Нотариальное оформление наследственных прав
Ранее было сказано, что правовое регулирование наследственного права осуществляется в соответствии с разд. V ч. 3 ГК РФ. Порядок оформления наследственных прав обеспечивают органы нотариата в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате. Формы свидетельств для оформления наследственных прав, как и иные формы, определены Приказом Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313… Читать ещё >
Нотариальное оформление наследственных прав (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В результате изучения данной главы студент должен: знать
- • систему правовых норм, регулирующих наследственные правоотношения в Российской Федерации;
- • определение и правовую природу завещания;
- • очередность наследования по закону;
- • категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве;
- • основания для принятия наследства или отказа от наследства;
- • систему и порядок совершения отдельных нотариальных действий;
- • правила выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию;
- • основные правила нотариального удостоверения завещаний;
- • правила охраны нотариусом наследственного имущества;
- • принципы и приемы правового регулирования нотариальной деятельности; уметь
- • свободно ориентироваться в нормативных актах о нотариате;
- • определять размеры долей в наследственном имуществе, включая обязательную долю;
- • определять для каждого конкретного случая список документов, необходимых для оформления права на наследство по закону и по завещанию;
- • грамотно составлять документы, требующие нотариального удостоверения; владеть
- • навыками оперирования основными понятиями и категориями наследственного права;
- • навыками работы с источниками наследственного права;
- • инструментами для охраны наследственного имущества;
- • навыками работы с нотариальными актами.
Наследственное право в нотариальной практике
Право наследования в Российской Федерации гарантируется Конституцией РФ (ч. 4 ст. 35) и защищается в соответствии с положениями части 3 ГК РФ, а раздел V непосредственно регулирует наследственные отношения.
В соответствии со ст. 1110 ГК РФ, наследование представляет собой переход имущества (наследства или наследственного имущества) умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, установленного законом.
Принятие наследства не является обязательным для наследника по закону или завещанию, поэтому данный юридический факт имеет волевой и осознанный характер. Принятие наследства необходимо для обеспечения результата наследования, то есть для перехода к наследникам всей наследственной массы[1].
Наследственные отношения по своей юридической природе являются однородными гражданско-правовыми отношениями, их регулирование относится к исключительному ведению Российской Федерации. Основанием этого служат нормы п. «а» ст. 71 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 ГК РФ.
Право наследования содержит в себе две основных составляющих:
- — возможность наследовать. Данная возможность заключается в приобретении имущество умершего гражданина другими лицами;
- — возможность завещать. Обладатель имущества по своему усмотрению распоряжается им заранее на случай смерти.
Ранее было сказано, что правовое регулирование наследственного права осуществляется в соответствии с разд. V ч. 3 ГК РФ. Порядок оформления наследственных прав обеспечивают органы нотариата в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате. Формы свидетельств для оформления наследственных прав, как и иные формы, определены Приказом Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления»[2]. Порядок оформления наследственных прав определяется на основании Приказа Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»[3], а также Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав, утвержденными Правлением ФНП 28 февраля 2006 г.[4]
При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Это означает, что имущество передается в неизменном виде, как оно есть единое целое и в один и тот же момент (если иное не предусмотрено гражданским законодательством).
Согласно ст. 1112 ГК РФ, в состав наследства могут входить принадлежавшие умершему на день открытия наследства:
- — недвижимые вещи. Например, земельные участки, жилые помещения, предприятия, транспорт и так далее;
- — движимые вещи. К ним относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги (п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», ст. 128 ГК РФ), предметы быта, произведения искусства и тому подобное;
- — иное имущество, в том числе имущественные права. Имущественными правами являются права, возникающие по поводу обладания каким-либо имуществом или по поводу его передачи одним лицом другому лицу. Применительно к составу наследства можно отнести право на принятое наследство, право на получение постоянной ренты, право на пожизненное наследуемое владение земельным участком, права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации и т. д.[5]
Дополнительным правилом, закрепленным в ст. 1184 ГК РФ, является отнесение в состав наследства любого имущества, которое было предоставлено умершему в связи с получением им инвалидности или другими законными основаниями. Такое имущество предоставляется государством или муниципальным образованием, как правило, на льготных условиях.
В состав наследства также включаются различные денежные суммы, подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни. При этом основания включения этих выплат в состав наследства должны быть закреплены в законе.
Немаловажно отметить, что в случаях, предусмотренных законом, по наследству переходят также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения[6].
Кроме различных имущественных прав наследникам переходят и имущественные обязанности наследодателя. Так, по правилу, закрепленному в ст. 1175 ГК РФ, наследники, которые приняли наследство, отвечают также и по всем долговым обязательствам наследодателя. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Однако в состав наследства не могут входить права и обязанности умершего, которые неразрывно связаны с его личностью (ст. 701, п. 1 ст. 977, п. 1 ст. 1002, ст. 1010, ст. 1112 ГК РФ).
Статья 1114 ГК РФ содержит понятие «время открытия наследства», которое приравнивается к моменту смерти наследодателя. Также существуют случаи, когда гражданин исчез без вести и есть предположения считать его умершим. В таком случае суд, учитывая конкретные обстоятельства, объявляет лицо умершим. Временем открытия наследства будет считаться день предполагаемой гибели гражданина, который указан в судебном решении.
Пункт 2 ст. 1114 ГК РФ содержит в себе своеобразную юридическую фикцию, в соответствии с которой, граждане, умершие в один день (коммориенты), независимо от того, что один из них умер за несколько часов до другого, считаются умершими одновременно.
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»[7] в целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате.
Коммориенты не наследуют друг после друга, но к наследованию призываются наследники каждого из них. Однако, если гражданин умрет до 24 часов одного дня, а его наследник после полуночи, то с учетом определенных обстоятельств к наследованию будут призываться лишь наследники последнего умершего.
Данные правила закреплены в гражданском законодательстве в целях обеспечения наследственного правопреемства и устранения дополнительных нецелесообразных проблем, вытекающих из общего правила.
Согласно ч. 1 ст. 1115 ГК РФ, место открытия наследства представляет собой последнее место жительства наследодателя, то есть место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал до наступления смерти. Данное понятие имеет огромное значение для совершения такого нотариального действия, как выдача свидетельства наследникам о праве на наследство.
В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» уточняется, что местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства.
Ч. 2 ст. 1115 ГК РФ содержит юридическую фикцию касательно места открытия наследства. Согласно этому правилу, если последнее место жительства гражданина неизвестно или находится за пределами территории РФ, а наследуемое имущество расположено на территории РФ, то местом открытия наследства может быть признано:
- — место нахождения недвижимого наследуемого имущества; если такое имущество расположено в разных местах, то место нахождения самой ценной его части;
- — при отсутствии недвижимого имущества в наследстве, то место нахождения недвижимого имущества или самой ценной его части.
Данное правило направлено на упрощение процесса оформления прав на наследство и устранение проблем, связанных с определением места открытия наследства.
Наследственное право в РФ предусматривает два вида возможных наследников — по завещанию и по закону. Деление на таковых исходит из римского права и сохранилось до сих пор для того, чтобы максимально защитить интересы родственников умершего и учесть последнюю волю самого умершего по распоряжению своим имуществом.
Наследники по завещанию. Возможными наследниками могут быть граждане, которые находятся в живых, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
В завещании можно указать также любую юридическую организацию, однако наследником может быть та, которая не перестала существовать.
К наследованию по завещанию также могут быть призваны: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации[8].
Наследники по закону. В качестве наследников по закону могут призываться только граждане и Российская Федерация. Юридические лица, субъекты РФ, муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации к наследованию по закону не допускаются.
Положения ст. 1142—1145, ст. 1148 ГК РФ сформировали конкретный перечень возможных наследников по закону. Таковыми являются: родственники наследодателя по пятую степень родства; также пасынки, падчерицы, отчим, мачеха наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, находившиеся на его иждивении не менее года до смерти и проживавшие совместно с ним. Усыновленные граждане и их потомство приравниваются к родственникам умершего по происхождению.
Наследники могут получить свою законную долю только в порядке своей очереди, установленной законом. В соответствии с гражданским законодательством, наследники следующей очереди могут быть призваны только, если нет наследников предыдущей очереди или никто из них не принял наследства.
Основанием для наследования по закону служит отсутствие завещания, либо отсутствие в завещании воли умершего касательно определенной части имущества (только эта часть будет наследоваться по закону).
Также ст. 1117 ГК РФ предусмотрено такое понятие, как «недостойные наследники». Это такие лица, которые имеют право на наследование, но на основании противоправных действий в отношении наследодателя или других лиц, если последние повлекли призванию наследников к наследству или увеличению их доли и установлены на основании вступившего в силу приговора или судебного решения (в частности, уклонение от уплаты алиментов в отношении наследодателя[9]).
Кроме того, ст. 1149 ГК РФ закреплено право на обязательную долю в наследстве, согласно которому граждане могут претендовать на определенную долю независимо от содержания завещания.
Так, категория несовершеннолетних и нетрудоспособных детей и родителей, а также супруга наследодателя получают не менее половины доли от того имущества, которая причитается им по закону, несмотря на иную волю умершего в завещании. Данная норма позволяет защитить законные интересы возможных наследников, реализация которых не должна полностью зависеть от воли завещателя[10].
Следует отметить, если завещание совершено до 1 марта 2002 г., круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.). Если завещание совершено 1 марта 2002 г. или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию[11].
В ст. 1153 ГК РФ перечислены следующие способы принятия наследства:
- 1) подача нотариусу (или уполномоченному должностному лицу консульского учреждения) по месту открытия наследства заявления наследника либо о принятии наследства, либо о выдаче ему свидетельства" о праве на наследство;
- 2) совершение наследником хотя бы одного действия, свидетельствующего о фактическом принятии им наследства, например:
- — вступление во владение или в управление наследственным имуществом;
- — принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц и пр.;
Наследство может быть принято наследником любым из двух указанных способов.
Для принятия наследства установлен определенный срок, равный шести месяцам. Этот срок исчисляется со дня открытия наследства. Например, в случае, когда наследство открылось 4 апреля 2002 г., срок для принятия его заканчивается 4 октября 2002 г.
Одновременно ГК РФ предусмотрен правовой статус и судьба имущества в случае, когда наследников не находят. Пункт 1 ст. 1151 ГК РФ установлены случаи, когда имущество умершего считается выморочным, и, вследствие признания таковым, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Наследственное право тесно связано с нотариатом. Действующим законодательством для поддержания правопорядка в государстве на российских нотариусов возложена важная публичная функция — оформление наследственных прав после умерших граждан. Оформление наследственных прав заключается в совершении таких нотариальных действий, как принятие мер к охране наследственного имущества и выдача свидетельств о праве на наследство.
Как справедливо отмечает О. В. Романовская, нотариат обладает монополией на оформление наследственных дел. Более того, даже в отсутствие нотариуса нотариальные действия по оформлению наследственных прав не могут совершать ни глава местной администрации поселения (муниципального района), специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения (муниципального района), ни должностные лица консульских учреждений[12].
Согласно ст. 37—38 Основ, за этими лицами закреплено лишь право по удостоверению завещаний, по принятию мер по охране наследственного имущества (управлению им).
Приведенные нормы указывают на исключительность положения нотариата в развитии и обеспечении наследственных правоотношений.
- [1] Котарева О. В., Кондратьева А. Ю. Особенности и способы принятия наследства. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия.Социология. Право. 2008. Выпуск № 12 (52). Т. 5. С. 144.
- [2] Приказ Минюста России от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестроврегистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительныхнадписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» //Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016. № 45 046.
- [3] Приказ Минюста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2000. № 4.
- [4] Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Правлением ФНП 28.02.2006) // Нотариальный вестник. 2006. № 5.
- [5] Гришаев С. П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право"части III ГК РФ // СПС КонсультантПлюс. 2016.
- [6] Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 (ред. от 02.07.2009)"О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ.1993. № 11; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1(2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) // Администратор образования. 2017. Май. № 9 (извлечение).
- [7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. 6 июня. № 127.
- [8] Абраменков М. С. Наследование по завещанию в РФ и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. 2008. № 4. С. 36—43.
- [9] См. п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. Июль.№ 7.
- [10] Аверченко О. С. Обязательная доля в наследстве // Современная юриспруденция: тенденции развития: материалы международной заочной научно-практической конференции. Новосибирск: Экор-книга, 2012. С. 24—30.
- [11] Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Решением Правления ФНП от 27—28.02.2007, Протокол № 02/07) // Нотариальный вестник.2007. № 8.
- [12] Романовская О. В. Российский нотариат и современные проблемы наследственногоправа // Российская юстиция. 2015. № 3. С. 10.