Ф. К. Савиньи — А. М.), в конце концов, оказывается вынужденным ее признать, обращается к ней с пожеланиями и требованиями. /…/ Савиньи и Пухта не остаются последовательными: отвергая участие свободного творчества личности в развитии права, они в то же время говорят о желательном направлении деятельности законодателя. Утверждая, что свободная человеческая личность занимает по отношению к правовому развитию положение пассивного зрителя, они в то же время предъявляют к законодателю идеальные требования и поэтому невольно становятся на почву естественного права»[9].
- [1] Честное И. Л. Диалогичность правовой реальности // URL: http://polit.mezhdunarodnik.ru/art.php3?rub=361&id=13 361
- [2] Ср. с критическим замечанием Н. Н. Алексеева в отношении договорной теориипроисхождения государства: «Мы видим, что, согласно идеям Гоббса и Спинозы, естественный закон самосохранения удовлетворяется в конце концов искусственными средствами. Выдумывается и строится какая-то новая машина, которая и пополняет недостатки природы в ее чистых и свободных проявлениях. Постулируется, таким образом, необходимость какой-то разумной силы, которая не может не быть трансцендентной, так как вмешательство ее в область борьбы естественных противоречий носит несомненно внешний характер. Но зачем же природе для водворения порядка понадобилось искусство? И откуда берется этот искуственный акт в системе натуралистическихпонятий?». Алексеев Н. Н. Указ. соч. С. 81; Он же. Науки общественные и естественныев историческом взаимоотношении их методов. М., 1912. С. 47.
- [3] Баглай М. В. Основы правового положения личности. Конституционные праваи свободы граждан // Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов. Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. М., 2000. С. 85.
- [4] Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник. М., 2005. С. 360. См. также: Алебастрова И. А. Основы конституционного права О
- [5] О Соединенных Штатов Америки // Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов. Отв. ред. Б. А. Страшун. М., 2006.С. 24.
- [6] См.: Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 78, 80—81.
- [7] Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998. С. 78.
- [8] Там же. С. 80.
- [9] Там же. С. 81.