Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Субъекты гражданского права

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Во-первых, это возраст. Так, не полностью дееспособными являются малолетние дети (6−14 лет). Они могут совершать только мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, участвовать в качестве одаряемого в договоре дарения); сделки по распоряжению средствами, предоставленные законным… Читать ещё >

Субъекты гражданского права (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Субъектами гражданского права, или лицами, т. е. участниками гражданских правоотношений, могут быть физические лица, юридические лица и публично-правовые образования.

Под " физическими лицами" понимаются люди, независимо от статуса гражданства. То есть к физическим лицам относят как граждан Российской Федерации, так и иностранцев, а равно лиц без гражданства (апатридов) или с двойным гражданством (бипатридов). Однако это не означает, что степень их возможного участия в правоотношениях всегда одинакова. Чтобы показать, в какой мере разные лица могут быть вовлечены в правоотношения, гражданское право использует категории гражданской правои дееспособности.

Гражданская правоспособность — это способность лица иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Гражданская дееспособность — это способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). То есть в отличие от правоспособности, которая представляет возможность иметь права, дееспособность — это способность эти права реализовывать.

Дееспособность физических лиц зависит от ряда факторов.

Во-первых, это возраст. Так, не полностью дееспособными являются малолетние дети (6−14 лет). Они могут совершать только мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, участвовать в качестве одаряемого в договоре дарения); сделки по распоряжению средствами, предоставленные законным представителем (т.е. родителями, усыновителями или опекуном) или с его согласия третьими лицами (посторонними) для определенной цели или самостоятельного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). Все прочие сделки от имени малолетних могут совершать их законные представители, но не сами дети. При этом имущественную ответственность, но всем сделкам, включая те, которые малолетние могут совершать самостоятельно, несут их законные представители, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица также отвечают за вред, причиненный малолетними, если не докажут, что вред возник не по их вине (п. 3 ст. 28 и ст. 1073 ГК РФ).

В возрасте от 14 до 18 лет объем дееспособности расширяется, но по-прежнему является неполным. Несовершеннолетние старше 14 лет вправе совершать самостоятельно все те сделки, которые разрешено совершать малолетним, а также могут самостоятельно распоряжаться свои заработком, стипендией или иными доходами, осуществлять авторские права, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а по достижении 16 лет — быть членами кооперативов (п. 2 ст. 26 ГК РФ). В остальных случаях такие лица могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей (т.е. родителей, усыновителей или попечителей) (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Имущественную ответственность по сделкам они несут самостоятельно (п. 3 ст. 26 ГК РФ). В отличие от малолетних, несовершеннолетние старше 14 лет обладают деликтоспособностью и самостоятельно несут ответственность за причиненный вред (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). Однако если у несовершеннолетнего не хватает имущества для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его законными представителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК PCD), т. е. законные представители несут субсидиарную (дополнительную) ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте старше 14 лет.

Полная гражданская дееспособность наступает с достижением совершеннолетия (18 лет) или с момента вступления в брак, если брак был заключен до совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным называется эмансипацией и производится по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия законных представителей, а если такого согласия нет — по решению суда (п. 1 ст. 27 ГК РФ) .

Во-вторых, объем дееспособности зависит от состояния психического здоровья. Человек, который вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным (и. 1 ст. 29 ГК РФ). Такому лицу назначается опекун, который совершает от его имени сделки и возмещает причиненный им вред (ст. 29 и ст. 1076 ГК РФ). В случае отпадения оснований, по которым лицо было признано недееспособным, суд может снова признать его дееспособным, вместе с тем отменяя опеку (п. 3 ст. 29 ГК РФ).

Человек, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности (признан ограниченно дееспособным). Над ним устанавливается попечительство. Человек, признанный ограниченно дееспособным по указанным основаниям, вправе совершать самостоятельно только мелкие бытовые сделки. Все остальные сделки он совершает с согласия попечителя, однако самостоятельно несет по ним имущественную ответственность (п. 1 ст. 30 ГК РФ). Самостоятельно отвечает он и за причиненный вред (абз. 3 п. 1 ст. 30 и ст. 1077 ГК РФ). Если основания, по которым человек был признан ограниченно дееспособным, отпадают, суд отменяет как ограничение дееспособности, так и попечительство (и. 2 ст. 30 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что со 2 марта 2015 г. ограниченно дееспособными признаются граждане, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. Над ними также будет устанавливаться попечительство, но в отличие от прочих лиц, признанных ограниченно дееспособными, такие граждане будут иметь право самостоятельно совершать не только мелкие бытовые, но и все иные сделки, которые дозволено совершать малолетним, а также самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами (см. Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-Ф3).

Можно наблюдать определенные аналогии в положении, с одной стороны, недееспособных и малолетник, с другой — ограниченно дееспособных и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Так, над первыми устанавливается опека, над вторыми — попечительство. Недееспособные, как и малолетние, вообще не несут гражданско-правовой ответственности, а объем ответственности ограниченно дееспособных является таким же, как у несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Если же говорить о перечне сделок, которые могут совершаться несовершеннолетними самостоятельно, то он несколько больше, чем у недееспособных и ограниченно дееспособных лиц.

Не следует путать с опекой и попечительством, которые устанавливаются над лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, такое явление, как патронаж. Патронаж может устанавливаться над совершеннолетними людьми, которые по состоянию здоровья (как правило, физического) не в силах самостоятельно реализовывать и защищать свои права. Патронаж устанавливается с их согласия и не влечет ограничения дееспособности. Помощник, который назначается лицу, находящемуся под патронажем, заключает с ним договор и может быть освобожден от своих обязанностей по основаниям, указанным в договоре (ст. 41 ГК РФ).

С учетом изменений, внесенных в ГК РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 ГК РФ) .

Главный признак юридического лица — имущественная обособленность. Этот признак позволяет отличать юридические лица, построенные на основе членства, от объединений, которые не являются юридическими лицами. Например, не имеет имущественной обособленности и, следовательно, не признается юридическим лицом, объединение, возникающее на основе договора простого товарищества. Стороны такого договора обязуются соединить свои вклады и совместно действовать для достижения определенной цели (и. 1 ст. 1041 ГК РФ). При этом внесенное товарищами имущество признается их общим имуществом. Так, если товарищи объединили имущество, которым обладали на праве собственности, то теперь оно принадлежит им всем одновременно в определенных долях (п. 1 ст. 1043 ГК РФ). То есть до заключения договора его участники осуществляли право собственности отдельно от других лиц, а теперь стали сособственниками внесенного имущества. При этом никакого нового носителя права собственности, отличного от участников простого товарищества, не возникло. Совсем другая ситуация образуется при создании юридического лица, например общества с ограниченной ответственностью. После внесения имущества (оплаты доли в уставном капитале) участник общества теряет право собственности на него. Соответствующее право получает общество. Это и означает, что в результате создания юридического лица возникает новый субъект права, который обладает имущественной обособленностью.

Как и другие субъекты права, юридические лица обладают правои дееспособностью. Право- и дееспособность у юридического лица возникают одновременно. Обычно это связано с моментом государственной регистрации. Однако если юридическое лицо занимается лицензируемым видом деятельности (например, банковской или страховой деятельностью), для возникновения правои дееспособности необходимо также получение соответствующей лицензии. Если же для осуществления своей деятельности юридическому лицу необходимо получить членство в саморегулируемой организации или свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, правои дееспособность возникают с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи указанного свидетельства. Следует отметить, что юридическое лицо может иметь только такие гражданские права, которые соответствуют целям сто деятельности (ст. 49 ГК РФ).

Правоспособность юридического лица, как правило, прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц (абз. 1 п. 3 ст. 49 ГК РФ). Это может произойти вследствие ликвидации, когда юридическое лицо прекращает существование без перехода его прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ), или вследствие реорганизации, осуществленной в одной из допустимых форм (слияние, присоединение, разделение, преобразование[1]), когда права и обязанности юридического лица переходят к новым юридическим лицам — правопреемникам (ст. 57 и 58 ГК РФ).

Правоспособность юридического лица также прекращается при прекращении действия лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ (абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК РФ).

Все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. Коммерческими считаются юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Некоммерческие, наоборот, не имеют такой цели (впрочем, во исполнение своих основных целей они могут извлекать прибыль, которая, однако, не распределяется между участниками таких организаций) (ст. 50 ГК РФ).

Кроме того, юридические лица делятся на корпоративные и унитарные. Корпоративные организации строятся на началах членства, и участники таких организаций приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица. Унитарными же считаются юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства (п. 3 ст. 48 и ст. 65.1 ГК РФ).

Юридическое лицо может быть создано только в одной из форм, предусмотренных ГК РФ (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий (п. 2 ст. 50 ГК РФ).

Хозяйственными товариществами и обществами признаются корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (п. 1 ст. 66 ГК РФ). Принципиальное отличие между хозяйственными товариществами и обществами можно свести к тому, что товарищества — это объединения лиц (как физических, так и юридических), а общества — это объединения капиталов[2]. Участником общества можно быть уже после внесения вклада в уставный капитал, а участником товарищества можно стать лишь при условии самостоятельного участия в его основной деятельности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества) (п. 3 ст. 66 ГК РФ). Как уже было сказано, товарищества являются не только объединением капиталов, но и объединением лиц, и предполагают непосредственное участие в делах товарищества. А так как речь идет об участии в предпринимательской деятельности, то участниками товариществ могут быть только коммерческие организации или индивидуальные предприниматели (п. 5 ст. 66 ГК РФ) .

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена всех участников либо имя одного или нескольких из них с добавление слов «и компания», а также слов «полное товарищество» (ст. 69 ГК РФ). Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников (п. 1 ст. 71 ГК РФ) .

По общему правилу прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале (п. 1 ст. 74 ГК РФ). Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную (т.е. дополнительную) ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ). Это означает, что при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников товарищества или всех вместе, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ). Если долги будут погашены одним участником товарищества, он будет вправе предъявить регрессное (т.е. обратное) требование к другим товарищам за вычетом доли, падающей на него самого (ст. 325 ГК РФ).

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками (полными товарищами) есть несколько вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК РФ). Вкладчиками в товариществе на вере могут быть физические и юридические лица, а также публично-правовые образования (абз. 2 п. 5 ст. 66 ГК РФ). Число вкладчиков не должно превышать 20. В отличие от полных товарищей, имена которых должны быть включены в фирменное наименование товарищества на вере с добавлением слов «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», имена вкладчиков в фирменное наименование не включается (п. 3 и 4 ст. 82 ГК РФ).

При недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников товарищества или всех вместе, притом как полностью, так и в части долга. Поскольку вкладчик несет риск убытков только в пределах вклада, то принимать участия в погашении долга он не будет. Долг будут погашать только участники товарищества на вере, причем так же, как это происходило бы в полном товариществе.

Следует заметить, что особой разновидностью хозяйственных товариществ признаются также крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в качестве юридического лица в соответствии с Законом РСФСР от 22.11.1990 № 348−1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (ст. 86.1 ГК РФ). Согласно Федеральному закону от 25.12.2012 № 263-ФЗ они вправе сохранить статус юридического лица только на период до 1 января 2021 г., так как новый Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» не предполагает их регистрации в качестве юридических лиц.

Хозяйственные общества в отличие от товариществ предполагают только объединение капиталов, и личное участие учредителей (участников) общества в сто делах не требуется, хотя и не исключается. Отсюда вытекает возможность участия в них физических и юридических лиц, а также публично-правовых образований (абз. 2 п. 5 ст. 66 ГК РФ). Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества) (п. 3 ст. 66 ГК РФ) .

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) общество, уставный капитал которого разделен на доли и участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (п. 1 ст. 87 ГК РФ) .

Особенности этой организационно-правовой формы юридического лица регулируются не только ГК РФ, но и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В частности, данный Закон устанавливает требования к размеру уставного капитала ООО, который не может быть меньше 10 тыс. руб. (абз. 2 п. 1 ст. 14).

ООО может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, при этом число участников общества не должно быть более 50 (ст. 88 ГК РФ).

Предположим, что ООО состоит из трех участников, при этом их вклады составляют 10, 20 и 30 тыс. руб. соответственно. Если у юридического лица не останется никаких активов, но будет иметься непогашенный долг — к примеру, 100 тыс. руб., то кредиторы общества не смогут взыскать его с участников общества, поскольку они несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей. Долг размером в 100 тыс. руб. так и останется непогашенным.

Акционерное общество (АО) — общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники АО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК РФ). Помимо ГК РФ, деятельность АО регламентируется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .

АО могут быть публичными и непубличными. Публичным является АО, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах (ст. 66.3 и 97 ГК РФ).

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (п. 1 ст. 99 ГК РФ). Требования к размеру уставного капитала акционерных обществ устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» .

Для организации малого предпринимательства подходит такая форма юридического лица, как производственный кооператив. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией (ст. 106.1 ГК РФ).

Помимо ГК РФ, деятельность производственных кооперативов регулируется Федеральным законом от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» .

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размере и порядке, которые определяются Федеральным законом «О производственных кооперативах» и его уставом (п. 2 ст. 106.1 ГК РФ). Число членов кооператива не может быть меньше пяти (п. 4 ст. 106.2 ГК РФ). Имущество производственного кооператива делится на паи его членов в соответствии с уставом. При этом определенная часть имущества может составлять неделимые фонды, которые используются на цели, определенные уставом. По общему правилу прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием (ст. 106.3 ГК РФ).

Относительно ноной формой коммерческих организаций является хозяйственное партнерство. Особенности этой разновидности юридических лиц регулируются Федеральным законом от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. Участники партнерства не отвечают, но обязательствам партнерства и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов (ст. 2 Закона). Число участников партнерства не должно быть более 50 (п. 3 ст. 4 Закона). Каждый участник партнерства обязан внести вклад в складочный капитал партнерства, при этом минимальный размер складочного капитала законом не установлен (п. 1 ст. 10 Закона). Представляется, что хозяйственное партнерство совмещает в себе черты «как хозяйственного общества в виде отсутствия ответственности участников по долгам корпорации, так и товарищества в виде отсутствия минимального уставного капитала и свободно определяемой структуры управления»[3].

Коммерческие юридические лица могут также создаваться в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий. Это юридические лица, которые не имеют права собственности на закрепленное за ними имущество. Право собственности на это имущество сохраняется за учредителями предприятий. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может распределяться по вкладам. Имущество унитарного предприятия находится у него на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 113 ГК РФ).

Деятельность унитарных предприятий определяется ГК РФ и Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» .

Унитарное предприятие создается по решению государственного органа или органа местного самоуправления (п. 1 ст. 114 ГК РФ). Размер уставного фонда государственного унитарного предприятия не должен быть менее 500 тыс. руб., а муниципального унитарного предприятия — менее 100 тыс. руб. (п. 3 ст. 12 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

Некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками, но учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган. Некоммерческие корпоративные организации создаются в форме потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (ст. 123.1 ГК РФ).

Некоммерческие унитарные организации создаются в форме фондов, учреждений, автономных некоммерческих организаций и религиозных организаций.

Публично-правовые образования, т. е. Российская Федерация как государство, субъекты РФ и муниципальные образования, также являются субъектами гражданского права в тех случаях, когда вступают в гражданские правоотношения на равных началах с иными участниками этих отношений — физическими и юридическими лицами. К публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданских правоотношениях, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК РФ). От имени Российской Федерации и субъектов РФ в гражданских правоотношениях участвуют, как правило, органы государственной власти, а от имени муниципальных образований — органы местного самоуправления (ст. 125 ГК РФ). Публично-правовые образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности. При этом, по общему правилу, юридические лица, созданные публично-правовыми образованиями, не отвечают по их обязательствам (ст. 126 ГК РФ).

  • [1] Существует также такая форма реорганизации, как выделение, которая не приводит к прекращению деятельности юридического лица.
  • [2] Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2013. С. 221.
  • [3] Суханов Е. А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные труды 2008−2012 гг. М.: Статут, 2013. С. 209.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой