Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Право на товарный знак и право на знак обслуживания

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В настоящее время приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака… Читать ещё >

Право на товарный знак и право на знак обслуживания (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На товарный знак признается исключительное право. Это право удостоверяется свидетельством на товарный знак.

Роль товарного знака как средства индивидуализации товаров постоянно возрастает в условиях формирования свободного рынка товаров, работ и услуг. Товарный знак в рыночных условиях служит действенным средством создания здоровой конкурентной среды. Товарные знаки наряду с фирменными наименованиями и другими средствами индивидуализации помогают потребителям ориентироваться в однородных товарах различных производителей, приобретать наиболее качественные товары и избегать подделок.

Главная функция товарного знака — отличительная. При этом товарный знак помогает отличать не любые, а лишь однородные товары различных производителей. Если знак зарегистрирован для мебели, он не поможет в выборе зубной пасты. Другая важная функция — рекламная. Товарный знак, маркирующий хорошо зарекомендовавший себя товар, делает ему рекламу, повышает репутацию производителя, увеличивает объемы сбыта товаров и размеры прибыли.

Товарные знаки как средства индивидуализации товаров не являются плодом интеллектуальной деятельности, результатом которой служат произведения литературы, науки, искусства, исполнения, изобретения и тому подобные достижения, охрана которым предоставляется авторским правом, смежными правами и патентным правом. Однако по правовой охране они приравнены к указанным охраняемым результатам умственного труда и в этом смысле также являются в соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК объектами интеллектуальной собственности их владельцев.

Установленные ГК правила о товарных знаках, соответственно, применяются к знакам обслуживания. Эти знаки служат целям индивидуализации работ, выполняемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, либо оказываемых ими услуг.

В истории России правовая охрана товарных знаков развивалась неравномерно. Начало ей положили первые декреты и другие акты Советской власти, такие как, в частности: Декреты СНК РСФСР 1918 г. «О пошлинах на товарные знаки», от 10.06.1922 «О товарных знаках»; постановление СНК СССР от 18.06.1923 «О товарных знаках», постановление ЦИК и СНК СССР от 12.02.1926 «О товарных знаках»[1]; постановление Правительства СССР «О производственных марках и товарных знаках» 1936 г.

Затем в правовом регулировании охраны товарных знаков наступил длительный перерыв, закончившийся утверждением Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Положения о товарных знаках от 23.06.1962. На смену ему пришло постановление Правительства СССР 1962 г. «О товарных знаках», а спустя 12 лег — Положение о товарных знаках, утвержденное приказом Госкомитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий от 08.01.1974 и введенное в действие с 1 мая 1974 г. Нетрудно заметить, что уровень (ведомственный или как максимум правительственный) правовых актов, регулировавших охрану товарных знаков, лишний раз свидетельствовал о несущественной роли этих средств индивидуализации в условиях советской административно-командной экономической системы.

На законодательный уровень регулирование прав на товарные знаки поднялось лишь с началом формирования в нашей стране свободного рынка товаров, работ и услуг. Нормы о товарных знаках были включены в Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» 1991 г., который, однако, не вступил в силу в связи с распадом СССР. Поэтому, по существу, первым законом, реально урегулировавшим охрану товарных знаков, стал Закон РФ от 23.09.1992 № 3520−1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В части первой ГК, вступившей в силу с 1 января 1995 г., о товарных знаках и знаках обслуживания было впервые сказано как об элементе предприятия (в смысле имущественного комплекса по ст. 132 ГК) и объекте исключительного права (интеллектуальной собственности — по формулировке, утратившей силу с 1 января 2008 г. ст. 138 ГК). Кроме того, в аналогичном смысле товарные знаки и знаки обслуживания были упомянуты в ст. 559 (продажа предприятия), 1027 и 1032 ГК (о договоре коммерческой концессии).

В связи с присоединением СССР с 1 июля 1965 г. к Парижской конвенции по охране промышленной собственности и продолжающимся участием в ней Российской Федерации в нашей стране действуют нормы ст. 4, 6 и 7 данной Конвенции, относящиеся к товарным знакам и закрепленные в ст. 1482, 1495, 1507—1511 части четвертой ГК.

Важное значение для международной регистрации товарных знаков имеет Соглашение о международной регистрации знаков (г. Мадрид, 14 апреля 1891 г.) и Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (15 июня 1957 г.). Для развития российского законодательства о товарных знаках в последние годы заметную роль сыграли подготовленный Международным бюро ВОИС Договор о законах по товарным знакам — Trade law Treaty (tit) (г. Женева, 27 октября 1994 г.) (Россия присоединилась к TLT И мая 1998 г.), Договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.), а также Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS)'.

Длительное время законодательство признавало субъектами права на товарный знак лишь юридические лица. В настоящее время они также названы в первую очередь как обладатели исключительного права на товарный знак. При этом, поскольку согласно ст. 1477 ГК товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц (а также их работ или услуг при регистрации знака обслуживания), обладателями исключительного нрава на товарные знаки могут быть не все юридические лица, а прежде всего те, которые выпускают товары (либо производят работы или оказывают услуги), т. е. коммерческие организации — юридические лица.

Физические лица приобрели возможность стать обладателями права на товарный знак только после того, как они стали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с Законом РСФСР от 25.12.1990 № 445−1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности», Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденным Указом Президента РФ от 08.07.1994 № 1482, которые в настоящее время утратили силу, и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) могло быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Статья 1478 ГК в основном закрепила аналогичную норму.

Многие виды предпринимательской деятельности могут осуществляться молодыми людьми, в том числе не достигшими совершеннолетия. В этих целях гражданское законодательство предусматривает возмож-[2]

ность эмансипации физического лица, т. е. объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным при условии его работы по трудовому договору или занятия с согласия законных представителей (родителей, усыновителей либо попечителя) предпринимательской деятельностью. Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия законных представителей или по решению суда — при отсутствии такого согласия (ст. 27 ГК).

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2013 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». При этом главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть только гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (п. 5 ст. 23 ГК). Уполномоченным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, в соответствии с указанным Законом является ФНС России, подчиненная Минфину России.

Предпринимательская деятельность граждан регулируется ст. 23 и 25 ГК. Вместе с тем к предпринимательской деятельности этих субъектов могут применяться, за некоторыми исключениями, также правила закона, регулирующие деятельность коммерческих организаций — юридических лиц. Все физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, признаются субъектами малого предпринимательства.

На практике индивидуальных предпринимателей нередко для краткости именуют ПБОЮЛ. Во избежание недоразумений следует отметить, что ни в одном федеральном законе нет такой аббревиатуры. По мысли ее «изобретателей» она должна означать «предпринимателей без образования юридического лица»[3].

Право иностранного физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где данное физическое лицо зарегистрировано в таком качестве. Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности, т. е. бизнеса индивидуального предпринимателя (ст. 1201 ГК).

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» «личное подсобное хозяйство — форма.

^предпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции" (п. 1 ст. 2). Поэтому «реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью» (и. 4 ст. 2).

Обладателями исключительного права на товарный знак могут стать также правопреемники юридических лиц при их реорганизации, наследники индивидуальных предпринимателей — физические и юридические лица, а также другие лица, приобретающие в силу закона или договора данное исключительное право[4].

Товарные знаки в Российской Федерации регистрирует только один государственный орган — федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Государственная регистрация осуществляется путем внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, сокращенно именуемый Государственным реестром товарных знаков.

Документ, выдаваемый на товарный знак, традиционно именуется свидетельством. Обязательным условием его выдачи служит, как и для выдачи патента на результаты интеллектуальной деятельности (на изобретение, полезную модель, промышленный образец), регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. В качестве охранного документа свидетельство выполняет две основные функции: 1) удостоверяет приоритет товарного знака и 2) исключительное право на товарный знак. Исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, действует в отношении только тех товаров, которые указаны в самом свидетельстве. Перечень данных товаров определяется в соответствии с правилами Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, урегулированной Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Классификация товарных знаков может производиться по разным основаниям: по средствам выражения, по их форме и сочетанию форм и средств выражения.

По средствам выражения различают словесные (средства выражения — буквы и слова), изобразительные (средства выражения — краски, цвета), объемные (средства выражения — неодномерные, т. е. пространственные, предметы материального мира: мрамор, бронза, сталь и т. п.). К числу других видов по средствам их выражения можно отнести звуковые и обонятельные товарные знаки.

Значительно реже регистрируются голографические, динамические, осязательные, вкусовые, световые, позиционные и жестикуляционные товарные знаки[5].

Разработка различных видов товарных знаков требует использования тонкостей лингвистики, психологии, музыкальных познаний, познаний в области изобразительного искусства и скульптуры. По мнению лингвистов, словесные товарные знаки независимо от происхождения элементов, из которых они состоят, относятся к искусственным словам. К ним неприменимы термины традиционной грамматики (корень, суффикс). Тем не менее подобные товарные знаки — это все-таки слова, а каждое слово должно быть оформлено так, чтобы оно могло склоняться, согласовываться с определениями и вообще входить в ряд аналогичных слов[6].

Как в словесных, гак и в изобразительных товарных знаках могут фигурировать различные предметы живой и неживой природы. Однако выбор большинства товарных знаков базируется на интуитивных предположениях тех, кто хочет продать продукт. Они склонны обосновывать свой выбор товарных знаков собственными знаниями физических свойств изделия, а затем полагать, что их личные взгляды будут соответствовать психологии и схемам восприятия, существующим в группах потребителей[7]. Поэтому в мировой практике в основе многих товарных знаков используются своеобразные вечные привлекательные символы: солнце, глаза, женская фигура, звезды, короны и т. п.

По мнению Г. Чармэссона, в анатомии хорошей торговой марки «следует избегать описаний, фамилий, аббревиатур, названий, которые можно перепутать с уже существующими, а также тех, которые могут вызвать неприятные ассоциации па языке любой страны, в которой будет продаваться ваша продукция»[8].

Типичными объемными товарными знаками являются закрепленные на капоте автомобиля фигурки бегущего оленя (автомобиль «Волга»), трех лучей в окружности (автомобиль «Мерседес») и т. п. Объемные товарные знаки часто выражаются в виде упаковок товаров — коробок конфет, бутылок и банок для напитков, флаконов духов, моющих средств и т. п. Примерами звуковых товарных знаков могут служить позывные звуки радиостанции, а обонятельных — базовый запах определенной линии парфюмерного изделия (духи «Москва», «Шанель» и т. п.).

Комбинированные товарные знаки сочетают элементы различных других товарных знаков. Чаще всего в них сочетаются элементы словесных и изобразительных товарных знаков. Например, изображения ладьи и слова «Жигули» (автомобиль производства АО «Тольяттинский автомобильный завод»). Нередко словесный элемент комбинированного знака представляет собой часть фирменного наименования юридического лица. Примерами подобных товарных знаков сейчас нередко служат помещаемые на изделиях и (или) их упаковке (таре) этикетки (чая, кофе, кондитерских изделий и напитков).

Классификация товарных знаков может основываться также на других критериях. Если словесный или другой товарный знак предназначен для обозначения товаров, производимых или реализуемых несколькими лицами, входящими в объединение этих лиц, и эти товары обладают едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками, он именуется коллективным знаком. Товарный знак или обозначение, которые в результате интенсивного использования стали широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей, в отношении товаров заявителя могут быть в установленном законом порядке признаны общеизвестными товарными знаками. Охрана общеизвестного знака предоставляется на основании решения Роспатента.

Нормы ст. 1508 и 1509 об общеизвестных товарных знаках основываются на ст. O. quinquies С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в соответствии с которой «чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака». Примерами подобных товарных знаков могут служить широко известные благодаря их длительному использованию во всем мире обозначения «ВР» (бензин), «ТДК» (видеокассета), «BMW» (автомобили). Поскольку охрана подобных обозначений за рубежом применяется давно, а в России установлена впервые, примеров аналогичных российских товарных знаков пока не наблюдается. Различительная способность в указанном случае получила название «приобретенной различительной способности».

Отдельно в п. 2 с. 1482 ГК определяются колористические признаки товарного знака. Регистрация товарного знака не зависит от того, в каком цвете или сочетании цветов он выполнен. Выбор цвета или цветового сочетания определяется заявителем. Однако это не означает, что использование товарного знака, зарегистрированного в одном цвете или цветовом сочетании, в другом цвете или цветовом сочетании не будет рассматриваться как нарушение права на товарный знак. Если использованы словесные, изобразительные и иные признаки знака, изменение лишь одного цвета не означает, что третье лицо не использовало знак, зарегистрированный в другом цвете или цветовом сочетании.

Статья 1483 ГК содержит нормы, являющиеся ключевыми для определения охраноспособности товарного знака и его государственной регистрации. В отличие от критериев патентоспособности, скажем, изобретения, закрепленных в ст. 1350 ГК, сравнение с которыми заявленного новшества позволяет вынести решение о выдаче или об отказе в выдаче на него патента, охраноспособность товарного знака устанавливается своеобразным методом «от противного».

ГК закрепляет перечень обозначений, которые по тем или иным причинам не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Прежде всего, не допускается государственная регистрация как товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Подобная способность является определяющим признаком товарного знака. Ее конкретное проявление зависит от специфических свойств товара, для которых предназначен товарный знак. Однако в любом случае отсутствие у какоголибо обозначения свойства оказания потребителю товара помощи в распознании определенных однородных товаров различных производителей лишает всякого смысла его регистрацию в качестве товарного знака.

Вследствие сказанного не обладают различительной способностью, скажем, любые знаки пунктуации и препинания — точки, запятые, тире и т. п., а также линии, простые геометрические фигуры, отдельные буквы и цифры, не несущие никакой информационно-смысловой нагрузки. Точно так же не обладают различительной способностью сами по себе наименования видов товаров (мебель, брюки, посуда и т. п.), слова и знаки, указывающие на особенности стирки и глажения отдельных видов одежды.

В подп. 1—4 п. 1 ст. 1483 ГК отдельно названы как нерегистрируемые в качестве товарных знаков обозначения, состоящие целиком из одного из четырех видов перечисленных в данном пункте элементов. Прежде чем пояснить эти виды, следует отметить, что правила п. 1 ст. 1483 базируются на нормах ст. 6. quinquies В (2) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, где говорится о знаках, которые «лишены какихлибо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана». Несмотря на некоторые различия правил Конвенции и п. 1 ст. 1483 ГК, в основном они соответствуют друг другу.

Итак, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, наряду с обозначениями, не обладающими различительной способностью, также обозначений, состоящих только из элементов, во-первых, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Речь идет о таких общеупотребительных обозначениях, как, например, «автомобиль», «кофеварка», «компьютер» и т. п. Во-вторых, не допускается государственная регистрация обозначений, состоящих полностью из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, такими символами, как, например, знак остановки «Stop», изображение утюга, перечеркнутого двумя линиями, как символ того, что изделие не подлежит глажению при помощи этого нагревательного прибора. Примерами общепринятых терминов могут служить обозначения типа «температура», «сила тока», «глагол» и другие бытовые условные научно-технические категории. В-третьих, не регистрируются обозначения, элементы которых исключительно характеризуют, т. е. оценивают, товары как таковые, указывая на их вид (туфли, цемент, стеклопакет), качество (прочный, надежный, яркий), количество (тонна, литр, кубометр), свойство (твердый, водоотталкивающий, несгораемый), назначение (кровельный, консервный, зимний), ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров (в том числе названия и адреса фирм-производителей и поставщиков). Наконец, в-четвертых, в регистрации знака может быть отказано, если он состоит только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (шар — для футбольных мячей, силуэт электрической лампочки — для электрических ламп накаливания, изображение сооружения в форме раздаточных колонок и кассового помещения, накрытых плитой на опорах, — для автозаправочной станции).

Сказанное не исключает полностью использования перечисленных элементов. Однако они могут быть включены в товарный знак лишь как неохраняемые элементы. Кроме того, необходимо, чтобы эти элементы не занимали в товарном знаке доминирующего, т. е. преобладающего, главенствующего смыслового или объемно-пространственного положения.

Вместе с тем все указанные запреты не применяются в отношении обозначений, которые:

  • 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
  • 2) состоят только из элементов, указанных в подп. 1—4 п. 1 ст. 1483 ГК и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Следующие виды запрета на регистрацию также напрямую связаны с международным договором РФ, а именно со ст. 6. ter названной выше Парижской конвенции. Согласно подп. «а» п. 1 данной статьи «страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики». В последующих пунктах и подпунктах ст. 6. ter конкретизируются различные частные модификации указанных запретов.

Пункт 2 ст. 1483 ГК не допускает государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со ст. 1231.1 ГК, или сходны с ними до степени смешения.

Согласно данной статье не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

  • 1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.);
  • 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки, например, ООН, ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета, Всемирной организации здравоохранения);
  • 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия (например, эталонные гири, орден Почета, погоны полковника Вооруженных Сил РФ).

Указанные официальные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в промышленный образец или средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

Как известно, с введением в действие в Российской Федерации Федеральных конституционных законов от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» и от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» установлены специальные правила использования данных форм российской государственной символики, определяющих перечни видов зданий, кабинетов, залов и бланков документов, на которых или в которых должен помещаться Герб или Флаг России. Право установления других случаев использования данных форм государственной символики России предоставлено Президенту РФ.

Использование некоторых видов символики урегулировано специальной международной конвенцией. Имеется в виду Найробский договор об охране олимпийского символа (г. Найроби, 26 сентября 1981 г.), в котором участвует и Россия. Этот договор устанавливает условия и порядок получения согласия находящегося в г. Лозанна (Швейцария) Международного олимпийского комитета (МОК) на использование олимпийской символики. Данная символика выражается в виде пяти переплетенных колец в одноцветном или многоцветном исполнении, олимпийского флага с изображением этих колец и олимпийского девиза, состоящего из трех слов: «быстрее, выше, сильнее» (на латинском языке).

Положения ст. 6. ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности, касающиеся использования в разрешительном порядке сокращенных или полных наименований государств — членов ВОИС, международных и межправительственных организаций, их гербов, флагов, других символов и знаков, реализуются при помощи Международного бюро ВОИС в Женеве (Швейцария). Заинтересованные лица направляют соответствующие обозначения в данное бюро, а оно производит рассылку полученной информации в страны — участницы Стокгольмской конвенции, учредившие Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Помимо многих перечисленных обозначений, которые хотя бы и как неохраняемые элементы, но все-таки могут быть включены в товарные знаки, если они не занимают в них доминирующего положения, имеются два вида запретов, которые ни при каких условиях не позволяют зарегистрировать некоторые обозначения в качестве товарных знаков. Эти запреты в первую очередь касаются обозначений, которые представляют собой либо содержат элементы, являющиеся ложными или способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. На первый взгляд между ложными товарными знаками и товарными знаками, способными ввести в заблуждение, существует только терминологическое различие. Например, если на автомобиль марки «Жигули» предлагается зарегистрировать товарный знак с указанным в качестве заявителя АО «Московский автомобильный завод имени Лихачева», то подобный знак, будь он зарегистрирован, можно, бесспорно, рассматривать как ложный. Многим известно, что «Жигули» выпускаются Тольяттинским заводом. Поэтому указание в качестве производителя автомобилей московского предприятия будет ложным относительно производителя данного товара и места его нахождения.

Однако не исключена и другая ситуация. Дело в том, что оценка знака как вводящего в заблуждение зависит от субъективных знаний отдельных потребителей об определенном товаре, его производителе и месте нахождения последнего. Скажем, если лицо не знает, что «Жигули» производятся в г. Тольятти, для него указание г. Москвы как места их производства явится фактором, вводящим в заблуждение.

Не подлежат регистрации в качестве товарных знаков обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Категория общественных интересов включает интересы как всего общества, всего населения, так и их отдельных слоев или групп. Обозначения, подпадающие под это основание запрета, как правило, связаны с антигосударственными, антирелигиозными, антидемократическими и (или) националистическими лозунгами, символами (вроде свастики) и иными изображениями, оскорбляющими патриотические, религиозные и тому подобные чувства[9].

Принципы гуманности предполагают уважение к жизни и здоровью как отдельного человека, так и их групп и человечества в целом. Поэтому недопустимы обозначения, регистрация которых в качестве товарных знаков способствовала бы повышению насилия в обществе. Категория общественной морали оценивает любое явление или факт с точки зрения принятого в обществе в конкретный период его существования понимания добра и зла, применимых по отношению не только к людям, но и к животным и природе в целом. Поэтому если, скажем, устройства для мучительной дрессировки животных рассматриваются как аморальные и не могут регистрироваться как изобретения (даже если в техническом плане они вполне патентоспособны), то на том же основании не подлежат регистрации и товарные знаки, маркирующие эти устройства.

Недопустимость государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями, связана с довольно широким кругом юридически значимых объектов. Это особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации либо объекты всемирного культурного или природного наследия. Применительно к официальному наименованию и изображению каждого из этих объектов трактовка их тождества или сходства до степени смешения с заявленным обозначением может различаться. При этом (как и в предыдущих случаях) если тождество (либо ложность) обозначения установить сравнительно нетрудно, то сходство до степени смешения (как и способность ввести в заблуждение) определить значительно труднее, поскольку последнее зависит от субъективных представлений конкретного лица.

Следует также учитывать, что данные основания запрета дословно включены в ст. 1483 ГК. Кроме того, при уяснении содержания п. 4 ст. 1483 ГК необходимо руководствоваться предписаниями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) пародов Российской Федерации» и Положением об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 30.11.1992 № 1487. Положением установлены правила включения особо ценных объектов в хранящийся в Минкультуры России Государственный свод подобных объектов. В числе данных объектов — Большой театр, Третьяковская галерея, архитектурный ансамбль Кижи, Нижегородский кремль и многие другие подобные объекты.

Запрет на государственную регистрацию в качестве товарных знаков изображений культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, связан с отсутствием согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. Например, если изображение Аленушки с картины кисти художника Васнецова хранится в Третьяковской галерее, то на регистрацию данного изображения (в том числе на обертках конфет и (или) на коробках для конфет) в качестве товарного знака необходимо получить согласие администрации указанной галереи. Без такого согласия регистрация не допускается.

Такой вывод полностью соответствует как п. 4 ст. 1483 ГК, так и ст. 12 Положения об особо цепных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, согласно которой «организации, предприятия и учреждения, отнесенные к особо ценным объектам или использующие их, имеют исключительное право использовать в рекламных целях собственное обозначение (официальное наименование, товарный знак), изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, хранящихся в их коллекциях, собраниях и фондах, а также предоставлять такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В целях превентивного приведения законодательства РФ в соответствие с требованием ст. 23 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS) в п. 5 ст. 1483 ГК включены нормы, не допускающие регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств — участников указанного соглашения. Речь идет об обозначениях, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с территории данного государства (производимые в границах его географического объекта).

При этом имеется в виду, что данные вина или спиртные напитки имеют особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением. Кроме того, заявляемый товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории указанного географического объекта.

Таким образом, хотя Россия еще и не присоединилась к Соглашению TRIPS, ее законодательство соответствует требованию п. 1 ст. 23 данного соглашения, по смыслу которого каждая страна-член должна предусматривать правовые средства, позволяющие заинтересованным лицам предотвращать использование географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для спиртных напитков, не происходящих из места, обозначенного данным географическим указанием, даже если указывается подлинное происхождение товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «в стиле», «имитация» или «подобными». Указанные правила касаются прежде всего таких охраняемых обозначений, как «Коньяк», «Шампанское», «Русская водка», «Шотландский виски» и т. п.[10]

Отказ в регистрации товарного знака может быть мотивирован тождеством или сходством до степени смешения заявленных обозначений: во-первых, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492 ГК) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; во-вторых, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором РФ (например, Мадридским соглашением о международной регистрации знаков), в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; в-третьих, с товарными знаками других лиц, признанными в установленном ГК порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты, более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Однако регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подп. 1 и 2 п. 6 ст. 1483 ГК, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Эти положения не применяются только в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

По общему правилу нельзя регистрировать в качестве товарных знаков в отношении любых (т.е. не обязательно однородных) товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с ГК. Сходные правила о недопустимости регистрации товарного знака связаны с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями. Запрет на регистрацию товарного знака может быть предопределен коллизией между заявленным обозначением и некоторыми другими обозначениями, относящимися к сферам авторского и патентного права.

Поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, тождественное названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту. Непременными условиями отказа в регистрации служат: 1) отсутствие согласия правообладателя и 2) возникновение авторских прав ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, или обозначения, сходные до степени смешения с данными объектами, без согласия этого лица или его наследника. Запрет на регистрацию установлен для обозначения, тождественного промышленному образцу и знаку соответствия. Единственным условием запрета служит возникновение прав на эти объекты ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 ст. 1483 ГК. Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается лишь при наличии соответствующего согласия.

Наконец, по основаниям, предусмотренным ст. 1483 ГК, правовая охрана не предоставляется также товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами РФ.

При использовании перечисленных в ст. 1483 ГК мотивов отказа следует исходить из признания тождественными обозначений, у которых совпадают все элементы, а сходными до степени смешения, когда у обозначений имеются некоторые отличия, но они в целом производят аналогичное впечатление на потребителя. Важно и другое: заявленное обозначение сравнивается на предмет его регистрации только с юридически значимыми заявками, т. е. с заявками, которые не были отозваны заявителем или признаны отозванными в установленном законом порядке. Кроме того, не принимаются в расчет так называемые отказные заявки. При оценке однородности товаров учитывается, помимо их классов по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ)[11] и родовидового сходства, некоторые другие дополнительные признаки, в том числе производственно-технологические особенности их изготовления.

Запрет на регистрацию товарного знака может быть предопределен коллизией между заявленным обозначением и некоторыми другими обозначениями, относящимися к сферам авторского и патентного права. В частности, в соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК авторские права распространяются не только на само произведение, но и на его часть, а также на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и если они выражены в какой-либо объективной форме, в том числе, в частности, в письменной форме, в форме изображения, видеозаписи или в объемнопространственной форме.

При этом важно, чтобы перечисленные элементы произведений относились к известным в России произведениям. Источники доказательств известности весьма многочисленны. Сюда можно отнести, в частности, каталоги библиотек, проспекты издательств, различных выставок, информационные материалы всех СМИ и сайты Интернета.

При регистрации в качестве товарного знака обозначения, включающего, с согласия правообладателя, охраняемые объекты авторских прав, разумеется, должны быть установлены все необходимые признаки охраноспособности конкретного вида товарного знака и, прежде всего, его различительная способность. Например, при использовании для такого знака названия какого-либо произведения необходимо, чтобы это название, во-первых, способствовало индивидуализации самого товара и, во-вторых, было названием действительно известного потребителям произведения. Так, для товарного знака фирмы, производящей аксессуары для балетных спектаклей, вполне подошло бы обозначение в виде названия знаменитого балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 любым не противоречащим закону способом. Таким образом, п. 1 ст. 1484 трактует исключительное право на товарный знак как исключительное право использования, действующее в отношении всех третьих лиц (позитивная функция права на товарный знак).

Одновременно и. 1 ст. 1484 ГК закрепляет другую позитивную функцию данного права — возможность распоряжения исключительным правом, а п. 3 — право запрещать использовать сходные с зарегистрированным товарным знаком обозначения (негативная функция права на товарный знак).

Как и исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, искусства и т. п.), а также на другие средства индивидуализации (в частности, на фирменное наименование), характеристика понятия и содержания исключительного права на товарный знак основывается на ряде общих норм об исключительном праве, закрепленных в ст. 1229 ГК.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК основным способом осуществления исключительного права на товарный знак для индивидуализации товаров, работ или услуг служит его помещение на различных объектах, входящих в сферу деятельности владельца знака. Такими объектами в первую очередь служат товары, производимые правообладателем. Многие товары позволяют осуществить нанесение па них самих товарных знаков. В частности, это можно сделать на поверхностях таких товаров, как одежда, обувь, мебель, оргтехника, не нарушая общего их дизайна. Весьма популярными формами размещения товарных знаков служат этикетки и упаковки товаров. Своеобразием отличается использование объемных товарных знаков, которые одновременно служат оболочками (тарой) товаров (флаконы, банки и т. п.). Здесь сами товары как бы олицетворяют зарегистрированные на них товарные знаки.

Особое значение имеют виды действий с товарами, маркированными в той или иной форме зарегистрированным товарным знаком. Данный товарный знак может быть размещен при помощи указанных форм такими действиями, как производство маркированных товаров, предложение об их продаже, продажа, демонстрация на выставках и ярмарках. Перечень действий по реализации товаров не является исчерпывающим. Допускаются иные способы введения в оборот товаров, маркированных зарегистрированными товарными знаками, на территории РФ.

Кроме операций, непосредственно связанных с производством и сбытом маркированных товаров, использованием товарного знака, в рамках осуществления исключительного права на него признаются также хранение или перевозка с этой целью либо ввоз на территорию РФ.

Осуществление исключительного права на товарный знак может производиться при выполнении работ или оказании услуг. В таких случаях речь идет об осуществлении исключительного права на знак обслуживания. Например, знак обслуживания может помещаться на потребительской таре.

Универсальными формами осуществления исключительного права на товарный знак (в том числе знак обслуживания) служит их помещение на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в письменных предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе в направляемых контрагентами друг другу запросах и предложениях о покупке, продаже, перевозке, хранении товаров и грузов, строительстве объектов, страховании товаров, ипотеке, лизинге, факторинге, франчайзинге, лицензионных и т. п. договорах различных классов, типов и видов[12].

Для всех видов товарных знаков, и в особенности для знаков обслуживания, традиционными формами реализации исключительных прав их владельцев служат объявления, вывески и реклама. Использование товарных знаков в рекламе должно производиться с учетов прав и обязанностей всех участников рекламных правоотношений, регулируемых Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Важно отметить, что в соответствии с ч. 11 ст. 5 данного закона «при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства о государственном языке Российской Федерации». Эта норма имеет особое значение для словесных и комбинированных с ними других товарных знаков.

В последние годы значительную роль в реализации обладателями товарных знаков своих прав стала играть всемирная компьютерная сеть Интернет, в том числе доменные имена и другие способы адресации ее пользователей[13].

Запретительную функцию исключительного права на товарный знак, выражающуюся в недопустимости использования кем-либо без разрешения правообладателя обозначений, сходных с его товарным знаком, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, фиксирует п. 3 ст. 1484 ГК. Такой же запрет установлен и для использования третьими лицами обозначений в отношении однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения данных товаров с товарами, маркированными зарегистрированным товарным знаком.

Товарный знак сам по себе, будучи помещен на товарах, их упаковке, размещен в рекламе и в сети Интернет, выполняет функции различения однородных товаров разных производителей, гарантирования их качества и их рекламы. Однако реализация этих его функций значительно возрастает, если для оповещения о своем исключительном праве правообладатель использует знак охраны, помещаемый рядом с товарным знаком. Закон допускает четыре варианта исполнения знака охраны: 1) латинская буква «7?»; 2) латинская буква «R» в окружности (®); 3) словесное обозначение «товарный знак»; 4) «зарегистрированный товарный знак».

Все четыре варианта указывают на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории РФ. Знак охраны усиливает положительное психологическое воздействие на потребителя в его намерении приобрести товар, маркированный не просто каким-либо, возможно, поддельным, обозначением, а именно товарным знаком, прошедшим государственную регистрацию.

Одной из важных проблем товарных знаков является их неиспользование, влекущее серьезные правовые последствия.

В советские годы неиспользование товарного знака обычно было связано с экономической незаинтересованностью его обладателя. В современных рыночных условиях факт неиспользования может быть обусловлен как полной утратой правообладателем интереса к использованию товарного знака, так и другими его тактическими либо стратегическими соображениями, в частности изначальным намерением неиспользования товарного знака, подменой его «номинальным использованием». Законодатель учитывает эти соображения при установлении условий и порядка применения последствий неиспользования товарного знака.

Главным последствием неиспользования товарного знака является досрочное прекращение его правовой охраны. Возможно прекращение правовой охраны товарного знака как тотальное (в отношении всех товаров), так и ограниченное (в отношении части товаров), для индивидуализации которых знак был зарегистрирован.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака допускается при условии его трехлетнего неиспользования. Не имеет значения, в какие из трех лет установленного ст. 1491 ГК срока его охраны имело место неиспользование после государственной регистрации товарного знака. Важно лишь, чтобы эти три года длились непрерывно.

Право подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования предоставлено любому заинтересованному лицу. Им может быть, в первую очередь, конкурент правообладателя по бизнесу. В число данных лиц не входит федеральный орган, но интеллектуальной собственности. Договор о законах, но товарным знакам, в котором Россия участвует с июня 1998 г., даже запрещает патентным ведомствам это делать. Заявление подается в Палату по патентным спорам. Непременным условием этого служит неиспользование товарного знака вплоть до подачи указанного заявления.

При установлении факта неиспользования зарегистрированного товарного знака не имеет значения, кто использует данный знак, — сам правообладатель или другое лицо, которому право использования предоставлено по лицензионному договору согласно ст. 1489 ГК, либо лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя. Это может быть арендатор предприятия, которому на срок аренды предоставлено право использования товарного знака арендодателя, или приобретатель (франчайзи) по договору коммерческой концессии, также приобретший от правообладателя (франчайзера) в числе других исключительные права на его товарный знак.

Кроме того, использование товарного знака должно отвечать требованиям п. 2 ст. 1484 ГК. Из этого правила имеются исключения. Не признаются использованием товарного знака действия, хотя и соответствующие признакам п. 2 ст. 1484, но не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот, т. е. так называемое номинальное использование. В то же время признается использованием товарного знака его применение с изменением его отдельных элементов, если эти изменения, во-первых, не влияют на его различительную способность и, во-вторых, не ограничивают предоставленную товарному знаку правовую охрану.

Поскольку негативные последствия неиспользования товарного знака в виде досрочного прекращения его правовой охраны касаются правообладателя, на него возлагается бремя доказывания использования зарегистрированного товарного знака. Естественно, правообладатель может предоставлять доказательства, свидетельствующие о неиспользовании товарного знака по независящим от него обстоятельствам. В число таких обстоятельств, прежде всего, могут входить обстоятельства непреодолимой силы, т. е. чрезвычайные и непредотвратимые при определенных условиях обстоятельства. Это могут быть как стихийные явления природы, так и военные действия, воспрепятствовавшие деятельности правообладателя и (или) лицензиата по использованию товарного знака. Разумеется, к таким обстоятельствам согласно п. 3 ст. 401 не могут быть отнесены такие факторы, как, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов правообладателя, отсутствие на рынке нужных для правообладателя товаров, которые повлияли на использование им товарного знака, и отсутствие у него необходимых денежных средств. Уважительность причин «реального» неиспользования товарного знака должна быть обоснована правообладателем и при наличии так называемого номинального его использования. Под подобным использованием традиционно понимается распространение правообладателем информации о регистрации товарного знака в СМИ, в рекламе, в деловой переписке, на фирменных бланках и в других аналогичных формах.

Важно подчеркнуть, что перечисленные и другие обстоятельства могут быть приняты во внимание при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Это можно понимать так, что Палата, но патентным спорам правомочна принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и невзирая на наличие подобных обстоятельств, не зависящих от правообладателя.

С прекращением правовой охраны товарного знака прекращается и действие исключительного права на данный товарный знак, регламентированного ст. 1484 ГК.

Следует отметить, что правила ГК о досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака базируются на нормах Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 5 данной Конвенции «если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия».

В свою очередь, п. 2 той же статьи предусматривает, что «применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку». Цель этого положения — разрешить существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, например в случае приспособления некоторых элементов знака, их перевода на другой язык для использования.

Подобно нормам об ограничении действия исключительных авторских и смежных прав закон предусматривает определенное ограничение и в отношении действия исключительного права на товарный знак, именуемое «исчерпанием исключительного права на товарный знак».

Трактовка категории «исчерпание исключительного права на товарный знак» претерпела определенную трансформацию. Статья 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» ранее именовалась как «исчерпание прав, основанных на регистрации товарного знака». Согласно данной статье регистрация товарного знака не давала правообладателю права запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Статья 1487 ГК исходит из положения не столько самого правообладателя, сколько тех лиц, которые используют товарный знак. Их действия не являются нарушением исключительного права на товарный знак. Однако непременным условием в данном случае является факт введения маркированных товарным знаком товаров в гражданский оборот на территории РФ именно правообладателем либо иными лицами, но обязательно с согласия правообладателя.

Вместе с тем назначение института «исчерпания прав» в конечном счете осталось неизменным. Его суть состоит в том, чтобы обладатель права на товарный знак не мог дважды осуществить свое право. Однако данное ограничение касается только случаев введения впервые маркированных товаров в гражданский оборот именно на территории РФ. Если это было сделано в другой стране, а затем кто-либо приобрел там маркированные товары и ввез их в Российскую Федерацию, это следует рассматривать как нарушение исключительного права правообладателя. Подобные правила имеют целью пресечение так называемого параллельного импорта, ущемляющего имущественные интересы правообладателя.

Исключительное право на товарный знак носит срочный характер. В соответствии с п. 1 ст. 1491 ГК установлен 10-летний срок действия исключительного права на товарный знак. Его действие начинается, однако, не со дня выдачи свидетельства на товарный знак, а со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.

Вместе с тем действие исключительного права ограничивается 10-летним сроком далеко не на всякий товарный знак, поскольку этот срок может быть продлен неограниченное число раз. Продление срока каждый раз на очередные 10 лет производится по заявлению правообладателя. Продление осуществляется, естественно, прежде всего на товарные знаки, индивидуализирующие товары, работы и услуги, хорошо зарекомендовавшие себя на соответствующем рынке.

Заявление на продление срока действия исключительного права на товарный знак должно быть подано правообладателем в течение последнего года действия данного права. Если правообладатель не смог этого сделать, ему предоставляется своеобразная «льгота»: он может ходатайствовать о продлении срока действия исключительного права, и на это ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении данного срока.

Указанный орган фиксирует продление срока действия исключительного права на товарный знак путем внесения записи об этом. Запись вносится в два документа: в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак. Подобное двойное фиксирование продления дает возможность правообладателю без обращения каждый раз в отдел Государственного реестра подтвердить любым заинтересованным лицам, прежде всего потенциальным лицензиатам, факт действия его исключительного права на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак изначально приобретается путем государственной регистрации знака в рамках заявочно-экспертной процедуры.

Оформление исключительного права на товарный знак традиционно осуществляется путем подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, коллективного знака, кратко именуемую заявкой. Заявка подается в федеральный орган по интеллектуальной собственности. В качестве заявителей могут выступать юридические лица. Что касается физических лиц (граждан), то они могут подавать заявки лишь в случае, если они обладают правами индивидуального предпринимателя.

Заявка на товарный знак строго формализована. И первое легальное требование к ней выражается в том, что она должна относиться только к одному товарному знаку. Не принимаются к рассмотрению заявки, относящиеся к двум или более товарным знакам.

Точно так же формализован и сам состав заявки. Она должна включать строго определенный набор документов, которые представляются в последовательности, установленной п. 3 ст. 1492 ГК.

В первую очередь заявка на товарный знак должна содержать заявление о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака. Обязательными реквизитами заявления служат указания заявителя в зависимости от его статуса (гражданин или юридическое лицо) на его место жительства или место нахождения.

Имя заявителя-гражданина должно обозначаться в соответствии с п. 1 ст. 19 ГК и включать его фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Наименование заявителя — юридического лица согласно п. 1 ст. 54 ГК должно содержать указание на его организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество и т. п.). Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях — наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно в силу п. 1 ст. 54 ГК иметь фирменное наименование. Требования к данному наименованию устанавливаются разд. VII ГК и другими законами, в частности законодательством об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью и др.

Место жительства заявителя-гражданина согласно п. 4 ст. 20 и п. 1 ст. 1473 ГК определяется как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а местонахождение юридического лица — это место его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК).

Следующим документом заявки служит заявляемое обозначение. Его внешнее выражение зависит от вида товарного знака: словесного, изобразительного или комбинированного. Их выражение не представляет особой сложности. Сложнее выполнить (представить) звуковые, световые, обонятельные и тому подобные товарные знаки. Они выражаются, прежде всего, в их названиях, а также в графических изображениях, фонограммах и т. п.

Важным документом заявки является перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака. Эти товары сгруппированы по классам МКТУ. Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания утверждены приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.

Не менее важен и такой документ заявки, как описание заявляемого обозначения. Особое значение этот документ имеет для таких товарных знаков, которые невозможно изобразить словами, рисунком или их комбинацией. Назначение описания заключается именно в раскрытии всех признаков обозначения как товарного знака, его сущности и содержания. Описание должно характеризовать признаки товарного знака, в том числе его неохраняемые элементы. В описании можно подробно описать характер звукового (тон, высота звучания, тембр), светового (насыщенность, цвет, длительность и т. п.) или обонятельного (аромат, резкость и т. п.) товарного знака.

В соответствии с и. 4 ст. 1492 ГК заявка должна быть подписана заявителем, а если она подается через патентного поверенного или иного представителя — заявителем или его представителем, который подает заявку.

Если заявителем является индивидуальный предприниматель, то он сам ставит свою подпись. В случае подачи заявки юридическим лицом ее подписывает физическое лицо, являющееся органом данного юридического лица, действующим в качестве представителя юридического лица по закону согласно и. 1 ст. 53 и и. 1 ст. 182 ГК. В соответствии с учредительными документами юридического лица в этом качестве может выступать, например, его генеральный директор или управляющий.

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 53 ГК лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно и обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. При этом данное лицо несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Важную роль в оформлении как патентных прав, так и прав на товарные знаки, играют патентные поверенные. В соответствии со ст. 1247 ГК ведение дел с федеральным органом по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, или через иного представителя, полномочия которых должны быть удостоверены доверенностью.

Следует различать два варианта представительства с участием патентных поверенных, когда: а) ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, или через иного представителя; б) ведение дел с данным органом осуществляется только через патентных поверенных, зарегистрированных в этом органе, если международным договором РФ не предусмотрено иное. Во втором варианте обязательное участие патентного поверенного касается граждан, постоянно проживающих за пределами территории РФ (т.е. иностранных граждан и российских граждан, которые постоянно проживают за границей). Точно так же ведут дела в России только через российского патентного поверенного иностранные юридические лица. При этом имеются в виду не только подобные лица, находящиеся за пределами территории РФ, но и иностранные юридические лица, находящиеся на территории РФ и зарегистрированные как юридические лица со 100%-ным иностранным капиталом (см. Федеральный закон «О патентных поверенных» — см. разд.4.2 гл. 4).

Особо регламентирована обязанность заявителя, правообладателя, иного лица, ведущего дела с федеральным органом по интеллектуальной собственности самостоятельно или через представителя, не являющегося зарегистрированным в указанном органе патентным поверенным, по требованию данного органа сообщить адрес на территории РФ для переписки.

Если заявка подается на коллективный знак, то в соответствии с и. 5 ст. 1492 к ней должен быть приложен также устав коллективного знака (п. 1 ст. 1511 ГК).

Для ознакомления с документами заявки на товарный знак (ст. 1493 ГК) и ее надлежащей экспертизы имеет значение язык заявки. По общему правилу заявка на товарный знак подается только на русском языке. Несколько иные требования установлены для документов, прилагаемых к заявке.

Эти документы могут представляться на русском или другом языке. Однако в последнем случае к заявке необходимо приложить их перевод на русский язык в срок не более двух месяцев со дня направления заявителю федеральным органом по интеллектуальной собственности уведомления о необходимости представления перевода.

Статья 1492 ГК содержит лишь самые важные требования к документам к заявке на товарный знак и прилагаемым к ней документам, в совокупности именуемым документами заявки. Установление подробных требований к этим документам делегировано федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (Минэкономразвития России).

В настоящее время приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форма свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форма свидетельства на коллективный знак. Кроме того, приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 483 утвержден Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов.

Чрезвычайно важной, с точки зрения установления приоритета товарного знака согласно ст. 1494 ГК, является норма, установленная в п. 8 ст. 1492 и определяющая дату подачи заявки на товарный знак. Такой датой считается день поступления в федеральный орган по интеллектуальной собственности документов заявки, т. е. заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, заявляемого обозначения и перечня товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, сгруппированных по классам МКТУ.

На практике, однако, заявители далеко не всегда представляют все эти три документа одновременно. С учетом этого п. 8 ст. 1492 ГК предусматривает, что если необходимые документы заявки представлены не одновременно, то датой подачи заявки считается день поступления последнего документа.

Подача заявки на товарный знак снимает с заявителя обеспокоенность за возможное неправомерное присвоение кем-либо его обозначения и регистрацию на имя другого лица. Поэтому после подачи заявки в силу п. 1 ст. 1493 ГК любое лицо имеет право на ознакомление с ее документами. Федеральный орган по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о поданных заявках на товарные знаки.

После публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и 1483 ГК. Кроме того, любое лицо вправе запросить и получить от федерального органа по интеллектуальной собственности за плату копии документов заявки.

Определенным своеобразием отличается установление приоритета товарного знака, но так называемой выделенной заявке. Согласно п. 2 ст. 1502 ГК, соответствующим по содержанию Договору о законах по товарным знакам, выделенной является, в частности, заявка, подаваемая заявителем в период проведения экспертизы заявки этого же заявителя на то же обозначение (т.е. первоначальной заявки) до принятия по ней решения.

Выделенная заявка также подается в федеральный орган по интеллектуальной собственности. Она должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи. Однако эти товары должны быть неоднородными с другими товарами, содержащимися в перечне первоначальной заявки. В отношении этих товаров сохраняет силу первоначальная заявка.

Приоритет товарного знака по выделенной заявке устанавливается по дате подачи первоначальной заявки. Если же у заявителя имеется право на более ранний приоритет по первоначальной заявке (например, на конвенционный или выставочный приоритет), то и приоритет товарного знака устанавливается по дате более раннего приоритета по первоначальной заявке. Непременными условиями этого служат факты того, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не была отозвана, а сама выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке.

Помимо приоритета товарного знака, устанавливаемого на базе российской заявки, приоритет данного знака может быть установлен по дате подачи первой заявки на товарный знак за рубежом в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Имеется в виду заявка, поданная в государстве — участнике Конвенции (конвенционный приоритет). Обязательным условием установления конвенционного приоритета служит подача заявки на товарный знак в федеральный орган по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты подачи первой заявки.

Нередко сведения о товарном знаке становятся доступными неопределенному кругу лиц до подачи на него заявки по инициативе самого заявителя. Имеются в виду случаи помещения товарного знака на выставочных экспонатах в России или за рубежом.

В подобных случаях приоритет товарного знака может быть установлен по дате начала открытого показа экспоната на выставке. Такой приоритет именуется в п. 2 ст. 1495 ГК выставочным приоритетом. Однако для установления выставочного приоритета необходимо наличие как минимум трех предпосылок. Во-первых, экспонат, на котором помещен товарный знак, должен экспонироваться на официальной или официально признанной международной выставке. В соответствии со ст. 1 Конвенции о международных выставках (г. Париж, 22 ноября 1928 г.) рассматривается как международная официально признанная выставка всякий показ, каково бы ни было его наименование, к участию в котором другие страны приглашаются дипломатическим путем, который имеет в качестве общего правила непериодический характер, главная цель которого состоит в выявлении успехов, достигнутых различными странами в одной отрасли или нескольких отраслях производства, и во время которого по существу при входе в помещение выставки не делается никакого различия между покупателями или посетителями. В настоящее время подтверждение статуса официальной или официально признанной международной выставки обычно осуществляет Международная торговая палата, штаб-квартира которой находится в Париже. Во-вторых, выставка должна быть организована на территории одного из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В-третьих, заявка на указанный товарный знак должна быть подана в федеральный орган по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с даты начала открытого показа экспоната.

Заявитель должен выразить желание воспользоваться правом как конвенционного, так и выставочного приоритета. Он обязан указать это при подаче заявки на товарный знак. В случае неуказания заявитель может обратиться с подобным ходатайством в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двух месяцев со дня подачи заявки. К заявке или ходатайству следует приложить необходимые документы. Из этих документов должно явствовать, что у заявителя имеется право на конвенционный или выставочный приоритет. При иснрашивании конвенционного приоритета необходимо, прежде всего, представить оформленную в соответствии с законодательством государства — участника Парижской конвенции копию первой заявки. Для подтверждения права на выставочный приоритет следует приложить надлежаще оформленный документ, свидетельствующий о том, что выставка в государстве — участнике Конвенции, на которой демонстрируется экспонат с указанным на нем товарным знаком заявителя, является официальной международной или официально признанной международной. Кроме того, в документе должны быть указаны: дата начала открытого показа экспоната на данной выставке; наименование лица, экспонировавшего товары; обозначение, маркировавшее их, и перечень соответствующих товаров, выставленных в качестве экспонатов.

В случае непредставления указанных документов, необходимых для признания конвенционного или выставочного приоритета, одновременно с заявкой заявителю дается для их представления после подачи заявки трехмесячный срок.

Еще один вариант установления приоритета также связан с международными договорами РФ. Согласно п. 4 ст. 1495 ГК приоритет товарного знака может быть установлен по дате международной регистрации товарного знака в соответствии с данными договорами. Это означает, прежде всего, установление приоритета товарного знака, но дате международной регистрации товарного знака в соответствии с нормами п. 2 ст. 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков либо п. 2 ст. 4 Протокола к данному Соглашению.

Сравнительно редки, но все-таки возможны в практике случаи подачи разными заявителями заявок на тождественные товарные знаки с одной и той же датой приоритета и в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров. Но общему правилу п. 1 ст. 1496 ГК в подобных случаях товарный знак регистрируется только на имя одного из заявителей. На имя кого из заявителей будет зарегистрирован товарный знак, должны определить они сами по соглашению между собой. Такое правило применяется в отношении товаров, по которым подача заявок совпадает как полностью, так и частично.

Возможны и ситуации подачи одним и тем же заявителем заявок на тождественные товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с одной и той же датой приоритета. В таких ситуациях товарный знак с совпадающим перечнем товаров может быть зарегистрирован только по одной из заявок. Их выбор осуществляет сам заявитель.

Подача заявок на тождественные товарные знаки разными заявителями согласно п. 1 ст. 1496 ГК обязывает их в течение семи месяцев со дня получения от федерального органа по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления сообщить в данный орган о достигнутом ими соглашении с указанием той из заявок, по которой испрашивается государственная регистрация товарного знака. Тот же срок предоставлен и заявителю для сообщения о своем выборе при подаче им нескольких заявок на тождественные товарные знаки.

Никаких других вариантов урегулирования приоритетных коллизий при совпадении дат приоритета тождественных товарных знаков, предусматривавшихся прежним законодательством, таких как установление приоритета по более ранней дате почтовой отправки заявки или более раннего номера ее регистрации в ведомстве, ст. 1496 ГК не предусматривает. Если в указанный семимесячный срок в федеральный орган по интеллектуальной собственности не поступит сообщение от разных заявителей или от одного заявителя либо не будет заявлено ходатайство о продлении данного срока, заявки на товарные знаки признаются отозванными. Однако решение об этом принимает федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Центральное место в процедуре приобретения прав на товарный знак занимает экспертиза заявки, проводимая федеральным органом по интеллектуальной собственности. Различают формальную экспертизу заявки и экспертизу заявленного обозначения, т. е. экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака.

Назначение формальной экспертизы заявки на товарный знак, проводимой в течение месяца со дня ее подачи, состоит, прежде всего и главным образом, в проверке наличия необходимых документов заявки и соответствия их содержания требованиям, установленным законодательством.

Поскольку нередко заявители не всегда в состоянии абсолютно полно и юридически грамотно изложить все документы заявки, ст. 1497 ГК предоставляет им возможность в процессе экспертизы заявки дополнять, а также уточнять или исправлять материалы заявки, т. е. ее документы. Это может быть сделано, в частности, путем подачи дополнительных материалов.

Однако далеко не все дополнительные материалы автоматически принимаются к рассмотрению. На протяжении многих лет традиционным является правило, в силу которого определенные дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению (п. 2 ст. 1497 ГК). Имеются в виду материалы, содержащие перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяющие заявленное обозначение товарного знака. Подобные дополнительные материалы могут быть оформлены и поданы заявителем в виде самостоятельной заявки на товарный знак.

Вплоть до государственной регистрации товарного знака (ст. 1503 ГК) или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации в заявку может быть внесен еще целый ряд изменений. Изменения обычно касаются сведений о заявителе. В свою очередь, необходимость этих изменений обусловлена передачей или переходом права на регистрацию товарного знака к другим лицам вследствие реорганизации юридического лица или наследственного правопреемства.

Кроме того, поводом для изменения сведений о заявителе может явиться изменение наименования заявителя — юридического лица или имени заявителя — гражданина. Наконец, изменение указанных сведений может быть следствием необходимости исправления в документах заявки очевидных и технических ошибок. Внесение всех изменений происходит при условии уплаты соответствующей пошлины.

Дополнительные материалы по заявке на товарный знак в период проведения ее экспертизы могут быть представлены заявителем не только по собственной инициативе, но и по запросу федерального органа по интеллектуальной собственности. Это те материалы, без которых невозможно проведение экспертизы заявки. Например, заявитель неправильно оформил заявление или допустил ошибки в перечне товаров по классам МКТУ, для которых заявлена государственная регистрация товарного знака. Проведение экспертизы без представления дополнительных материалов может оказаться невозможным также в случае непредставления заявителем копии документа об уплате заявочной пошлины.

Заявитель обязан представить данные материалы в течение трех месяцев со дня направления федеральным органом по интеллектуальной собственности соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса данным органом.

Непредставление заявителем в трехмесячный срок запрашиваемых дополнительных материалов или ходатайства о продлении этого срока (в порядке, установленном ст. 1501 ГК) влечет признание заявки отозванной. Решение об отзыве заявки принимает федеральный орган по интеллектуальной собственности. Продление срока для представления дополнительных материалов допускается не более чем на шесть месяцев по ходатайству заявителя.

Представление заявителем дополнительных материалов по запросу федерального органа по интеллектуальной собственности может повлечь последствия, предусмотренные и. 2 ст. 1497 ГК. Речь идет о случаях, когда дополнительные материалы содержат перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заявленное обозначение товарного знака. Например, дополнительные материалы изменяют восприятие обозначения как в целом, так и в основных его элементах. Это может быть связано с включением или исключением из словесного обозначения тех или иных слов, заменой слов или их перестановкой в фантазийном обозначении.

По общему правилу такие дополнительные материалы к рассмотрению не принимаются. Однако они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельных заявок.

В соответствии со ст. 1492—1498 ГК и Правилами о заявке в процессе формальной экспертизы проверяется наличие и правильность оформления заявления о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака; заявляемого обозначения; перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, сгруппированных по классам МКТУ; описания заявляемого обозначения. Кроме того, проверяется наличие необходимых приложений (устава коллективного знака и т. п.). Одновременно в ходе формальной экспертизы устанавливается все, что касается патентного поверенного или иного представителя заявителя, надлежащего оформления его полномочий и его участия в оформлении документов заявки (наличие доверенности, подписи на документах заявки и т. д.).

В результате формальной экспертизы заявки федеральный орган по интеллектуальной собственности выносит одно из двух мотивированных решений: 1) о принятии заявки или 2) об отказе в принятии заявки к рассмотрению. Заявитель уведомляется о принятом решении.

В случае положительного решения по результатам формальной экспертизы заявителю сообщается дата подачи заявки, которой в соответствии с п. 8 ст. 1492 ГК считается день поступления в федеральный орган по интеллектуальной собственности документов заявки.

Основанием для проведения экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертизы заявленного обозначения), служит проведение формальной экспертизы с положительным результатом. Данная экспертиза проводится только по заявке, принятой к рассмотрению в результате ее формальной экспертизы.

Назначение экспертизы обозначения состоит в проверке соответствия его требованиям ст. 1477 ГК, п. 1—7 подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов), п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов), ст. 1483 ГК и установлении приоритета товарного знака.

В случае поступления обращения содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. 1477 и 1483 ГК учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Наконец, цель экспертизы обозначения состоит в фиксировании приоритета товарного знака. Если заявленное обозначение отвечает требованиям ст. 1477 и п. 1—7 ст. 1483 ГК, экспертиза устанавливает день подачи заявки на такое обозначение как дату приоритета товарного знака.

Сложная экспертиза любого заявленного обозначения включает ряд процедур, в том числе на предмет сходства с другими обозначениями, а также определения однородности товаров и услуг. В этих целях используются на базе норм ГК такие акты, как Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, и Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.

В соответствии с этими и другими ведомственными нормативными правовыми актами, в том числе с Правилами о заявке. К примеру, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом сходство может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

  • — наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
  • — близость звуков, составляющих обозначения;
  • — расположение близких звуков и звукосочетаний, но отношению друг к другу;
  • — наличие совпадающих слогов и их расположение;
  • — число слогов в обозначениях;
  • — место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
  • — близость состава гласных;
  • — близость состава согласных;
  • — характер совпадающих частей обозначений;
  • — вхождение одного обозначения в другое;
  • — ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

  • — общее зрительное впечатление;
  • — вид шрифта;
  • — графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
  • — расположение букв по отношению друг к другу;
  • — алфавит, буквами которого написано слово;
  • — цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

  • — подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
  • — совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
  • — противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Определение сходства изобразительных и объемных обозначений.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

  • — с изобразительными обозначениями;
  • — объемными обозначениями;
  • — комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

  • — внешняя форма;
  • — наличие или отсутствие симметрии;
  • — смысловое значение;
  • — вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
  • — сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются:

  • — с комбинированными обозначениями;
  • — теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, заканчивается одним из двух возможных решений. По результатам данной экспертизы федеральный орган по интеллектуальной собственности принимает решение либо о государственной регистрации товарного знака, либо об отказе в его регистрации. Кроме того, в соответствии с международными договорами РФ по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории РФ.

Однако в целях недопущения возможных разногласий до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки или в перечне, измененном заявителем в соответствии с п. 2 ст. 1497 ГК, заявителю направляется уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абз. 2 п. 1 ст. 1499 ГК с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления.

Важные правила устанавливает п. 4 ст. 1499 ГК. Они связаны с возможным пересмотром решения о государственной регистрации товарного знака федеральным органом по интеллектуальной собственности. Пересмотр данного решения возможен только до регистрации товарного знака в соответствии со ст. 1480 ГК. Пересмотр может быть осуществлен по одному из четырех оснований. Первое из них связано с поступлением заявки с более ранним приоритетом. Как известно, возможность учета более раннего приоритета товарного знака, но первоначальной заявке предусматривают ст. 1494—1496 ГК. Речь идет, прежде всего, о поступлении заявки с более ранним конвенционным или выставочным приоритетом товарного знака. Однако возможно и поступление иной заявки с более ранним приоритетом. В любом случае речь идет о заявках на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров. Второе основание для пересмотра решения о регистрации может быть порождено государственной регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, которое также тождественно товарному знаку, указанному в решении о регистрации, или сходно с ним до степени смешения. Третье основание выражается в выявлении заявки, содержащей тождественный товарный знак, или выявление уже охраняемого товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично товаров по классам МКТУ, имеющих тот же или более ранний приоритет товарного знака. Наконец, четвертое основание для пересмотра принятого решения вызывается специфическим изменением заявителя. Данное изменение в случае государственной регистрации заявленного обозначения товарного знака может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, что недопустимо.

На практике у заявителя нередко возникает необходимость восстановления пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак. Необходимость восстановления сроков обычно диктуется их пропуском, но уважительным причинам. Речь идет, в частности, о пропуске сроков представления заявителем дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно, а также сроков, предусмотренных для оспаривания решений по заявке на товарный знак.

Пропущенные сроки могут быть восстановлены федеральным органом по интеллектуальной собственности. Срок, предусмотренный п. 4 ст. 1497 и п. 1 ст. 1500 ГК и пропущенный заявителем, может быть восстановлен федеральным органом по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения этого срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в указанный федеральный орган одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с п. 4 ст. 1497 ГК, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в федеральный орган по интеллектуальной собственности на основании ст. 1500 ГК. Восстановление срока осуществляется на основании решения федерального органа по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока.

В ходатайстве заявитель обязан подтвердить уважительность причин несоблюдения пропущенных сроков. Уважительными обычно признаются все обстоятельства, предусмотреть или устранить которые заявитель был не в состоянии. Это, прежде всего, чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных сложившихся у заявителя условиях обстоятельства, именуемые в ст. 202 и 401 ГК непреодолимой силой: стихийные явления природы, военные действия и т. п.

Нередкими являются также такие действия заявителя, как отзыв им заявки на товарный знак и выделение из нее другой заявки. ГК предусматривает право заявителя отозвать свою заявку на товарный знак. Отзыв заявки допускается на любой стадии ее рассмотрения. Не допускается отзыв заявки только после даты государственной регистрации товарного знака.

Кроме того, ГК предоставляет заявителю возможность оптимизировать свои права на товарный знак путем оформления на то же самое обозначение выделенной заявки. Заявитель имеет право в период проведения экспертизы заявки на товарный знак до принятия по ней решения подать в федеральный орган по интеллектуальной собственности выделенную заявку.

Отличие выделенной заявки от первоначальной заявки состоит в том, что она должна содержать не любой перечень товаров по классам МКТУ, а только перечень из числа товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи. При этом товары, указанные в выделенной заявке, должны быть неоднородны с другими товарами из перечня, содержавшегося в первоначальной заявке. Для этих других товаров остается в силе первоначальная заявка.

Порядок государственной регистрации строго формализован. ГК регламентирует документальное оформление и сроки государственной регистрации товарного знака.

После принятия решения о государственной регистрации товарного знака федеральный орган по интеллектуальной собственности не сразу осуществляет указанную регистрацию. Он делает это лишь после уплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него. Регистрация осуществляется в месячный срок, исчисляемый со дня уплаты пошлины путем внесения товарного знака в Государственный реестр товарных знаков.

Запись в указанном реестре должна содержать сведения как о самом товарном знаке, так и о его правообладателе, дате приоритета товарного знака, перечне товаров по классам МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дате его государственной регистрации, а также другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака. В дальнейшем в эту запись могут вноситься изменения указанных сведений, связанные, в частности, с заменой правообладателя вследствие отчуждения исключительного права на товарный знак по договору или при его переходе к другому лицу без договора — в результате наследования, реорганизации юридического лица или по иным основаниям, а также с заключением лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.

В случае неуплаты пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной. Решение об отзыве заявки принимает федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Выдача свидетельства на товарный знак осуществляется федеральным органом, но интеллектуальной собственности. Срок для выдачи установлен в один месяц. Этот срок исчисляется со дня государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков.

Свидетельство на товарный знак имеет определенную форму. Как форма свидетельства, так и перечень указываемых в нем сведений устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативноправовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В практике нередко возникает необходимость внесения изменений как в Государственный реестр товарных знаков, так и в свидетельство на товарный знак.

Федеральный орган по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

В период действия регистрации товарного знака возможно оспаривание третьими лицами предоставления товарному знаку правовой охраны.

В подобной ситуации в качестве превентивной меры для сохранения права на товарный знак правообладатель до принятия решения по результатам рассмотрения спора о регистрации товарного знака может подать заявление о выделении из государственной регистрации, действующей в отношении нескольких товаров, отдельной регистрации такого товарного знака для одного товара или части товаров из числа указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной регистрации. Таким способом можно сохранить регистрацию товарного знака хотя бы для части товаров из их первоначального перечня.

Заложенная в самой основе государственной регистрации открытость сведений о товарном знаке как средстве создания и поддержания здоровой конкурентной среды обусловливает необходимость оперативного доведения указанных сведений до потребителей товаров, а также всех публично-правовых структур, в чьи функции входит контроль и надзор за правомерным использованием этих средств индивидуализации и борьба с интеллектуальным пиратством в данной сфере.

Вследствие этого все сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков, подлежат обязательному опубликованию. Публикация производится федеральным органом по интеллектуальной собственности в его официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений.

Следует иметь в виду, что характеристика срока публикации сведений как «незамедлительного» не означает, что она производится на следующий день после регистрации товарного знака или внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков. Как и другие сходные термины, употребляемые в других статьях в ГК («немедленно», «без промедления» и т. п.), этот термин следует трактовать применительно к конкретной сфере правоотношений. В данном случае необходимо учитывать специфику издательского процесса, требующего затрат определенного объективно необходимого времени для редакционной подготовки каждого очередного номера бюллетеня, его набора (компьютерной верстки) и собственно печатания.

Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию. Кроме того, ст. 1507 ГК устанавливает императивную норму, касающуюся порядка международной регистрации товарного знака российскими гражданами и юридическими лицами. В соответствии с данной статьей заявка на международную регистрацию товарного знака подается только через федеральный орган по интеллектуальной собственности. Однако процедуры как регистрации отечественных товарных знаков за рубежом, так и их международной регистрации довольно сложны и требуют знания ряда упоминавшихся ранее международно-правовых актов. Это, прежде всего, Парижская конвенция по охране промышленной собственности и действующие в ее рамках такие акты, как Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к данному соглашению. Кроме того, при международной регистрации товарных знаков используется Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, которое дополнено Инструкцией и Руководством по международной регистрации знаков.

Согласно ст. 1 Мадридского соглашения граждане каждой договаривающейся страны могут обеспечить во всех других странах — участницах данного соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров и услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, упомянутое в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Международное бюро ВОИС), посредством ведомства указанной страны происхождения.

В соответствии с Мадридским соглашением и другими указанными международно-правовыми актами федеральный орган по интеллектуальной собственности, получив заявку на международную регистрацию товарного знака и осуществив государственную регистрацию знака в России, направляет заявку, оформленную на специальном бланке, на международную регистрацию в Международное бюро ВОИС с указанием даты, номера заявки и регистрации товарного знака в Российской Федерации, а также даты подачи заявки на международную регистрацию.

Получив заявку, проверив ее на соответствие Мадридскому соглашению и Инструкции к нему, а также уплату необходимых пошлин, Международное бюро ВОИС регистрирует товарный знак в Международном реестре и незамедлительно уведомляет о международной регистрации ведомства указанных в заявке стран, для которых испрашивается охрана, а также публикует соответствующую информацию в бюллетене ВОИС.

Международная регистрация действует в течение 20 лет (с правом продления неограниченное число раз) и не зависит от регистрации, произведенной в стране происхождения знака. Однако зарегистрированный в Международном реестре товарный знак в каждой из стран — участниц Мадридского соглашения, в которых он считается зарегистрированным, пользуется тем же режимом правовой охраны, что и любой другой знак, зарегистрированный ведомством конкретной страны-участницы для отечественных заявителей. Если национальное ведомство не находит оснований для предоставления охраны знаку на территории своей страны, оно должно уведомить об этом Международное бюро ВОИС в срок не позднее одного года, исчисляемого со дня внесения знака в Международный реестр, с указанием мотивов отказа.

Протокол к Мадридскому соглашению внес в изложенные правила ряд новелл, облегчающих международную регистрацию товарных знаков. Одна из них состоит в том, что международная заявка может базироваться не только на национальной регистрации знака, но и на национальной (или региональной) заявке, например на заявке в рамках Европейского Союза. Допускается также возможность представления странами-участницами уведомления об отказе в регистрации знака в Международное бюро ВОИС в течение не одного года, а 18 месяцев.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака имеет свои особенности. Общеизвестные товарные знаки по самому названию предполагают их популярность и привлекательность, во всяком случае, для потребителя товаров, которые ими маркируются. Товарный знак признается общеизвестным по заявлению заинтересованного в этом лица.

Существует по меньшей мере три категории товарного знака, который может быть признан общеизвестным. Это, во-первых, знак, который лицо, использующее его или другое обозначение в качестве товарного знака, считает общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком; во-вторых, это товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором РФ; в-третьих, это обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ.

Решение о признании указанных товарных знаков или обозначений, используемых в их качестве, принимает федеральный орган по интеллектуальной собственности при соблюдении трех непременных условий. Во-первых, товарный знак или обозначение должно интенсивно использоваться в Российской Федерации. Во-вторых, в результате данного использования они стали на указанную в заявлении дату широко известны в нашей стране. И в-третьих, они должны быть широко известны прежде всего среди соответствующих потребителей именно в отношении товаров заявителя.

Общеизвестность товарного знака или другого обозначения в настоящее время, помимо широкой продажи соответствующих маркированных ими товаров, может обеспечиваться постоянной и многообразной рекламой данных товаров во всех СМИ, рекламных буклетах и листовках, бесплатно распространяемых среди потребителей. При этом может учитываться реализация и реклама товаров не только в России, но и за рубежом.

Товарный знак или используемое в его качестве обозначение не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если их широкая известность возникла после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров (ст. 1508 ГК). Данная норма целиком отвечает правилам добросовестной конкуренции: желания претендента на общеизвестный товарный знак не должны нарушать интересы обладателя права на зарегистрированный на имя другого лица товарный знак или на товарный знак, сходный с предполагаемым общеизвестным знаком до степени смешения.

По своему содержанию право на общеизвестный товарный знак ничем не отличается от права на любой другой товарный знак. Общеизвестному товарному знаку предоставляется та же самая правовая охрана, которая предусмотрена ГК для товарного знака как такового. Прежде всего, предоставление общеизвестному товарному знаку этой охраны означает признание за его обладателем исключительного права на данный товарный знак.

Однако право на общеизвестный товарный знак обладает и некоторыми существенными отличиями от права на другие товарные знаки. В соответствии с п. 2 ст. 1508 ГК предоставляемая общеизвестному товарному знаку правовая охрана действует бессрочно. Более того, согласно п. 3 ст. 1508 ГК правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется не только на однородные товары, но и на товары, неоднородные с геми, в отношении которых он признан общеизвестным. Однако для этого обладатель права на общеизвестный товарный знак должен, в случае необходимости, доказать, что использование другим лицом этого товарного знака в отношении неоднородных товаров будет ассоциироваться у их потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак. Это, естественно, может ущемить интересы обладателя права на данный знак, чем и вызвано распространение правовой охраны общеизвестного товарного знака и на отдельные неоднородные товары.

Решение о предоставлении правовой охраны общеизвестному товарному знаку принимается федеральным органом по интеллектуальной собственности. В этом отношении процедура охраны общеизвестного товарного знака не отличается от охраны любого другого товарного знака. Однако в ней имеются и отличия.

В отличие от регистрируемых указанным органом других товарных знаков общеизвестный товарный знак не вносится в Государственный реестр товарных знаков. Товарный знак, признанный общеизвестным, включается в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, кратко именуемый Перечнем общеизвестных товарных знаков.

Другие правила о правовой охране общеизвестного товарного знака не отличаются какой-либо спецификой. В частности, свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается федеральным органом по интеллектуальной собственности в течение месяца, исчисляемого со дня внесения товарного знака в Перечень общеизвестных товарных знаков.

Как и на другие товарные знаки, форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень сведений, указываемых в нем, также устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Точно так же сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, являются открытыми. Они публикуются федеральным органом по интеллектуальной собственности. Публикация производится незамедлительно после внесения данных сведений в Перечень общеизвестных товарных знаков. Публикация осуществляется в официальном бюллетене указанного федерального органа.

Современные новейшие правила признания товарного знака или иного обозначения общеизвестным закреплены в Административном регламенте предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 602.

На практике весьма распространено пользование одним и тем же товарным знаком не одним лицом, а их объединением. Такой знак именуется коллективным. Его государственная регистрация должна отвечать ряду дополнительных требований.

Во-первых, правом на государственную регистрацию коллективного знака обладает не любое объединение лиц, а лишь такое объединение, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано. Например, в России такими объединениями являются ассоциации и союзы юридических лиц.

Согласно п. 1 ст. 123.8 ГК ассоциацией (союзом) как некоммерческой корпоративной организацией признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на обязательном членстве для представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов.

Во-вторых, требованием к государственной регистрации коллективного знака является его предназначенность для обозначения товаров, производимых или реализуемых лицами, входящими в соответствующее объединение.

В-третьих, указанные товары должны обладать едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Как известно, качество товаров, прежде всего, определяется договором их купли-продажи, а при отсутствии в договоре условий о качестве товаров — пригодностью товаров для целей, для которых товары определенного рода обычно используются (п. 1,2 ст. 469 ГК). Другие правила о качестве товара, гарантиях качества, сроках годности товара, проверке его качества и последствиях продажи товаров с недостатками регламентируют, помимо ст. 469, ст. 1470—1477 ГК. Общие характеристики товаров, маркируемых коллективным товарным знаком, могут касаться их ассортимента (ст. 467—468 ГК), комплектности (ст. 478—480 ГК), тары и упаковки (ст. 481−482 ГК).

В соответствии с и. 1 ст. 1510 ГК коллективным знаком вправе пользоваться каждое из лиц, входящих в объединение, на имя которого зарегистрирован данный знак.

Одно из существенных отличий коллективного знака от других товарных знаков связано с содержанием права на данный знак. В силу императивной нормы п. 1 ст. 1510 право на коллективный знак нельзя отчуждать или передавать для использования знака по лицензионному договору.

Пользование коллективным знаком не лишает участников объединения, зарегистрировавшего данный знак, права на пользование собственным товарным знаком. Любой участник этого объединения вправе наряду с коллективным знаком пользоваться своим товарным знаком.

Как любой товарный знак, коллективный знак регистрируется по заявке, подаваемой в федеральный орган по интеллектуальной собственности. Главная особенность государственной регистрации коллективного знака связана с заявкой на него, к которой в обязательном порядке должен быть приложен устав коллективного знака.

В соответствии с исчерпывающим перечнем, установленным ГК, устав коллективного знака должен содержать следующие сведения: наименование правообладателя, которым выступает объединение, уполномоченное зарегистрировать коллективный знак на свое наименование; перечень лиц, имеющих право использования этого коллективного знака; цель регистрации знака (она может быть связана с целями деятельности самого объединения); перечень и единые характеристики качества или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком; условия использования коллективного знака; положения о порядке контроля за его использованием и об ответственности за нарушение его устава.

Другая особенность коллективного знака выражается в объеме сведений, вносимых в Государственный реестр товарных знаков и свидетельство на коллективный знак, а также публикуемых в бюллетене федерального органа по интеллектуальной собственности.

Наряду со сведениями, предусмотренными ст. 1503 и 1504 ГК для регистрируемых товарных знаков, в Государственный реестр и свидетельство на коллективный знак должны быть дополнительно внесены сведения о лицах, имеющих право использования коллективного знака. Федеральный орган по интеллектуальной собственности, публикуя указанные сведения в своем официальном бюллетене, включает в публикацию также выписку из устава коллективного знака, касающуюся единых характеристик качества и иных общих характеристик товаров, для которых зарегистрирован данный знак.

О любых изменениях в уставе коллективного знака его правообладатель обязан ставить в известность федеральный орган по интеллектуальной собственности. Это особенно важно в отношении изменения круга лиц, управомоченных на использование коллективного знака, а также единых характеристик качества и других общих характеристик товаров, маркируемых данным знаком.

Еще одна особенность коллективного знака связана с его использованием на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Подобное использование может повлечь для коллективного знака и его правообладателя весьма серьезные негативные последствия.

Их суть заключается в том, что использование коллективного знака на указанных товарах может привести к досрочному полному или частичному прекращению правовой охраны данного знака. Решение о прекращении охраны принимается судом по заявлению любого заинтересованного лица.

Поскольку коллективный знак является разновидностью товарного знака как такового, между ними могут быть установлены различные взаимосвязи. В частности, коллективный знак и заявка на коллективный знак могут быть преобразованы соответственно в товарный знак и в заявку на товарный знак. Эта операция может быть произведена и в обратном направлении. Преобразование как знаков, так и заявок на них, осуществляется в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 703.

Правовая охрана товарного знака может прекратиться как в бесспорном порядке по объективным причинам, например, в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак или отказом правообладателя от права на товарный знак, так и по решению суда или федерального органа по интеллектуальной собственности. В частности, правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица-правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя-правообладателя.

Правовая охрана на территории РФ товарного знака, зарегистрированного в соответствии с международными договорами РФ, прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ст. 1514 ГК.

Прекращение исключительного права на товарный знак может произойти вследствие его оспаривания и признания недействительным предоставления товарному знаку правовой охраны (подробнее см. гл. 15).

  • [1] См.: Кирзнер А. М" Петровский В. В. Патентное и авторское право. Л., 1927. С. 127.
  • [2] Подробнее см.: Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И. А. Близнеца. М" 2010. С. 832−837, 843−844.'
  • [3] 2 Шанин В. Налог с призрака. Московская регистрационная палата изобрела новоеслово // РГ. 2004. 27 июля.
  • [4] См., в частности: Шпак Е. С. Осуществление и защита нрав на товарный знак, возникающих из сделок с правами на товарный знак: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2006.
  • [5] См.: Герман П. В. Правовая охрана «нетрадиционных» товарных знаков в РоссийскойФедерации и в странах Европейского Союза: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2007. С. 6.
  • [6] См.: Супатаева А. В. Товарные знаки. М., 1986. С. 103.
  • [7] См.: Веркман Каспер Дж. Товарные знаки. Создание. Психология. Восприятие: пер. с англ. М., 1986. С. 395.
  • [8] Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы: пер. с англ.М., 1999. С. 62.
  • [9] За использование националистической символики федеральное законодательство устанавливает даже уголовную ответственность.
  • [10] Проблема охраны и использования советских товарных знаков дискутируется длительное время (см.: Куликов В. Советское на десерт // РГ. 2014. 11 нояб.; Чкаииков М. Шампанское со сливками // РГ. 2010. 1 апр. С. 7; Зыкова Т. Советское и шампанское. Больше нельзябесплатно пользоваться брендами СССР // РГ. 2007. 9 авг.).
  • [11] Эта классификация была утверждена в 1957 г. Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Впоследствии в нее вносилисьизменения и дополнения, поскольку набор товаров и услуг, а также их классов постояннообновляется. В число стран — участниц данного соглашения входит и Российская Федерация как правопреемница СССР, вступившего в это Соглашение в 1971 г.
  • [12] Подробнее см.: Курлаев О. А. Правовое регулирование использования исключительныхправ на товарный знак и знак обслуживания: авторсф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007;Шпак Е. С. Исключительное право на товарный знак // Законодательство. 2009. № 5.
  • [13] См.: Мешкова К. М. Распоряжение исключительными интеллектуальными правами в сетиИнтернет: дис. Канд. юрид. нак. М., 2014. Гл. 2; Она же. Территориальный принцип использования товарного знака в сети Интернет // Законодательство. 2012. № 5; Ешич А. С. Правовоерегулирование отношений по использованию товарного знака и иных средств индивидуализации в доменном имени: автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2007; Банковский /О. Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М., 2000.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой